Исследование особенностей наследственного правопреемства, установленных в отношении отдельных объектов в гражданском праве

ВВЕДЕНИЕ

В силу расцвета частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут приводят к тому, что нормы наследования, как один из основных гражданско-правовых механизмов любого государства, занимают прочное место в юридической практике Казахстана.

Вследствие, этого предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства быть не может.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. И отсюда вопросы наследования становятся практическими, поскольку в стране в которой мы живем, принятие наследства и решение всех остальных вопросов, связанных с наследованием, - забота самого наследника. Причем, получение наследства – процесс трудоемкий, требующий времени, внимания, участия и ответственности сторон, поскольку конечный результат процесса наследования полностью зависит от того, что делал или не делал наследник. При этом данное утверждение обусловлено самим законодательством Республики Казахстан и внесенными в него изменениями и дополнениями.

Сегодня право на наследование является одним из конституционных прав граждан. В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Данное положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предоставляет абсолютную свободу наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Одним из примеров такого ограничения является правило обязательной доли в наследстве, которое ограничивает свободу завещания

В курсовой работе мной были рассмотрены наследование отдельных видов имущества, а именно наследование банковских вкладов, страховых вкладов, пенсионных накоплений, земельного участка, имущества крестьянского хозяйства, доли наследодателя в организациях, являющихся хозяйственными субъектами и проблемы, с которыми сталкивается практически каждый из наследников в момент принятия наследства в силу незнания правовых особенностей при определение факторов подтверждающих право на недвижимое имущество.

Объектом исследования является изучение и анализ законодательства, регулирующего отношения по наследованию отдельных видов имущества, правовое положение субъектов наследственного права, а также некоторые общие положения наследования.

Предметом исследования является особенности правоотношений, возникающих при наследовании отдельных видов имущества.

Целью работы является исследование особенностей наследственного правопреемства, установленных в отношении отдельных объектов в гражданском праве и выработка предложений, направленных на совершенствование законодательства.

В соответствии с указанной целью в работе были определены следующие задачи:

* определить понятия и общие положения о наследовании;

* проанализировать основания наследования;

* исследовать вопрос наследования по закону и по завещанию;

* рассмотреть вопросы приобретения наследства, а именно: место, время, способы принятия наследства, сроки принятия наследства, отказ от наследства, восстановление в наследстве, условия выдачи свидетельства о праве на наследство.

При выполнении поставленных задач мной были использованы источники нормативно-правовых актов: Конституция РК, Гражданских кодекс РК, Закон «О нотариате», Закон РК «О браке и семье», Земельный кодекс РК, закон «О пенсионном обеспечении в РК», Закона "О хозяйственных товариществах", Налоговый кодекс, и другие нормативные акты, постановления; научная и учебная литература, а также материалы периодической печати

На основании изученного материала можно сделать вывод о научной обоснованности и степени исследованности рассматриваемой темы.

Структура курсовой работы обусловлена поставленными целями и задачами, включает в себя введение, три раздела, заключение и список использованной литературы.

1 Общая характеристика наследования по закону и по завещанию

1.1 Общие положения о наследовании

Наследование — древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества. Наследственное право считается самым стабильным правовым институтом. Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития института частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые кроме всего прочего получили возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Действительно, если еще десятилетие назад наиболее ценным имуществом, которое могло передаваться по наследству, были, например, дача или автомобиль, то сегодня это может быть и квартира, и земельный участок, и целое предприятие. Кроме того, растет правовое сознание и правовая культура граждан, которые более осознанно и ответственно стали подходить к вопросам наследования. Все большее количество людей прибегают к составлению завещания, тем самым по своему усмотрению распоряжаясь нажитым имуществом.

Сегодня право на наследование является одним из конституционных прав граждан. В соответствии с п. 2 ст. 26 Конституции Республики Казахстан собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Данное положение является гарантией стабильности имущественных отношений в обществе, но в то же время не предоставляет абсолютную свободу наследования. Как и другие права и свободы граждан, свобода наследования может быть ограничена законодателем в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Одним из примеров такого ограничения является правило обязательной доли в наследстве, которое ограничивает свободу завещания.

Наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с переходом имущества и имущественных прав гражданина другим лицам после его смерти. Наследственное право – это достаточно обширная часть гражданского законодательства. Действительно, в данном случае необходимо учесть все возможные нюансы во избежание возникновения спорных ситуаций с целью максимальной защиты прав и интересов участников наследственных правоотношений.

В соответствии с уже сложившимися традициями и принятыми ГК РК формулировками субъектами наследственных правоотношений выступает наследодатель, с одной стороны, и наследник или наследники – с другой. В качестве наследодателя из всех субъектов гражданско-правовых отношений может выступать лишь физическое лицо. В то время как наследниками могут являться как физические лица (граждане РК, граждане иностранных государств, лица без гражданства), так и юридические лица, а также государство, а именно. Наследодателями и наследниками по закону могут быть только физические лица. Наследодателями и наследниками по завещанию могут быть любые субъекты гражданских правоотношений: физические лица, юридические лица, государство [1, с.49].

Статья 1044 ГК РК говорит о том, что наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства [2]. Если к наследованию призывается юридическое лицо, оно также должно существовать на день открытия наследства. Таким образом, не может быть наследником организация, прекратившая свое существование на указанный момент, а также организация, созданная после открытия наследства.

