Уголовне право РФ

Вопросы для изучения:

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права РФ.

2. Наука российского уголовного права.

3. Принципы российского уголовного права.

4. Источники российского уголовного права. Значение Конституции РФ.

5. Понятие и структура уголовного закона. Уголовно-правовая норма.

6. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

8. Толкование уголовного закона и его виды.

9. Конкуренция уголовных законов и ее преодоление.

1 вопрос

1. Согласно ст. 71 Конституции РФ, принятие норм уголовного права относится к ведению РФ. Субъекты РФ этого права не имеют.

Понятие уголовного права употребляется обычно в трех значениях:

1) как отрасль законодательства;

2) как отрасль права;

3) как одноименная научная дисциплина.

Уголовное право как отрасль законодательства — это система законов и норм, издаваемых высшим органом власти, определяющих принципы и основания уголовной ответственности, круг деяний, объявляемых преступлениями, а также виды и размеры наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

2. Уголовное право как отрасль права в этом смысле более широкое понятие.

Предметом уголовного права являются уголовно-правовые отношения. Уголовно-правовые отношения в широком смысле возникают с момента вступления уголовного закона в силу, а в узком смысле — это отношения между государством и преступником, возникающие с момента совершения преступления и заканчивающиеся погашением или снятием судимости либо освобождением виновного от наказания.

В предмет уголовного права входят отношения, основанные на таком методе правового регулирования, как запрет или дозволение (нормы об обстоятельствах, исключающих преступность деяния).

Основной задачей уголовного права является охранительная. Она раскрывается как охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества. Средства решения охранительной задачи — это закрепление оснований и принципов уголовной ответственности, — определение круга деяний, объявляемых преступными, и установление наказаний за них. Эта задача решается путем криминализации или декриминализации деяний.

Криминализация деяний означает признание их преступными.

Декриминализация — обратный процесс: деяния перестают считаться преступными.

Круг общественных отношений, регулируемых уголовным правом, зависит от изменения политики государства, экономической системы.

Другая задача уголовного права — предупреждение преступлений: общее (всеми лицами) и частное (лицом, ранее совершившим преступление). Предупредительную нагрузку несет в себе процесс назначения наказания. Предупредительное воздействие также имеют нормы о необходимой обороне, о добровольном отказе и деятельном раскаянии и др.

Уголовная политика – это вырабатываемая государством, партиями и общественными движениями политическая линия в области борьбы с преступностью, на основе которой формируется, изменяется и дополняется уголовное законодательство, определяется преступность и наказуемость деяний.

Особенности современной уголовной политики:

1.Усиление гуманистической направленности уголовного права.

2.Уголовное право приводится в соответствие с общепризнанными международными нормами и принципами. Согласно ст. 15 Конституции РФ, эти нормы являются составной частью нашей правовой системы.

3.Усиление ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления и рецидив преступлений.

4. Предусматриваются различные основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

5. Происходит криминализация новых деяний. В экономической сфере это связано с рыночными отношениями; также расширяется охрана прав личности. Криминализация связана с появлением и развитием новых технологий; с преступлениями против мира и безопасности человечества.

6. Оптимизация системы наказания (приведение в соответствие с международными нормами).

Система уголовного права состоит из двух частей: общей и особенной. В общей части изучаются следующие институты:

1)уголовный закон;

2)преступление;

3)наказание: назначение, освобождение и др.

Особенная часть включает в себя отдельные виды преступлений и наказания за них.

3. вопросПринципы уголовного права РФ — это руководящие идеи, которые пронизывают основные институты уголовного права, определяют сущность уголовно-правового регулирования.

1. Принцип законности: преступность деяния и его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом. Не допускается применение уголовного закона по аналогии (ст. 3 УК РФ).

2. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ).

3. Принцип вины: лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и насту пившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Не допускается объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда (ст. 5 УК РФ).

4. Принцип справедливости: наказание и иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры медицинского характера и воспитательного воздействия) должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Статья 51 Конституции РФ: никто не может нести дважды уголовную ответственность заодно и то же преступление (ст. 6 УК РФ).

5. Принцип гуманизма: уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека; наказание и иные меры уголовно-правового характера не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ст. 7 УК РФ).

В теории уголовного права выделяют и другие принципы, которые не закреплены в законе: принцип неотвратимости ответственности, демократизации и др.

