Вариант 0.

«Уголовно-правовое регулирование юридической ответственности»


1. Уголовное право как отрасль.


2. Преступление как основание привлечения к уголовной ответственности: понятие и признаки.


          3. Состав преступления.


          4. Меры уголовной ответственности.


    Задачи.


   Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

1. Уголовное право как отрасль.


          Уголовное право является одной из отраслей системы права,  входит в общую систему права РФ и обладает чертами и принципами, присущими праву в целом (нормативность, обязательность и т.д.). Вместе с тем Уголовное Право отличается от других отраслей права собственным, особенным предметом и методом регулирования. Предметом правового регулирования вообще признается совокупность регулируемых правом общественных отношений. Можно выделить 2 разновидности отношений уголовно-правового регулирования: охранительные и регулятивные уголовно-правовые отношения.

          Охранительные уголовно-правовые отношения  – возникают между государством и лицом, совершим деяние, содержащее все признаки состава преступления. Указанные субъекты обладают совокупностью прав и обязанностей. Государство выступает обладателем права возложить на виновного ответственность за совершенное преступление и применить наказание, установленное законом, а преступник – носитель обязанности претерпеть неблагоприятные последствия нарушения уголовно-правовой  нормы. В тоже время, лицо, совершившее преступление имеет право на объективную оценку его действий и справедливое наказание. Корреспондирующая обязанность государства  – привлекать к уголовной ответственности и назначать наказание, в строгом соответствии с требованиями закона.

          Регулятивные уголовно-правовые отношения – уголовно-правовые нормы наделяющие граждан правом на причинение вреда при наличии определенных обстоятельств: состояния необходимой обороны, крайней необходимости и т.д. Поощряя граждан на охрану своих прав и свобод, уголовный закон, с одной стороны стимулирует их право дозволенную активность, с другой – формирует дополнительные сдерживающие мотивы у лиц, желающих совершить преступление.

          Таким образом, уголовное право – это совокупность юридических норм, установленных высшими органами юридической власти, определяющих преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

          Уголовное право  состоит из следующих частей - Общей (уголовный закон, преступление и наказание) и Особенной (нормы содержащие описание конкретных преступлений и наказаний предусмотренных за их совершение).

          Уголовное право тесно связано с Административным правом, уголовно-процессуальным правом, уголовно-исполнительным правом.


2. Преступление как основание привлечения к уголовной ответственности: понятие и признаки.


Преступление является важнейшей категорией уголовного пра­ва. Все другие понятия и категории уголовного права связаны с преступлением.

Наука уголовного права рассматривает преступление не как аб­страктную категорию, неизменную, раз и навсегда данную, ни от чего не зависимую, а как реальную социальную категорию, тесно связанную с другими, обусловливающими ее появление и сущес­твование социальными явлениями. Рассматривая преступление подобным образом, наука уголовного права устанавливает, что пре­ступление является исторически изменчивой категорией, которая существовала не всегда, а возникла на определенном этапе разви­тия человеческого общества: с общественным разделением труда, образованием частной собственности, делением общества на клас­сы, с появлением государства и права.

Преступным признается такое поведение человека, которое при­чиняет существенный вред, нарушает общественные отношения в государстве.

Определение понятия преступления дается в статье 14 Уголовно­го кодекса Российской Федерации: "Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой нака­зания..."

Преступление характеризуется рядом обязательных признаков: к ним закон относит общественную опасность деяния, его проти­воправность, виновность и наказуемость. Только наличие таких признаков в совокупности характеризует правонарушение как пре­ступление.

Основной и главный признак преступления - его общественная опасность.

Это объективное свойство предусмотренного уголовным законом деяния (действия и бездействия) реально причинять су­щественный вред охраняемым уголовным законом социальным благам или содержать реальную возможность причинения такого вреда. Общественная опасность является основным и главным при­знаком преступления потому, что этот признак положен в основу преступления,  он служит критерием отне­сения деяния к категории преступных правонарушений, то есть к преступлениям. Если деяние не содержит значительной степени общественной опасности, то оно не может рассматриваться как пре­ступление. Степень общественной опасности деяний, признаваемых преступлениями, более высокая, значительная, чем при соверше­нии, например, административных правонарушений.