Конкретный состав наследников наследодатель может определить в своем завещание. Можно пойти и от противного, исключив из числа наследников одно или несколько лиц. В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы недостойных наследников, которые не могут призываться к наследованию по закону, так и по завещание.

Статья 1045 ГК РК к ним прежде всего относит:

1. лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь.

2. лица, которые умышленно препятствовали осуществлению наследодателем последней воли и этим способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли наследства (например, понуждению к изменению завещания или к отказу от наследства в пользу недостойного наследника) [2, с.446].

В последнем случае такие противоправные действия должны являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или причиной увеличения ему или другим лицам доли наследства. Таким образом, не важно, в чьих интересах действовал наследник, совершая противоправные действия, он в любом случае считается недостойным. Противоправные действия, направленные на наследодателя или кого-либо из наследников, должны быть совершены только умышленно. Если наследодатель умер вследствие неосторожных действий наследника, то наследник не считается недостойным и имеет право призываться к наследству. Покушение на правонарушение, как и само правонарушение, служит основанием для признания наследника недостойным. В любом из случаев для признания лица недостойным наследником необходимо, чтобы факт совершения правонарушения был установлен решением суда. После этого недостойные наследники не могут призваться к наследованию ни по закону, ни по завещанию.

Несмотря на оправданную строгость указанной нормы, закон оставляет возможность для реабилитации недостойного наследника и восстановления его в имущественных правах. Этот вопрос благодаря действию свободы завещания отдан на усмотрение наследодателя. Если после того как в судебном порядке будет установлена противоправность поведения лица и корыстная направленность его действий, а наследодатель все же завещает ему свое имущество, то такое лицо может призываться к наследованию [3, с.141].

Недостойными наследниками признаются также родители, лишенные родительских прав. В соответствии со ст.1045 п.3 ГК РК Не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, а также родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя [4, с.148]. Таким образом, при уклонении от исполнения данных обязанностей такие лица решением суда могут быть признаны недостойными наследниками и тем самым лишены права наследования.

В соответствии со ст.1040 п.1 ГК РК в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью[5, с.96]. А именно:

1. движимое имущество: деньги, в том числе в иностранной валюте, иные валютные ценности; ценные бумаги, любые другие вещи;

2. недвижимое имущество (например, земельный участок, квартира и т.д).

3. имущественные права (например, право требования возврата долга);

4. обязанности наследодателя (например, брея содержания имущества).

Приведенный перечень достаточно обширен. Однако далеко не все блага могут быть объектами наследования. Закон устанавливает ряд ограничений.

В соответствии со ст.1040 п.2 ГК РК не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1. права членства в организациях, являющихся юридическими лицами, если иное не установлено законодательными актами или договором;

2. право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3. права и обязанности, вытекающие из алиментных обязательств;

4. права на пенсионные выплаты, пособия и другие выплаты на основании трудового законодательства Республики Казахстан и законов Республики Казахстан в сфере социального обеспечения;

5. личные неимущественные права, не связанные с имущественными [6, с.94].

Не имеет никакого значения, что наследодатель в завещании может указать, что и такие объекты передаются им по наследству. Завещание не может отменить запрет, установленный законом. Основной принцип наследования – универсальное правопреемство. Это означает, что наследство переходит к другим лицам в неизмененном виде, т.е. все что входит в состав наследства, переходит в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось в то время, когда принадлежало умершему. Передаваемые имущественные права и обязанности также не меняют своего содержания. Право обеспечивает наследнику ту же меру возможного поведения, которой обладал сам наследодатель. При этом нельзя наследовать только права наследодателя, отказавшись от его обязанностей, потому что наследник принявший наследство отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя.

Для того чтобы наследственное правоотношение возникло, необходимо наступление определенных обстоятельств, именуемых юридическими фактами. В нашем случае таким обстоятельством выступает событие смерти наследодателя. Нормы гражданского законодательства РК установили юридически неразрывную связь между наследованием и гражданской правоспособностью физического лица. Такой юридический факт, как смерть, влечет прекращение гражданской правоспособности физического лица и начало наследования.

В силу разнообразных жизненных обстоятельств не всегда факт смерти может быть установлен в общем порядке, т.е. на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что в организме человека произошли необратимые изменения, свидетельствующие о его смерти. В ряде случаев возникает необходимость в констатации смерти в судебном порядке[6, с.95]. В силу ст. 31 ГК РК:

1. Гражданин может быть, по заявлению заинтересованных лиц, объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о нем в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, в течение шести месяцев.

2. Военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Гражданин может быть объявлен умершим только решением суда. Объявление гражданина умершим приравнивается к естественной смерти и поэтому влечет за собой те же правовые последствия, в частности отношения по наследованию [7, с.180]. Здесь следует отметить, что не исключена ситуация явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим. В таком случае суд отменяет свое решение. В соответствии со ст.32 ГК РК гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Если имущество лица, объявленного умершим, было отчуждено его правопреемником третьим лицам, которые к моменту явки лица не уплатили полностью покупной цены, то к явившемуся переходит право требования неуплаченной суммы. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, а при отсутствии у них имущества возместить его стоимость, если будет доказано, что в момент приобретения имущества они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. Если имущество лица, объявленного умершим, перешло по праву наследования к государству и было реализовано, то после отмены решения об объявлении лица умершим ему возвращается сумма, вырученная от реализации имущества с учетом его рыночной стоимости на день выплаты. Для отношений наследования важной категорией является момент смерти гражданина, поскольку с ним связано время открытия наследства. Статья 1042 ГК РК говорит, что днем открытия наследства является:

1. день фактической смерти наследодателя;

2. в случае признания гражданина решением суда умершим днем открытия наследства считается день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.