4. Источником уголовного права РФ является уголовный закон (Уголовный кодекс). Уголовный кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, иные законы РФ и подзаконные акты не являются источниками российского уголовного права, но могут служить для толкования отдельных уголовно-правовых норм. Дискуссионным в современной теории уголовного права РФ является вопрос о судебном прецеденте. Некоторые авторы признают за ним роль самостоятельного источника уголовного права в силу обязательности постановлений Пленума Верховного Суда РФ (например, А.В. Наумов).

Уголовный закон – это принимаемый Государственной Думой, одобренный Советом Федерации, подписанный и обнародованный Президентом или принятый всероссийским референдумом федеральный нормативный акт, в котором определяется, какие общественно опасные деяния являются преступными, и устанавливаются основополагающие принципы, основания, конкретные формы, объем и пределы уголовной ответственности.

24 мая 1996 г. Государственная Дума принимает новый Уголовный кодекс, 13 июня 1996 г. Президент РФ подписывает его. 1 января 1997 г. он вступает в силу.

Кодекс состоит из двух частей: общей и особенной. Части делятся на разделы, главы, статьи (360 статей). Общая часть включает 104 статьи.

Статьи имеют части, они пронумерованы: некоторые части имеют пункты, некоторые статьи имеют примечания.

В УК РФ уже неоднократно вносились изменения. Наиболее существенные изменения были внесены Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. Ряд важных изменений были внесены в 2009-2010 гг.

5 вопрос. Структура уголовной нормы

Гипотеза — условие, при котором действует правовая норма.

Диспозиция — содержание правовой нормы (понятие конкретного преступления).

Санкция — последствия нарушения правовой нормы.

Вопрос о структуре уголовно-правовой нормы носит в теории уголовного права дискуссионный характер. Некоторые ученые полагают, что она имеет не 3, а 2 или 5 элементов. Традиционно рассматривают 3 элемента.

В качестве гипотезы правовой нормы можно выделить нормы ст. 19 и ст. 20 УК РФ. Диспозиция и санкция содержатся в Особенной части.

Виды диспозиции уголовно-правовых норм:

1.Простая диспозиция (ч. 1 ст. 126).

2.Описательная диспозиция, когда описываются признаки преступления (ч. 1 ст. 105).

3.Отсылочная диспозиция отсылает к нормам других статей УК (ст. 112).

4.Бланкетная диспозиция отсылает к нормам других отраслей права (экономические преступления — ст. 198; экологические преступления; ст. 264 и др.)

Виды санкций:

1. Абсолютно определенная санкция (таких санкций в новом УК РФ нет) устанавливает конкретный размер и вид наказания.

2. Относительно определенная санкция определяет верхний и нижний пределы наказания.

3. Альтернативная санкция — выбор между разными видами наказаний.

4. Кумулятивная санкция, которая наряду с основным предусматривает дополнительное наказание (ограничение свободы, штраф). Дополнительное наказание может быть обязательным и необязательным.

6вопрос. Действие уголовного закона во времени

Преступность и наказуемость деяния определяются законом, действующим во время совершения преступления. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия или бездействия независимо от времени наступления последствий. Применительно к длящимся применяется уголовный закон, действующий в момент прекращения этого преступления по воле или вопреки воле виновного.

Продолжаемые преступления состоят из ряда однородных действий, охватываемых единым умыслом и ведущих к единой цели. Применительно к ним используется закон, действующий во время совершения последнего из предполагаемых действий.

Порядок вступления в силу уголовного закона определяется Федеральным законом РФ от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов Федерального Собрания» (с изменениями от 23 апреля 1999 г.) После подписания Президентом закон подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней («Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Парламентская газета»). После официального опубликования закон вступает в силу по истечении 10 дней, если в самом законе не предусмотрено иное. Уголовный закон утрачивает свою силу путем отмены, замены и истечения срока действия закона, если он принят на определенный срок.

Обратная сила уголовного закона — это распространение действия данного уголовного закона на деяния, совершенные до его вступления в силу. Уголовный закон имеет обратную силу в трех случаях:

1)если он устраняет преступность деяния (декриминализация);

2)если он смягчает наказание;

3)если он иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление.