Указание на признак общественной опасности содержится, пре­жде всего, в самом определении понятия преступления (статье 14 УК РФ), характер и степень общественной опасности положены в осно­ву категоризации преступлений (статья 15 УК РФ). На этот важнейший признак непосредственно указывается и в других статьях Уголовного кодекса: статья 2 УК РФ (задачи уголовного законодательства), статья 25 УК РФ (совершение преступления умышленно), статья 26 УК РФ (совершение преступления по неосторожности).

Социальная сущность преступления состоит в его общественное опасности для право охраняемых уголовным законом интересов (объектов).

Общественная опасность преступления обусловлена тем, что, как сказано в статье 2 УК РФ, определяющей задачи уголовного законода­тельства, такие деяния причиняют существенный вред или создают угрозу причинения вреда важнейшим объектам уголовно-правовой охраны: личности, ее правам и свободам, конституционному строю, политической и экономической независимости Российской Федерации, правопорядку и безопасности общества, собственности, при­родной среде. Перечень объектов уголовно-правовой охраны кон­кретизируется в статьях Особенной части УК.

Преступлением признается такое деяние, которое причиняет вред или создает угрозу причинения существенного вреда правоохрани­тельным интересам, то есть объекту преступления. Поэтому общес­твенная опасность определяется, прежде всего, объектом преступле­ния: его важностью, социальной ценностью. Чем важнее объект посягательства, тем значительнее причиняемый ему вред, тем боль­шая степень общественной опасности деяния.

Убийство рассматривается как более тяжкое преступление, чем телесное повреждение, поскольку жизнь человека (объект убийст­ва) более ценное благо в сравнении со здоровьем (объект телесного повреждения).

Наряду с объектом общественную опасность в значительной сте­пени выражают последствия преступления, непосредственно свя­занные с объектом преступления.

Закон дифференцирует ответственность в зависимости от харак­тера и тяжести последствий (крупный размер, тяжкие последствия, особо тяжкие последствия и др.).

Уголовный кодекс различает такие виды преступлений, как кра­жа, грабеж, совершенные в крупном размере. Причинение имущес­твенного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ста­новится опасным, если оно причинило крупный ущерб.

При одних и тех же последствиях общественная опасность мо­жет определяться другими признаками. Например, при всех видах Убийств, предусмотренных Уголовным кодексом, последствие - смерть человека. Но вредность убийства возрастает, если оно совершено с особой жестокостью, способом, опасным для жизни многих людей.

Показателем общественной опасности преступления является и характер совершаемого действия или бездействия.

Статья 25 УК РФ, определяющая умышленную форму вины, указы­вает на сознание виновным общественной опасности своего дейст­вия или бездействия. Так, общественная опасность разбоя, тяжесть этого преступления по сравнению, например, с кражей, обусловле­на характером преступных действий: нападением с целью завладения имуществом, соединенным с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергающегося нападению.

Важное значение в определении общественной опасности дея­ния, его тяжести закон придает признакам субъективной стороны (форме и виду вины, мотиву и цели преступления). Тяжкими и осо­бо тяжкими (статья 15 УК РФ) закон признает только умышленные пре­ступления.

Противоправность - второй признак преступления, неразрывно связанный с общественной опасностью. Он означает, что такое дея­ние противозаконно, то есть уголовный закон рассматривает его как преступное. Согласно УК преступлением признается только такое деяние, которое предусмотрено уголовным законом.

Лицо, совершившее преступление, нарушает содержащееся в нор­ме закона запрещение подобного поведения. Применительно к уго­ловному праву речь идет об уголовно-правовой противоправности. Противоправны и другие правонарушения (например, администра­тивные), но они предусмотрены не уголовным законом.