3. в некоторых случаях в решении суда о признании гражданина умершим может содержаться конкретная дата – дата предполагаемой гибели лица. В этом случае днем смерти такого лица, а соответственно и днем открытия наследства будет считаться указанная дата.

Во всех перечисленных случаях в качестве доказательства, свидетельствующее о смерти гражданина, в нотариальную контору представляется свидетельство о смерти, выдаваемое органами загса. Решение суда об объявлении гражданина умершим не может быть принято нотариусом в подтверждение факта смерти, поскольку оно является лишь основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и для получения свидетельства о смерти [8, с.95].

В п.3 ст. 1042 ГК РК установлено правило, согласно которому граждане, которые умерли в один и тот же день вправе были наследовать один после другого, они признаются умершими одновременно и наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них [9, с.19]. Так, если в один день погибли оба супруга, то после каждого из них призываются к наследованию его наследники по завещанию или закону. Они считаются умершими в один день, даже если один из них умер раньше другого на несколько часов.

Немаловажным является также вопрос и о месте открытия наследства. В соответствии со ст. 1043 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, — место нахождения имущества или его основной части [10, с.36]. Определение места жительства наследодателя необходимо для следующих целей указанных в схеме 2.

Согласно ст. 16 ГК местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов [11, с.64]. Между тем, не всегда место жительства может совпадать с местом смерти гражданина. К примеру, смерть гражданина может наступить в санатории, больнице либо другом месте, расположенном вне местности, где проживал этот гражданин. К примеру, местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, лиц, обучающихся в вузах, в средних специальных учебных заведениях, находившихся вне пределов постоянного места жительства, признается то место, где указанные лица проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до взятия их под стражу.

Наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.) в случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно. Наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В тех же случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам, но они не могут представить бесспорные документальные доказательства, подтверждающие место его постоянного проживания, то наследники вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта места открытия наследства. Рассматривая такие заявления, суд вправе принимать во внимание не только письменные доказательства, но и свидетельские показания[11, с.65].

Таким образом, получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется в порядке наследования от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) на основании завещания или закона. В качестве наследодателя может выступать лишь физическое лицо. В то время как наследниками могут являться как физические лица (граждане РК, граждане иностранных государств, лица без гражданства), находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, так и юридические лица, которое существует на момент открытия наследства, а также государство.

В целях защиты наследодателя и охраны его интересов, профилактики совершения корыстных правонарушений, связанных с получением наследства, законодатель вводит нормы недостойных наследников, которые не могут призываться к наследованию по закону, так и по завещание. Недостойными наследниками могут быть призваны лица которые своими умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наследникам долю наследства, лица умышленно лишили жизни наследодателя или покушались на его жизнь, лица, имеющие право на обязательную долю, т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспособные и недееспособные наследники, родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены, а также если наследники не исполняют обязанности по содержанию наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны недостойными наследниками.

Для того чтобы наследственное правоотношение возникло, необходимо наступление смерти наследодателя, которая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же вступление в силу судебным решением. А также немаловажны является место открытия наследства, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, но если действительно невозможно определить место жительства гражданина, то наследство может быть открыто по месту нахождения наследственного имущества (место нахождения недвижимого имущества, место регистрации транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.). В этом случае наследники должны представить доказательства нотариусу для подтверждения места открытия наследства.

В законодательстве существует наследование по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону наступает, когда нет завещания, если оно признано недействительным, при отказе всех наследников по завещанию от наследства не в пользу наследников по завещанию или без указания лиц, в чью пользу совершен отказ, а также при устранении всех наследников по завещанию от наследства в случае признания их недостойными наследниками. Законодательство Казахстана допускает в одном наследственном деле наступление и наследования по закону и наследования по завещанию. Например, если в завещании наследодатель распорядился только частью принадлежащего имущества, остальная часть наследуется наследниками по закону. Рассмотрим более подробно наследование по завещанию и по закону.

2 Приобретение наследства

2.1 Принятие наследства

Гражданским кодексом предусматриваются правила принятия наследства. В соответствии с пунктом 1 статьи 1072 ГК для приобретения наследства наследник по закону или по завещанию должен его принять. Способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на момент открытия наследства.

По закону моментом открытия наследства считается день смерти наследодателя.

Наследникам следует знать три главных фактора, обуславливающих процесс оформления наследства в силу определения подлежащего применению законодательства.

Действовавший ранее Гражданский кодекс Казахской ССР 1963 года содержал нормы о принятии наследства, согласно которым наследник должен был принять наследство в обязательном порядке в течение шести месяцев, при этом наследник, не принявший наследство в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя, утрачивал право на наследство.