Если закон имеет обратную силу, то он распространяется, в том числе, и на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Уголовный закон не имеет обратной силы в трех случаях:

1)если он устанавливает преступность деяния (криминализация);

2) если он усиливает наказание;

3)если иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступление.

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц основывается на ряде принципов:

1. Принцип территориальности.

Лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ.

а) Понятие территории дается в Законе РФ от 1 апреля 1993 г. «О государственной границе РФ» и в Конституции РФ.

б) Уголовный закон действует в пределах территориальных вод. Федеральный закон РФ, от 16 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ».

Территориальное море РФ — это примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеренных от исходных линий (линий отлива).

в) Прилежащая зона РФ — это морской пояс, который расположен за пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отмеренных от исходных линий. В прилежащей зоне РФ осуществляются контроль и наказание за нарушение таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных правил.

г) Континентальный шельф: Федеральный закон РФ от 30 июля 1995 г. «О континентальном шельфе РФ».

д) Исключительная экономическая зона. Федеральный закон РФ «Об исключительной экономической зоне» от 17 декабря 1998 г.

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом воздушном или водном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. По УК РФ несет уголовную ответственность лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне РФ независимо от места их нахождения.

Статья 17 Федерального закона от 16 июля 1998 г. «Уголовная юрисдикция" РФ на борту иностранного судна»: уголовная юрисдикция РФ не осуществляется на борту иностранного судна, проходящего по территориальному морю, за исключением случаев:

1) если последствия преступления распространяются на территорию РФ;

2) если преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие в РФ (добрый порядок в территориальном море);

3) если капитан иностранного судна, дипломатический агент или консульское должностное лицо государства обратятся к органам РФ с просьбой оказания помощи;

4) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими средствами или психотропными веществами, а также для пресечения уголовных преступлений международного характера.

Исключение из принципа территориальности: вопрос об уголовной ответственности лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом, разрешается в соответствии с нормами международного права (не подлежат уголовной ответственности).

2. Принцип гражданства.

Граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства (свыше 183 дней в году) при совершении ими преступлений вне пределов территории РФ подлежат уголовной ответственности по УК РФ при наличии двух условий:

а) если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства;

б) если совершенное им преступление направлено против интересов охраняемых Уголовным кодексом РФ.

3. Покровительственный принцип.

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за границей, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором.

4. Реальный принцип (защиты).

Этот принцип касается иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно на территории РФ. Эти лица в случае совершения ими преступления вне пределов территории РФ подлежат уголовной ответственности по УК РФ при наличии условий:

а) если они не были привлечены к уголовной ответственности в другом государстве;

б) если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства.

5. Универсальный принцип касается иностранных граждан или лиц без гражданства, не проживающих постоянно на территории РФ. Они подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если: а) они не были привлечены к уголовной ответственности в другом государстве;

б) это предусмотрено международным договором РФ (конвенцией о порнографических изданиях, фальшивомонетничестве, наркотиках, терроризме и др.).

Выдача преступников. Российские граждане, совершившие преступление вне пределов территории РФ, не подлежат выдаче иностранному государству. Вопрос о выдаче иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов территории РФ, разрешается в соответствии с международным договором РФ.

Вопросы для изучения:

1.Понятие преступления в уголовном праве РФ. Социально-историческая природа преступления.

2.Признаки преступления.

3.Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений.

4.Категории преступлений в уголовном праве РФ.

1. В теории уголовного права исторически сложилось два подхода к понятию «преступление»:

1.Формальный подход: Nullum crimen sine lege (Нет преступления без указания на то в законе).

2.Материальный подход проявляется в УК РСФСР 1926 и 1922 гг.: преступление – это всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядка, установленным рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени. Такое определение преступления допускает аналогию закона. В 1958 г. в законодательном понятии преступления в России появился формальный признак.

Формально-материальное определение: преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

2. Признаки преступления раскрывают его сущность.

1. Общественная опасность – это материальный признак; раскрывающий социальную сущность деяния, закрепленный в законе и имеющий правовое значение. Общественно опасным признается такое деяние, которое причиняет или создает возможность причинения ущерба объектам, охраняемым уголовным законом. Общественная опасность – это объективное социальное свойство конкретного деяния человека, которое при определенной степени общественной опасности становится противоправным, а иногда и уголовно наказуемым. Общественная опасность не определяется законодателем. От законодателя только зависит определение того, какие общественно опасные деяния следует признать преступными и наоборот.