Противоправность является юридическим выражением общес­твенной опасности деяния. Как не может быть преступного деяния, не причиняющего существенного вреда, так не может быть преступ­ным деяние, которое не является противоправным. Для признания деяния преступным необходимо, чтобы оно было обязательно пред­усмотрено уголовным законом.

В статье 3 УК РФ подчеркивается, что «преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом» и «применение уголовного закона по аналогии не допускается». В статье 8 УК РФ говорится, что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». В статье 9 Уголовного кодекса указывается, что преступность и наказуемость определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Хотя общественная опасность и противоправность два обязатель­ных взаимосвязанных признака преступления, тем не менее, для признания преступлением решающее значение имеет общественная опасность. Именно общественная опасность является основанием для признания деяния преступным, для его криминализации.

Для правильного понимания соотношения указанных двух при­знаков преступления, важное значение имеет положение, закреп­ленное в части 2 статьи 14 УК РФ, согласно которой: "Не является преступ­лением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представля­ющее общественной опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или госу­дарству".

В таких случаях налицо формальный признак - противоправ­ность, но нет характерного для преступления признака - существен­ного вреда охраняемым уголовным законом объектам.

Следовательно, одно лишь формальное внешнее соответствие совершенного деяния признакам конкретного преступления не поз­воляет считать его таковым, если оно не представляет такой степе­ни опасности, которая присуща преступлению (существенный вред). При наличии таких случаев уголовное дело не может быть возбуж­дено, а возбужденное подлежит прекращению.

Закон не раскрывает понятие малозначительности, и выяснение его необходимо производить применительно к каждому конкретно­му случаю, подвергая рассмотрению, оценке все обстоятельства дела. Они должны показать, что таким деянием не был причинен сущес­твенный вред.

Нельзя при этом не учитывать содержание и направленность умысла. Поэтому если умысел был направлен на убийство, но по независящим от лица причинам не было нанесено даже ранения потерпевшему, то такое деяние не может рассматриваться как малозначительное, поскольку была серьезная угроза жизни челове­ка.

Закон называет виновность, наряду с общественной опасностью и противоправностью, обязательным признаком преступления.

Преступлением может быть деяние, совершенное виновно, то есть умышленно или по неосторожности. На виновность прямо указывается и в определении понятия преступления (статья 14 УК РФ).

Виновность как признак преступления связана с общественной опасностью и противоправностью деяния. Если отсутствуют эти признаки, то не может возникать и вопрос о вине.

Наказуемость в определении понятия преступления указывает­ся как один из признаков преступления. Если деяние не наказуе­мо, оно не может рассматриваться как преступление. За каждое преступление в санкциях статей Особенной части предусматривает­ся наказание. Данным признаком преступления закон называет угрозу применения наказания за совершенное деяние.

Наказуемость понимается именно как угроза наказания, а не как реальное фактическое применение наказания. Это означает, что не во всех случаях установленное законом наказание подлежит применению. Уголовный закон допускает возможность освобожде­ния лица от уголовной ответственности и наказания, например, в связи с деятельным раскаянием, в случае примирения с потерпев­шим (статьи 75, 76 УК РФ).

Поэтому признаком преступления следует считать угрозу, воз­можность применения наказания, а не наказуемость деяния. Наказуемость деяния не признак преступления, а его последствие. Реально не наказанное преступление не перестает быть вследствие этого преступлением.

3. Состав преступления.


В теории уголовного права под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно-опасное деяние как конкретное преступление (например как вымогательство или кражу, клевету или оскорбление). При наличии таких признаков совершенное виновным деяние характеризуется как преступление и является основанием для наступления уголовной ответственности (ст.8 УК РФ). Деяние признается преступлением, если оно общественно опасно, совершенно виновно и определено как конкретное преступное деяние в Уголовном Кодексе Особенной части. То есть состав преступления отражает виновность, уголовную противоправность и общественную опасность определенного деяния.