Наследство должно быть принято наследником в течение 6 месяцев с момента открытия наследства двумя способами:

1. путем подачи по месту открытия наследства в нотариальную контору или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом заявление на выдачу свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства или

2. вступив в фактическое владение и пользование наследственным имуществом (например, проживая в доме, оплачивая коммунальные услуги и налоги).

Таким образом, действовало правило: “не принял - значит отказался”. И если срок для принятия был пропущен, то необходимо было для его продления обращаться в суд, приводя уважительные причины пропуска (болезнь, длительное отсутствие и т. п.). Следовательно, если наследодатель умер до 1 июля 1999 года, а наследник постоянно проживал и проживает в указанном домовладении, наследство было им принято путем фактического вступления во владение. Подтверждением этому может служить представленная нотариусу справка домоуправления (КСК, адресного стола), где будет указано, что наследодатель проживал на день смерти по указанному адресу, и вместе с ним проживал и продолжает проживать наследник.

С введением в действие 1 июля 1999 года Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) это правило применялось с точностью до наоборот, то есть “не отказался - значит принял”. Наследник, не желающий приобретать наследство, должен в течение шести месяцев со дня открытия наследства (дня смерти наследодателя) письменно отказаться от него у нотариуса. В противном случае он в любом случае имеет право на наследство.

Таким образом, если день открытия наследства наступил после 1 июля 1999 года, т.е. в период с 1 июля 1999 года по 3 февраля 2007 года наследнику не было никакой необходимости обращаться к нотариусу с отдельным заявлением о приобретении права на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени его открытия при условии, что он не откажется от наследства в течение шести месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию, не будет лишен права наследовать по основаниям, предусмотренным статьей 1045 ГК, и не утратит право наследовать вследствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником в установленном законом порядке. При этом свои наследственные права наследник мог оформить и через десять лет.

Однако вновь в действующий Гражданский кодекс Республики Казахстан законодатель, внося изменения и дополнения Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года, возвращается к требованиям, которые существовали в Гражданском кодексе КАЗССР, согласно которым наследник, должен был принять наследство в обязательном порядке в течение шести месяцев, двумя способами, описанными выше. Данные требования закона применяются в случаях, если наследство открывается после 3 февраля 2007 года. При фактическом принятии наследства, как указано выше, наследнику необходимо предоставить нотариусу именно письменные доказательства его фактического принятия наследства. Показания свидетелей, т. е. соседей, родственников либо квитанции об оплате коммунальных услуг, но приходящих на имя наследодателя, хоть и оплаченных наследником, не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств фактического принятия наследства, поскольку такие факты должны быть подтверждены только судебным актом. Именно в этих случаях, если наследником не подано заявление нотариусу в течение шести месяцев, ему необходимо обратиться в суд об установлении факта принятия наследства.

Однако ввиду незнания вышеуказанных норм закона потенциальные наследники при любых обстоятельствах обращаются в суд либо по своей инициативе, либо при получении юридически неправильной консультации. А суды, в свою очередь, вынуждены возвращать такие иски, требуя необходимые для рассмотрения дел документы, именно письменный отказ (постановление) нотариуса в принятии заявления и т. д.

И еще необходимо запомнить два случая, когда наследнику необходимо обращаться в судебные органы - при открытии наследства до 1 июля 1999 года и после 3 февраля 2007 года:

- в случае пропуска шестимесячного срока для подачи заявления нотариусу по уважительным причинам, при отсутствии обстоятельств фактического принятия наследства - с заявлением о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства;

- в случае фактического принятия наследства в шестимесячный срок, но при отсутствии каких-либо письменных доказательств, достаточных для нотариуса для установления[17, с.54].

Другие лица, для которых наследование наступает вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения наследника от наследования по основаниям, установленным в статье 1045 ГК, вправе принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права на наследование.

В порядке наследственной трансмиссии право наследника по закону или по завещанию на принятие наследства, открывшегося после 3 февраля 2007 года, переходит к его наследникам, если он умер, не успев принять наследство в установленный статьей 1072-2 ГК срок для принятия наследства (шесть месяцев со дня открытия наследства).

Доля такого наследника в открывшемся наследстве может перейти к его наследникам, как по закону, так и по завещанию на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, то срок удлиняется до трех месяцев нотариусом или лицом, уполномоченным на выдачу свидетельства о праве на наследство.

Переход имущества наследодателя к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии в отношении наследства, открывшегося в период с 1 июля 1999 года по 3 февраля 2007 года, исключается.

Наследство, принятое в установленном порядке, признается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Поэтому, получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, отсутствие указанного свидетельства не может служить основанием к утрате наследственных прав.

Если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в пункте 2 статьи 1072-1 ГК, но нотариусом по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследник вправе обжаловать действия нотариуса в суд в порядке особого производства.

В случаях, когда наследник фактически принял наследство, но не может представить нотариусу бесспорные доказательства, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, то наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта принятия наследства, которое рассматривается в порядке особого производства. Если при этом возникает спор о праве, то установление такого факта производится в исковом порядке[17, с.60].

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на момент открытия наследства.

Начиная с 1963 года по 01.07.1999 года наследники должны принять наследство путем подачи заявления нотариусу в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

Начиная с 1 июля 1999 года по 2 февраля 2007 года наследники считались принявшими наследство, если они в течение шести месяцев с момента его открытия не отказались от этого наследства и не были лишены права наследовать его по воле завещателя (наследодателя), а также не были устранены решением суда как недостойные наследники.