Два критерия общественной опасности: характер и степень.

Характер общественной опасности – это качественный показатель, он отвечает на вопрос, какая общественная опасность; зависит от объекта посягательства, форм вины. По характеру общественной опасности – преступления против жизни, против собственности, общественного порядка и др.

Степень общественной опасности – количественный показатель, отвечает на вопрос, насколько велика общественная опасность, зависит от вида и размера последствий, определяется местом, временем, обстановкой деяния, мотивами и целями посягательства. При одном характере степень общественной опасности может быть различна.

2. Противоправность как признак впервые включена в понятие преступления в 1958 г. Это формальный признак, выражение общественной опасности. Противоправность – это запрещенность деяния уголовным законом. Означает запрет применения аналогии права и закона.

3. Виновность можно отнести к разряду конституционных принципов. Определение виновности впервые в законодательстве было внесено в УК 1996 г. Виновность – это особое психическое отношение лица к содеянному в форме умысла или неосторожности.

Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.

4. Наказуемость. Наказание – необходимый признак преступления, так как оно является необходимым правовым последствием преступления. Наказание обычно не рассматривается как свидетельство преступления и по своему значению приравнивается к общественной опасности и противоправности, которые характеризуют юридическую природу преступления.

Малозначительное деяние. Не является преступлением действие или бездействие, которое хотя формально и содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляет общественной опасности.

3. Главное отличие преступления от правонарушения состоит в степени общественной опасности. Часто это определяется указанием на последствия (ст. 264 УК РФ). Они также могут отличаться по объекту посягательства, по формам вины.

4. Категории преступлений. Теория уголовного права допускает разные основания деления преступлений на виды. Например, выделяются такие критерии:

1) на основании характера общественной опасности;

2) по формам вины: умышленное или по неосторожности.

В уголовном законе деление преступлений на категории осуществляется на основании характера и степени общественной опасности.

От категории преступления зависят назначение наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания, сроки погашения судимости и т.д.

Первая категория – преступления небольшой тяжести. К ним относятся умышленные и неосторожные деяния, за которые срок лишения свободы не превышает 3 лет.

Вторая категория – преступления средней тяжести – умышленные деяния, за которые срок лишения свободы не превышает 5 лет, а также неосторожные, за которые срок лишения свободы превышает 3 года.

Третья категория – тяжкие преступления – умышленные деяния, срок лишения свободы до 10 лет.

Четвертая категория – особо тяжкие, только умышленные преступления, лишение свободы – свыше 10 лет или иное, более строгое наказание.

Правовое значение деления преступлений, на категории заключается в том, что многие институты уголовного права основаны на делении преступлений на эти группы. Например, сроки давности привлечения к уголовной ответственности, сроки погашения судимости, условно-досрочное освобождение, определение вида рецидива и т.д.

Вопросы для изучения:

1. Понятие состава преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности.

2. Элементы и признаки состава преступления.

3. Виды составов преступлений.

4. Состав преступления и квалификация преступления.

1. Уголовная ответственность – это разновидность юридической ответственности, которая, в свою очередь, является разновидностью социальной ответственности. Уголовная ответственность понимается в двух аспектах: в позитивном и негативном смыслах. Уголовная ответственность в позитивном смысле – это осознание человеком своего долга не совершать запрещенных уголовным законом деяний. Уголовная ответственность в негативном смысле (ретроспективный аспект уголовной ответственности) – это наиболее острая форма государственного принуждения людей к соблюдению норм права. Уголовная ответственность основывается на уголовно-правовых отношениях, но не смешивается с ними.

Сущность уголовной ответственности лица заключается в признании его виновным от имени государства судом путем вынесения обвинительного приговора, в публичном его провозглашении, в котором выражается отрицательная оценка содеянного и личности осужденного, в претерпевании ограничений и лишений морального, имущественного и физического характера в ходе уголовного судопроизводства и при исполнении наказаний.

Уголовная ответственность – это основанное на установленной законом обязанности реальное претерпевание лицом государственного порицания, ограничений и лишений за совершенное преступление, наступает с момента вынесения обвинительного приговора. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, общественно опасное деяние как преступление. Это законодательное описание конкретного общественно опасного деяния как преступного и уголовно-наказуемого, определение конкретного преступного деяния в статьях Особенной части с учетом положений Общей части уголовного закона.