Объект преступления то, на что посягает лицо, совершающее преступление и чему причиняется или может быть причинен вред в результате общественно-опасного деяния. Законодательный перечень объектов преступления дается в ч.1 ст.2 УК РФ. Это права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая Среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества.

Все объекты преступлений классифицированы в Особенной части по степени их общественной опасности и природе преступления: преступления против личности, преступления в сфере экономике, преступления против  общественной безопасности и общественного порядка, преступления против государственной власти, преступления против военной службы, преступления против мира и безопасности человечества.

Объективную сторону преступления образуют признаки, характеризующие его с внешней стороны. К ним относятся: общественно-опасное деяние (действие  или бездействие), общественно опасные последствия (преступный результат), причинная связь между ними, способ, орудия и средства, место, время и обстановка совершения преступления.

Каждое преступление может быть совершено только в результате определенного действия либо бездействия.

Все преступления совершаются в определенное время, определенном месте и обстановке, которые учитываются лицом, совершающим преступление. В некоторых случаях вышеперечисленные факторы повышают общественную опасность или более отрицательно характеризуют личность преступника. При наличии этого в диспозициях статей Особенной части УК указывается на место, время, способы и обстановку совершения преступления как на признаки объективной стороны состава преступления (ст.ст.215-217,237, 234, 162 (с.2 пункт «г»).

Причинная связь также является признаком объективной стороны преступления. Ее установление обязательно, т.к. при отсутствии ее между совершенным деянием и наступившими последствиями уголовная ответственность не наступают.

Одним из признаков объективной стороны состава преступления является субъект преступления.

Субъектом преступления по уголовному праву считается лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние и способное нести за него уголовную ответственность, т.е. характеризующееся указанными в законе признаками:

1. вменяемость

2. достижение установленного уголовным законом возраста

Положение о том, что субъектом преступления может быть лишь физическое лицо, вытекает из ряда статей УК. Например, в ст.11-13 УК РФ говорится о том, что субъектами преступления и уголовной ответственности могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Отсюда можно сделать вывод, что  субъектами преступления не могут быть юридические лица.

Субъектом преступления должно быть обязательно вменяемое лицо, т.е. способное осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия), либо руководить ими.

Также уголовный закон устанавливает определенный возраст (ст.20 УК РФ), по достижении которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Ч.1 ст.20 УК РФ устанавливает 16-летний возраст, ч.2 ст.20 предусматривает уголовную ответственность по достижении 14-лет за особо тяжкие преступления (убийство, похищение человека, изнасилование, кражи, грабеж и т.д.)

Эти три признака являются общими юридическими признаками субъекта преступления. Они обязательны, и  отсутствие хотя бы одного из них означает отсутствие в деянии состава преступления.

Но в ряде случаев в Особенной части УК РФ предусматривается ответственность лиц, обладающих еще и дополнительными признаками, определяющими субъекта определенного преступления (по ст.302 УК РФ субъектом может быть только следователь, либо лицо производящее дознание). Эти дополнительные признаки делают лицо специальным субъектом преступления.

Специальный субъект   характеризуется дополнительными признаками Эти признаки можно классифицировать следующим образом:

1. по гражданству субъекта (ст. 275 УК государственная измена, 276 УК - шпионаж)

2. по полу (ст.131 УК изнасилование)

3. по возрасту (ст.150 УК – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)

4. по семейным отношениям (ст.157 УК - злостное уклонение от уплаты средств на содержание)

5. по должностному положению (ст.143 УК - нарушение техники безопасности).

6. по отношению к воинской обязанности (ст.328 УК - уклонение от прохождения военной службы)

7. по другим основания (свидетели, эксперты, переводчики - ст.307 УКРФ).

Рассмотрев понятие субъекта преступления переходим к понятию субъективной стороны преступления, т.е. внутренней характеристики общественно опасного деяния.

Если объективная сторона преступления  - это внешняя характеристика преступления, то субъективная сторона  - это психическое отношение преступника к совершенному им преступлению. К признакам, образующим субъективную сторону относятся вина, мотив и цель преступления, а также эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления.