Начиная с 3 февраля 2007 года законодатель вернулся опять к тому порядку принятия наследования, который был у нас до 1 июля 1999 года, т.е. наследники должны принять наследство путем подачи заявления нотариусу в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

Принятие наследства возможно двумя способами: подача заявления о принятии наследства или посредством совершения действий направленных на фактическое вступление и пользования наследственным имуществом, осуществляя действия по содержанию и охране имущества, производство оплаты его долгов и налогов, связанных с наследственным имуществом, либо получение причитавшихся наследодателю выплат, ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в наследственную массу.

2.2 Отказ от наследства

Если наследник не хочет принять наследство, он должен совершить акт отказа от наследства. Заявление об отказе от наследства может быть подано нотариусу как при личной явке наследника к нотариусу по месту открытия наследства, так и по почте в течение шести месяцев со дня, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен судом, но не более чем на два месяца. При пересылке заявления по почте подпись на заявлении должна быть засвидетельствована. Право засвидетельствовать подлинность подписи имеют нотариус, должностное лицо аппарата акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, уполномоченного совершать нотариальные действия в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса, а также должностное лицо, осуществляющее консульские функции от имени Республики Казахстан в случаях, когда наследник временно или постоянно проживает за рубежом [18, с.91].

Допускается подача такого заявления представителем наследника по доверенности при условии, что в доверенности, оформленной в соответствии со статьей 167 ГК, оговорены полномочия на отказ от наследства.

Если заявление подлежит подаче другому нотариусу (нотариальному органу), то подлинность подписи наследника удостоверяется нотариально и на экземпляре заявителя делается отметка о том, что последнему разъяснен порядок и сроки подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства.

Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении об отказе от наследства, извещает о данном факте нотариуса по месту открытия наследства.

Законные представители несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, (их родители, усыновители, опекуны), а также опекуны лиц, признанных недееспособными в установленном порядке, действуют без доверенности. Однако, для того, чтобы совершить отказ от наследства, им необходимо получить на это разрешение органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, лица, ограниченные в дееспособности по решению суда, вправе отказаться от наследства с согласия своих родителей, усыновителей, попечителей. Последние могут дать согласие только с разрешения органа опеки и попечительства.

Нотариус не принимает заявление также без предварительного разрешения органов опеки и попечительства при отказе от наследства лицами, находящимися под опекой и попечительством (статья 114 Закона Республики Казахстан «О браке и семье»).

Наследник не вправе также отказаться от принятия наследства по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1074 ГК РК, если:

- истек шестимесячный срок со дня открытия наследства;

- наследник фактически вступил во владение наследственным имуществом, распорядился им;

- наследник обратился к нотариусу за получением документов, удостоверяющих его права на это имущество[2].

В случае рассмотрения судом спора наследников о наследственном имуществе отказ от доли в наследстве не может быть заявлен в суде наследником и не подлежит принятию судом.

Лицо, отказавшееся от наследства, не может в последующем аннулировать или изменить свой отказ. В случаях, когда отказ от наследства не был добровольным (совершен под принуждением со стороны других лиц, ввиду обмана или заблуждения и т.п.) наследник вправе оспорить его в судебном порядке по основаниям, предусмотренным ГК для признания сделки недействительной. При рассмотрении таких заявлений, проверяется волеизъявление лица, подавшего заявление об отказе принятия наследства.

Если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований или по обоим основаниям, а также отказаться от причитающегося ему по праву приращения, независимо от наследования остальной части наследства.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1074 ГК отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается. Наследник не вправе отказаться от части наследства за исключением случая, когда он является наследником и по закону, и по завещанию. В этом случае он вправе отказаться от наследования, к примеру, по завещанию, но остаться наследником по закону. Частичный отказ свидетельствует о полном отказе от наследства. Однако, это правило не применяется в случае отказа наследника от наследства, причитающегося ему по праву приращения согласно статье 1079 ГК.

Наследник, призванный к наследованию, вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, в том числе в пользу наследников, которые призваны к наследованию по праву представления или без указания конкретных лиц, кроме наследников, лишенных наследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в завещании; отказавшихся от наследства наследников; наследников, признанных недостойными.

Отказ от наследства в пользу наследников по праву представления, не призванных к наследованию, наследников, лишенных в завещании согласно пункту 4 статьи 1046 ГК завещателем наследства, либо признанных недостойными наследниками, не допускается. Отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых произведен отказ, является безоговорочным. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, наследник не связан с очередностью призвания их к наследованию. Наследник может отказаться в пользу одного или нескольких наследников. Если наследник, отказавшийся от наследства, является единственным наследником, то имущество в таком случае становится выморочным.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, отказался от своего права на получение обязательной доли в установленный законом срок, то его доля в имуществе переходит к наследникам по завещанию. Право на обязательную долю связано с личностью наследника, поэтому отказ от наследства в обязательной доле в пользу других лиц не допускается.

В случаях, когда наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то часть наследства, причитавшаяся отказавшемуся от наследства без указания наследников, в чью пользу он отказывается, или отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию и распределяется пропорционально их долям, поскольку иное не предусмотрено завещанием. Под отпавшим наследником понимается наследник, отказавшийся от наследства, либо не принявший наследство в сроки, установленные статьей 1072-2 ГК, а также не принявший наследство фактически и умерший ранее наследодателя.

На основании заявлении об отказе от наследства заводится наследственное дело и присваивается порядковый номер. Все последующие заявления от других наследников также регистрируются в Книге учета наследственных дел. На всех заявлениях указывается время их поступления с сохранением номера наследственного дела, присвоенного первому поступившему заявлению [18]. На практике возникает вопрос, может ли наследник отказаться от наследования в пользу лиц, не являющихся наследниками, например внуков. Рассуждая логически - по смыслу закона наследник вправе отказаться от наследства в пользу внуков наследодателя в случае, когда внуки являются наследниками по завещанию, либо при наследовании по закону по праву представления. Если же к моменту открытия наследства жив тот из родителей, который является наследником, то отказаться от наследства в пользу внуков нельзя, поскольку они в таком случае к наследованию по закону не призываются.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, что начало течения срока для отказа от наследства определяется моментом, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. Срок для отказа от наследства может быть продлен судом при наличии уважительных причин, но не более чем на два месяца. Если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований или по обоим основаниям, а также отказаться от причитающегося ему по праву приращения, независимо от наследования остальной части наследства. Несовершеннолетние, ограниченные в дееспособности вправе отказаться от наследства с согласия своих родителей, усыновителей, попечителей и с разрешения органа опеки по решению суда.

На практике существуют такие обстоятельства, когда наследник желает восстановить свои права на наследства, и в этом случае в законодательстве учтены данные права, которые мы рассмотрим в следующем подразделе.

2.3 Восстановление срока для принятия наследства

Рассматривая заявление наследника о восстановлении срока для принятия наследства в соответствии со статьей 1072-3 ГК, суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство при наличии следующей совокупности условий:

-отсутствуют доказательства фактического принятия наследства;

-срок пропущен по уважительной причине (болезнь наследника, а также обстоятельства, препятствующие подаче заявления о принятии наследства);

-наследник обратился в суд не позже шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

При этом следует иметь в виду, что шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о восстановлении срока на принятие наследства восстановлению в порядке статьи 128 ГПК не подлежит. Поскольку определение начала течения этого срока связано с моментом окончания обстоятельств, послуживших причиной пропуска срока принятия наследства, то заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство принимается в производство суда независимо от истечения шестимесячного срока, указанного в статье 1072-3 ГК[2]. Уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и признания наследника принявшим наследство определяется судом в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела. Например, заявитель должен обосновать, причины пропуска этого срока и представить документальные доказательства этих, если допустим он находился на лечении в стационарной больнице или был в заграничной командировке, в экспедиции откуда не мог отправить заявление о принятии наследства или не знал о смерти близкого человека, то после того, как он это узнал, он должен обратиться в суд.

Заявление о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника принявшим наследство подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения наследственного имущества или основной его части в порядке искового производства, с участием других наследников, принявших наследство. При отсутствии таких наследников к участию в деле привлекается орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью по месту открытия наследства, поскольку для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется.

При удовлетворении заявления, суд в резолютивной части решения указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, а также при наличии выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство определяет доли всех наследников, обязывает регистрирующие органы произвести регистрацию права наследника на имущество наследодателя, а свидетельство о праве на наследство признает недействительным. При необходимости суд должен принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства в соответствии со статьями 239 и 159 ГПК.

Если же заявлены требования и о разделе наследства, суд, исходя из положений части 2 статьи 219 ГПК, обязан вынести решение по существу заявленного иска.

В случаях, когда нотариусом свидетельство о праве на наследство не выдано, при удовлетворении заявления в резолютивной части решения суд указывает о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, по месту открытия наследства по истечении шести месяцев со дня открытия наследства[15, с.64].

Таким образом, восстановление срока для принятия наследства наследником возможно при удовлетворении решения суда, если наследник докажет уважительные причины пропуска шестимесячного срока.

2.4 Выдача свидетельств о праве на наследство

Нотариус по месту открытия наследства по просьбе наследника обязан выдать ему свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается как по закону, так и по завещанию по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус истребует из других государственных нотариальных контор и от частных нотариусов по месту открытия наследства информационную справку об отсутствии наследственного дела. При наследовании как по завещанию, так и по закону, свидетельство может быть выдано до истечения срока, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других наследников в отношении соответствующего имущества либо всего наследства не имеется.

В каждом конкретном случае выдачи свидетельства о праве на наследство ранее установленных сроков нотариус самостоятельно определяет перечень документов, подтверждающих отсутствие других наследников. При принятии заявления об отказе от наследства нотариус разъясняет наследникам необратимость действий по отказу от наследства, о чем производится соответствующая запись в заявлении.

Нотариус принимает в письменной форме заявления об отказе от наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство и регистрирует их в Книге регистрации наследственных дел и Алфавитной книге учета наследственных дел в соответствии с требованиями Инструкции о нотариальном делопроизводстве.

При переходе наследства в порядке наследования по завещанию к государству свидетельство о праве на наследство выдается соответствующему государственному (налоговому) органу, по месту открытия наследства, имеющим надлежащим образом оформленную доверенность при этом оно не может быть выдано ранее шестимесячного срока.