Вина - это психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности. Согласно ч.1 ст.24 УК РФ виновным в преступлении признается лишь лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. И умысел, и неосторожность являются формами вины. Именно эти формы психического отношения выражают антисоциальное, либо пренебрежительное отношение виновного к интересам охраняемым уголовным законом.

Умысел подразделяется на прямой и косвенный (ст.25 ч.1 УК РФ). Согласно этой статье преступление признается совершенным с прямым умыслом, если преступник осознавал общественную опасность и предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий, желая их наступления.  Косвенным признается такой вид умысла, когда лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично (ч.3 ст.25). Т.е. при косвенном умысле виновный хоть и предвидит возможность наступления опасных последствий, но не желает, чтобы эти последствия наступили.

Также признаком субъективной стороны является мотив и цель преступления. Мотив преступления это побуждение лица совершившего преступление. Но не менее важное доказательное значение имеет и установление цели преступления - результат, которого стремится достичь лицо, совершающее преступление.




4. Меры уголовной ответственности.


Мерой уголовной ответственности, принимаемой вследствие совершенного виновным деяния, есть уголовное наказание, которое является исключительно важной ме­рой борьбы с преступностью, хотя решающую роль в ее сокра­щении, несомненно, играют экономические, политические, орга­низационно-управленческие и культурно-воспитательные меры, осуществляемые государством. Вместе с тем, уголовное наказа­ние является не только важным, но и необходимым средством, а из уголовно-правовых - наиболее эффективным средством борьбы с преступностью, поскольку именно оно прерывает анти­общественную деятельность лиц, совершающих преступление.

Как острейшая мера государственного принуждения, нака­зание заключается в предусмотренном УК РФ лишении или ограничении определенных прав и свобод осужденного, что означает принудительное причинение ему страданий, ущемлении, стеснении морального, физического и имущественного характера. Это полностью отвечает требованиям ст. 28 Всеоб­щей декларации прав человека, согласно которой каждый член общества, может быть подвергнут ограничениям, установлен­ным законом в целях обеспечения должного признания и ува­жения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосо­стояния в демократическом обществе.

Без страданий, лишений и ограничений наказание не несло бы исправительного заряда и не воспринималось бы людьми как мера, назначенная судом в интересах общества, да и самого преступника. Поэтому страдания составляют неотъемлемое свой­ство наказания, без которых оно теряет свой смысл.

Примечательно, что ограничения некоторых прав, весьма чувствительные для человека, люди принимают при назначе­нии уголовного наказания как само собой разумеющийся факт. Действительно, человек, осознанно игнорирующий установлен­ный в обществе правопорядок, представляющий опасность для других граждан, должен быть лишен права продолжать грубо «осложнять» жизнь законопослушным гражданам и обязан почувствовать страдания, которые должны натолкнуть его на мысль о недопустимости совершения преступлений впредь. И в этом, очевидно, проявляется основная цель наказания (тогда как исправление важно, но вторично).

Наказание всегда выступало в виде отрицательной реак­ции государства, общества на совершаемое преступление и привлекало внимание мыслителей с давних пор. В десятках философских систем и сотне теорий ученые-криминалисты предпринимали попытки доказать обоснованность действий государства, наказывающего своих подданных, порой весьма жестко. Это теории возмездия, устрашения, общего и специ­ального предупреждения, современные теории «новой соци­альной защиты», и др.

Согласно ч.1 ст.43 УК РФ «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в, предусмотренных настоящим Кодексом, лишении или ограничении прав и свобод этого лица».

Основные признаки наказания, как уголовно-правового  явления:

1) наказание – мера государственного принуждения, установленная уголовным законом. Ст.44 УК РФ дает исчерпывающий перечень наказаний, назначаемых судом.

2) наказание назначается лишь за деяние, предусмотренное уголовным законом как преступление. Наказание – юридическое последствие преступления. Другие правонарушения не влекут уголовного наказания.

3) наказание носит публичный характер. Назначается от имени государства и применяется в интересах всего общества, т.е. в публичных интересах.

4) Процессуальной формой применения наказания может быть только обвинительный приговор суда. Обвинительный приговор, вынесенный от имени государства и определяющий наказание, является официальной отрицательной государственной реакцией на преступление.

5) Наказание носит строго личный характер. Применяется только к виновному лица, и не может быть назначено его родственникам, близким или другим лицам.

6) Наказание влечет за собой судимость, которая сохраняется на определенный срок и после его отбытия. Исключение для лиц условно осужденных, по окончанию испытательного срока, судимости нет.

7) Наказание по своему содержанию является карой и заключается в лишении или ограничении прав и свобод осужденного. Страдания и лишения могут носить различный характер – физический, нравственный, имущественный, политический и т.д.

В соответствие с ч.2 ст.43 УК РФ предусмотрено 3 цели наказания:

1) Восстановление социальной справедливости, наказание должно быть справедливым, т.е. соответствовать степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

2) Исправление осужденного, цель исправления заключается в том, чтобы с помощью карательных элементов наказания попытаться изменить отрицательные качества личности осужденного

3) Предупреждение нового преступления, подразделяется на частное (частная превенция) и общее (общая превенция). Частная превенция – заключается в предупреждении совершения преступления самим осужденным, исключить рецидив преступления. Общая превенция – заключается в предупреждении преступления иными лицами.

Все наказания, предусмотренные уголовным законом классифицируются по определенным признакам:

1) По порядку (способу) их назначения - основные; дополнительные; наказания могут назначаться как основные и как дополнительные.

Основные наказания – это наказания, которые назначаются только самостоятельно и не могут быть присоединены к другим наказаниям. Это обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь (ч.1 ст.45).

Дополнительные наказания – это наказания, которые назначаются лишь в дополнение к основным и самостоятельно назначаться не могут. Дополнительные наказания присоединяются к основному наказанию для его усиления, позволяя максимально индивидуализировать наказание исходя из характера и степени общественной опасности преступления. Это лишение специального воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград, а также конфискация имущества (ч.3 ст.45).

Основные или дополнительные наказания – это штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые могут применяться в качестве основного наказания или дополнительного наказания (ч.2 ст.45).

2) По субъекту, к которому они применяются, подразделяются на общие (наказания, которые могут быть применены к любому лицу – лишение свободы) и специальные (наказания, применяемые к строго ограниченному кругу осужденных – содержание в дисциплинарной части только для военнослужащих).

3) По возможности определения срока делятся на срочные (наказания, в которых указан максимальный и минимальный срок, на который они могут быть определены по приговору суда – лишение права занимать должности или осуществлять деятельность, обязательные и исправительные работы, арест, лишение свободы и т.д.) и одномоментные (не связанные с определением срока – штраф, лишения звания, чина, наград, смертная казнь).

4) По характеру воздействия, оказываемому на осужденного при их применении, наказания подразделяются на: а) не связанные с лишением или ограничением свободы (штраф, лишение права занимать должности и т.д.); б) состоящие в лишении или ограничении свободы (арест, лишение свободы и т.д.); в) смертная казнь.

При назначении наказания суды учитывают смягчающие и отягчающие обстоятельства. Эти обстоятельства могут не относиться непосредственно к совершенному преступлению, могут быть связаны с ним, и при этом не влиять на квалификацию, могут быть указаны в диспозиции статьи Особенной части УК, по которой квалифицированы действия виновного. В последнем случае как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства не могут повторно учитываться при назначении наказания (ч.3 ст.61 и ч.2 ст.63 УК). Однако, в этом отношении должно быть сделано одно исключение: в случаях, когда указанные в диспозиции статьи Особенной части УК обстоятельства совпадают со смягчающими или отягчающими обстоятельствами, указанными в Общей части УК, они подлежат дополнительной оценке суда, особенно если речь идет об обстоятельствах, относящихся к последствиям тяжких преступлений (например, число потерпевших при убийствах, либо количество или размер взяток). Суд при назначении наказания не может не принять их во внимание.