Если заявление, на котором подлинность подписи наследника не засвидетельствована нотариально, поступило к нотариусу по почте, нотариус принимает заявление, регистрирует его в установленном порядке, но при этом предлагает наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление либо лично явиться к нотариусу.

Выдача свидетельств о праве на наследство по закону

К отношениям, являющимся основанием для призвания к наследованию по закону, относятся:

1) родственные или брачные отношения. Данные отношения между наследодателем и наследниками, принимающими наследство, могут быть проверены как при подаче заявления, так и при выдаче свидетельства о праве на наследство.

2) нахождение на иждивении наследодателя. Если о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону просит лицо, считающее себя иждивенцем наследодателя, нотариус должен удостовериться состояло ли оно на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, а также являлось ли оно нетрудоспособным до дня открытия наследства.

Факт и срок нахождения на иждивении подтверждается в необходимых случаях вступившим в законную силу решением суда об установлении факта нахождения на иждивении. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверяется по удостоверению, свидетельству о рождении, а нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья - по пенсионной книжке либо справке МСЭК. Наследники, лишенные возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех других наследников. Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с пунктом 197 Инструкцией о порядке совершения нотариальных действия в Республике Казахстан, утвержденный приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 28 июля 1998 года № 539 При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус проверяет:

1) факт смерти наследодателя: Факт смерти и время открытия наследства подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели на фронтах Великой Отечественной войны, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя и другими органами Министерства обороны СССР, Республики Казахстан и других стран СНГ. В подтверждение факта смерти не принимаются врачебные справки и свидетельства о смерти, выданные медицинскими учреждениями, а также документы воинских частей и формирований о гибели (отсутствии без вести), кроме гибели на фронтах Великой Отечественной войны.

2) время и место открытия наследства: Место открытия наследства подтверждается справкой, выданной компетентными органами о месте жительства наследодателя, а если место жительства неизвестно - документом, выдаваемым теми же органами, о месте нахождения наследственного имущества или его основной части.

При отсутствии у наследников указанных документов нотариус истребует вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

3) наличие родственных и иных отношений наследников с наследодателем:

Родственные отношения наследников с наследодателем подтверждаются следующими документами:

1) свидетельствами органов ЗАГС;

2) выписками из метрических книг;

3) вступившим в законную силу решением суда об установлении факта родственных отношений.

4) состав и место нахождения наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство.

Состав и место нахождения наследственного имущества проверяются нотариусом на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, а также ценных бумаг, денежных документов и т.п., принадлежавших наследодателю.

Имущество, не подлежащее регистрации, не требует обязательного нотариального оформления. Если в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (в том числе доли в уставных капиталах), которое подлежит государственной регистрации, нотариус проверяет принадлежность указанного имущества наследодателю на основании правоустанавливающих документов, зарегистрированных в установленном порядке.

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается внукам и правнукам наследодателя только в случаях, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником (наследование по праву представления). Они наследуют ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус проверяет:

1) факт смерти наследодателя:

2) наличие завещания, не отмененного завещателем:

Факт наличия завещания подтверждается нотариусом (нотариальным органом), удостоверившим завещание, либо нотариусом, которому передано на хранение завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, который делает отметку на завещании о том, что оно не отменено завещателем в установленном порядке.

3) время и место открытия наследства:

4) состав и местонахождение наследственного имущества, на которое выдается свидетельство о праве на наследство: Состав и место нахождения наследственного имущества проверяются нотариусом на основании предъявляемых наследниками правоустанавливающих документов на движимое и недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, а также ценных бумаг, денежных документов и т.п., принадлежавших наследодателю. Имущество, не подлежащее регистрации, не требует обязательного нотариального оформления. Если в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (в том числе доли в уставных капиталах), которое подлежит государственной регистрации, нотариус проверяет принадлежность указанного имущества наследодателю на основании правоустанавливающих документов, зарегистрированных в установленном порядке.

5) круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и наличие пережившего супруга, имеющего право на половинную долю в общем имуществе супругов. Нотариус устанавливает круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и на долю в общем имуществе супругов, на основании:

1) письменного заявления наследника (наследников) по завещанию;

2) письменного заявления лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве;

3) письменного заявления пережившего супруга о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитого во время брака;

4) свидетельства о браке.

Если в тексте завещания указаны родственные отношения наследников с завещателем, необходимо истребовать документы, подтверждающие эти отношения. Родственные отношения наследников с наследодателем подтверждаются следующими документами:

1) свидетельствами органов ЗАГС;

2) выписками из метрических книг;

3) вступившим в законную силу решением суда об установлении факта родственных отношений.

При невозможности представления таких документов нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без их представления. В этом случае в тексте свидетельства родственные отношения не указываются.

Во всех случаях выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию завещание остается в делах нотариуса.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в случае удостоверения завещания другим нотариусом, нотариус истребует с места хранения завещания сведения о том, что завещание не изменено и не отменено. Указанные сведения должны быть изложены на самом завещании с проставлением даты и скреплены подписью и печатью компетентного лица.

Если наследники лишены возможности представить нотариусу документы, необходимые для оформления наследства (правоустанавливающие документы, документы, подтверждающие родство и т.п.) нотариус оказывает содействие по истребованию необходимых документов. Если в соответствующих органах указанные документы не сохранились, нотариус разъясняет заинтересованным лицам порядок обращения в суд[18, с.237].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализируя вышеизложенное, в заключении можно сделать ряд выводов.

Современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Детальное регулирование общественных отношений в данной области с одной стороны восполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другой стороны - возникают коллизии между различными законами, а также возникают проблемы реализации правовых норм на практике, часть которых в данной дипломной работе были рассмотрены.

Наиболее ясными и полными представляются общие правила о наследовании. Их подробная регламентация объясняется необходимостью чёткого установления:

- содержания основных понятий (наследование, наследство);

- определения правового статуса субъектов наследственного правопреемства (наследодателя и наследников),

- а также норм, подлежащих применению в самом начале развития наследственного правоотношения.

Таким образом, общие положения регулируют порядок и условия возникновения универсального наследственного правопреемства и становления отношений между наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормы имеют тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности и дееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их прав в наследственной сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве. Это наиболее полно разработанный раздел наследственного права.

Большая часть наследственных норм касается вопросов приобретения наследства. Пожалуй, это самые важные положения для наследников, ведь они практического характера. Поэтому здесь возникает наибольшее число проблем при реализации данных норм на практике при решении наследниками целого спектра вопросов, касающихся:

- порядка и способов принятия наследства;

- порядка и последствий отказа от наследства;

- оформления наследства, основания выдачи свидетельства о праве на наследство;

- раздела и распределения наследственного имущества;

- охраны и управления наследством.

Учитывая значимость данных вопросов для законодателя очень важно соблюсти интересы и наследников, и иных заинтересованных в деле наследования лиц. Особо важно для наследников знать нормы об оформлении наследства отдельных видов имущества, потому что гражданский кодекс Республики Казахстан не содержит подробных положений в данной сфере, останавливаясь на получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство, соглашении наследников о разделе наследства, необходимости государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимое имущество.

В связи с этим наследникам необходимо знакомиться и хорошо разбираться в законодательстве о нотариате, совершении сделок и договоров, порядке и правилах государственной регистрации перехода прав и прав на недвижимость. Кроме того, наследникам в ряде случаев необходимо получение решения суда (например, для установления факта принятия наследства).

Наследование, как предусматривает закон, может осуществляться по закону или по завещанию. Как указывалось выше, данная формулировка означает определение в соответствии с законом или завещанием круга наследников и их наследственных долей, которые могут быть совершенно различны либо совпадать полностью или в части.

Что касается наследования по закону, то здесь был перенят ряд положений прежнего советского, международного и зарубежного права, направленные на оптимально возможное обеспечение интересов всех наследников.

Существующие пробелы и недостатки следует решать с учётом дореволюционного, советского, зарубежного законодательства и практики, разработок учёных-юристов, уровня развития общества, его экономических, политических, социальных основ, менталитетом граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданское право Часть I. – М.: «Издательство ПРИОР», 2012.-144 с.

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1.07.1999г. № 409-I (с изм. и доп. по состоянию на 19.03.2010 г.) // Электронная юридическая система «Юрист» информационной системы «Параграф» www.prg.kz.

3. И.А. Минахина Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования, 2008.-256 с.

4. Полторабатько Л. Применение наследственного права судами Республики Казахстан. Журнал Юрист № 9, 2007.с.55-61

5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27.12.1994г. (с изм. и доп. по состоянию на 20.01.2010 г.) // Электронная юридическая система «Юрист» информационной системы «Параграф» www.prg.kz.

6. Барщевский М. Ю. Если отрылось наследство. - М.: Юрид. лит., 1999. С.156.

7. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. Перераб. и доп. / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 720 с.

8. Грудцина Л.Ю. Наследственное право: Краткий курс. - М.: Изд-во Эксмо, 2007.

9. Аргунов В.Н. Правовые основы нотариальной деятельности, - М., 2006г.

10. Грудцина Л.Ю. Справочник наследника (под ред. Дмитриева Ю.А.). - "Юстицинформ", 2007 г.

11. Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1998 года № 321-I «О браке и семье» (с изм. и доп. по состоянию на 27.07.2007г.) // Электронная юридическая система «Юрист» информационной системы «Параграф» www.prg.kz.

12. Об изменениях в гражданском кодекс по вопросам наследования. Журнал юриста и нотариуса Де-Юре, № 2(27), февраль 2007 г. С.48.

13. Большой юридический словарь/ под ред. А.Я. Сухарева.- М.: ИНФРА-М.- 2006.- 858 с.

14. Полторабатько Л. «Лучше худой мир, чем добрая ссора» Юридическая газета от 29.07.2009г.

15. Нормативное постановление Верховного Суда РК от 29.06.2009г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» // Электронная юридическая система «Юрист» информационной системы «Параграф» www.prg.kz.

16. Кушербаева А. «Вопрос принятия наследства может стать актуальным для каждого человека» Юридическая газета от 30.07.2009г.

17. Диденко А. Приобретение наследства (о принятии и приобретении наследства) // Юрист. 2006. N 3(57).

18. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 июля 1998 года № 539 Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами в Республике Казахстан» // Электронная юридическая система «Юрист» информационной системы «Параграф» www.prg.kz.

PAGE 26

Исследование особенностей наследственного правопреемства, установленных в отношении отдельных объектов в гражданском праве