В тех случаях, когда обстоятельства,  упомянутые в ст.61 и 63 УК, оказываются одновременно обстоятельствами, влияющими на квалификацию преступления, они не могут учитываться в качестве смягчающих или отягчающих  обстоятельств при назначении наказания. Если же смягчающие и отягчающие обстоятельства не являются одновременно квалифицирующими для данных преступлений, они учитываются в соответствии с требованиями ст.ст.60-63 УК при определении меры наказания.

В тех случаях, когда суд установит по делу наличие и смягчающих, и отягчающих обстоятельств, он избирает наказание с учетом как тех, так и других, исходя из общих начал назначения наказания.

Освобождение от уголовной ответственности есть отказ государства от вынесения отрицательной оценки лицу, совершившему преступление, в случаях предусмотренных в законе.

Освобождение от уголовной ответственности как самостоятельный институт российского уголовного права характеризуется следующими особенностями.

Первая особенность заключается в том, что любой вид освобождения от уголовной ответственности может быть применен только к лицу, в действиях которого содержатся признаки состава преступления. Следовательно, никакой вид такого освобождения не может применяться к лицу, деяние которого не является преступлением в силу малозначительности, или которое совершено в условиях правомерной необходимой обороны, либо при других обстоятельствах, исключающих преступность деяния.

          Вторая особенность рассматриваемого института касается оснований применения различных видов такого освобождения. Основаниями такого освобождения являются совершение преступления небольшой или средней тяжести и отсутствие необходимости в применении к лицу, совершившему такое преступление, принудительного исправления в качестве наказания.

          По общему правилу, освобождение от уголовной ответственности применяется при совершении преступлений двух категорий – небольшой тяжести и средней тяжести. Исключение составляют освобождение в связи с истечением срока давности и по амнистии, а также освобождение по специальным нормам Особенной части УК (добровольная выдача наркотиков, оружия, заявление о вымогательстве взятки).

          Третья особенность касается содержания освобождения от уголовной ответственности, его юридической природы. Все виды освобождения применяются на «нулевой стадии» реализации уголовной ответственности, когда в связи с совершением преступления возникает уголовно-правовое отношение: у государства и лица, совершившего преступление, возникают определенные права и обязанности. Поэтому применять все виды освобождения от уголовной ответственности могут следователь, орган дознания с согласия прокурора, прокурор и суд до постановления приговора.

          Освобождение от уголовной ответственности не является реабилитацией лица, что было подчеркнуто в постановлении Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности ст.6 УПК РСФСР в связи с жалобой гр.Сушкова О.В. от 28.10.96 года, положившем конец многолетней дискуссии на тему, противоречит или не противоречит институт освобождения от уголовной ответственности презумпции невиновности. В постановлении сказано, что освобождение лица от уголовной ответственности есть «основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержащее признаки преступления, и поэтому решение о прекращении дела не влечет за собо реабилитации лица (признания его невиновным), т.е. вопрос о его виновности остается открытым».

Задачи:

Задача № 1

          Хорошилова состояла в гражданском браке с Каревым, и в 1990 году родила от него ребенка, которого Карев признал своим. В 1992 году Карев с Хорошиловой прекратили свои отношения, при этом Карев продолжал платить алименты на ребенка до 2000 года. В 2000 году Хорошилова вступила в брак с Мосоловым. Карев, узнав об этом, алименты в дальнейшем платить отказался. Хорошилова обратилась в суд о лишении Кареева родительских прав или об обязании его платить алименты на ребенка и в дальнейшем.

          Какое решение должен вынести судья по данному делу?

 

Решение:

В соответствии со ст.53 Семейного кодекса РФ «Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой», при установлении отцовства дети имеют такие же права и обязанности, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.

В соответствии со ст.80 Семейного кодекса РФ «Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей», родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, в случае если родители  не предоставляют содержание своим детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются в судебном порядке.

В случае уклонения от обязанностей родителя, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, то в соответствии со ст.69 Семейного кодекса РФ, один из родителей может быть лишен родительских прав.

Таким образом, я думаю, что по данному делу судья должен вынести следующее решение – об обязании Карева выплачивать алименты на ребенка, а в случае, если Карев будет уклонять от исполнения данного судебного решения, то судья вправе вынести решение о лишении последнего родительских прав.

Задача № 2

          Крутов украл из телемастерской 4 импортных телевизора и 2 видеомагнитофона, вывез их оттуда и спрятал у себя в подвале. Через неделю он предложил своему знакомому Громову сбыть похищенное имущество за определенный процент от продажи. Громов дал согласие, они вдвоем доставили телевизоры и видеомагнитофоны Каримову, который владел торговой точкой на рынке, и продали их за 85 000 рублей.

Дайте анализ действиям указанных лиц с точки зрения учения о соучастии в преступлении, если: а) Каримов и Громов знали, что имущество похищено; б) Каримов и Громов думали, что это личная собственность Крутова.

Решение:

В соответствии со ст.32 Уголовного кодекса РФ «Понятие соучастия в преступлении», соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Основополагающим признаком соучастия является совместность, которая характеризует его объективную и субъективную стороны. Объективное свойство совместности означает, что преступление должно быть результатом общих усилий всех соучастников. Совместность действий соучастников предполагает их причинную связь с тем преступлением, которое совершил исполнитель, причем связь опосредствованную, так как общий результат достигается лишь действиями исполнителя. Субъективное содержание признака совместности выражается в умышленной вине соучастников, то есть соучастие образуют только умышленные действия соучастников и что возможно он только при умышленных преступлениях.

Таим образом, если Каримов и Громов знали, что занимаются реализацией похищенного имущества, то тогда они будут нести уголовную ответственность за совершение хищения как соучастники, а если они думали, что это личная собственность Крутова, то тогда они не будут являться соучастниками.

Задача № 3.

          Учительница была уволена из школы по мотивам совершения проступков, несовместимых с продолжением работы преподавателем. Она была груба с учениками, давала им клички, на уроках ела апельсины, вязала. Кроме того, она нестерпимо относилась к другим преподавателя школы: так, преподавателей Львову и Зарубину она неоднократно доводила до слез.  Директор школы уволил учительницу по п.3 ст.254 КЗоТ РФ.

          Она обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В обоснование своих требований она указала, что с директором школы у нее сложились неприязненные отношения и что уволить ее до окончания учебного года он не вправе.

          Каков порядок увольнения по п.3 ст.254 КЗоТ РФ?

          Как следует разрешить дело?


Решение:

По ст.254 п.3 КЗоТ РФ увольняли в случаях совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

В соответствии с новым Трудовым кодексом РФ по данным основаниям увольняют по ст.336 п.2 «Дополнительные основания прекращения договора с педагогическим работником», то есть за применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

Таким образом, директор школы был вправе уволить учительницу из школы до окончания учебного года, так как она неоднократно осуществляла психическое насилие над учениками.

Я думаю, что суд должен отказать в  иске о восстановлении ее на работе.

Использованный нормативный материал и

дитература:


1.         Конституция Российской Федерации.- М., 1993.

2.         Трудовой кодекс Российской Федерации.-М., 2003.

3.         Семейный кодекс Российской Федерации. М., 2000.

4.         Кодекс РФ об административных правонарушениях. М., 2003.

5.         Уголовный кодекс Российской Федерации, 24 мая 1996г.

6.         Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Ю.И. Скуратова. Норма, М., 2001.

7.         Сборник постановлений пленума Верховного Суда по уголовным делам. М.: Инфра-М, 2003.

8.         Уголовное право России. Учебник (под ред. Рарога А.И.), М., 1998.

9.         Уголовное право Российской Федерации: Общая часть / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 2001.

10.    Уголовное право: Общая часть / Под ред. Беляева Н.А. - Спб., 2000.