Состав преступления – это единственный и достаточный показатель наличия преступления. Конкретное преступление и его состав относятся друг к другу как явление и понятие о нем. Совокупность признаков определенного преступления образует конкретный состав преступления. Родовой состав преступления – это совокупность определенных уголовным законом общих юридических признаков, характеризующих однородную группу преступлений.

Значение состава преступления:

1.Состав преступления является юридическим основанием уголовной ответственности.

2.Состав преступления позволяет отграничить одно преступное деяние от другого.

3.Состав преступления необходим для квалификации преступления.

2. Каждый состав преступления характеризует деяние с четырех сторон. Элементы состава преступления – это необходимые состояния, часть его единой структуры.

1. Объект преступления – это то, на что направлено преступление, те общественные отношения, которые подверглись преступному посягательству.

2. Объективная сторона преступления – внешний аспект деяния человека.

3. Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление.

4. Субъективная сторона преступления – внутренний психический аспект деяния человека.

Признаки состава преступления характеризуют и индивидуализируют элементы состава преступления:

- основные признаки, которые присущи всем, конкретным преступлениям;

- дополнительные признаки (факультативные), которые присущи только некоторым составам преступления.

3. Виды состава преступления можно разделить на группы по разным основаниям:

1. По степени общественной опасности деяния:

а) основной состав преступления – это состав, в котором дается понятие конкретного преступления без учета смягчающих и отягчающих обстоятельств; основной состав преступления раскрывается обычно в ч. 1 статьи;

б) квалифицированный состав – с отягчающими обстоятельствами; иногда выделяют особо квалифицированный состав – с особо отягчающими обстоятельствами;

в) привилегированный состав – со смягчающими обстоятельствами. Например,

- ч. 1 ст. 105 – основной состав убийства;

- ч. 2 ст. 105 – квалифицированные составы убийства;

- ст. 107 – привилегированный состав убийства (убийство в состоянии аффекта).

2. По способам описания признаков состава преступления:

а) простые составы; они могут быть терминологические (составы, в которых определяется только термин, например, ч. 1 ст. 126 УК); описательные (признаки описываются в ч. 1 ст. 158 УК);

б) сложные составы: с двумя объектами посягательства (ст. 162) и более: с двумя формами вины (ст. 111, ч. 4; ст. 123, ч. 3); с альтернативными признаками объективной стороны (ст. 222).

3. По особенностям конструкции:

а) материальные составы, в которых момент окончания преступления связывается с наступлением определенных последствий (ст. 264);

б) формальный состав, в котором момент окончания преступления связывается с совершением самого деяния, независимо от наступления последствий: шпионаж (ст. 276); заведомо ложный донос (ст. 306);

в) усеченный состав, в котором момент окончания преступления связывается с совершением приготовительных действий (состав опасности): разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), ст. 210 (организация преступного сообщества). Эта классификация важна для определения момента окончания преступления.

4. Уголовно-правовая квалификация – это установление и юридическое закрепление в уголовно-процессуальном документе тождества конкретного деяния признакам определенного состава преступления. Квалификация предполагает определение статьи УК, под которую подпадает совершенное лицом общественно опасное деяние.

Вопросы для изучения:

1. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления.

2. Понятие предмета преступления. Потерпевший от преступления.

3. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.

4. Общественно опасное действие и бездействие.

5. Общественно опасные последствия, их виды и значение.

6. Причинная связь и ее значение в уголовном праве.

7. Факультативные признаки объективной стороны преступления.

1. Объект преступления – это общественные отношения, которым причиняется вред или которые ставятся в угрозу причинения вреда совершением преступления. Объект преступления является первым элементом состава преступления, который устанавливается при квалификации.

Деление объектов по вертикали:

- общий объект (един для всех преступлений) – это совокупность всех общественных отношений, ответственность за посягательства на которые предусмотрена уголовным законом;

- родовой объект – это совокупность однородных, общественных отношений (по родовому объекту построены разделы в Особой части); к основным, родовым объектам относятся личность, экономика, общественная безопасность и общественный порядок, государственная власть, мир и безопасность человечества;

- видовой объект – совокупность тесно связанных между собой однородных общественных отношений (по видовому объекту по строены главы в Особенной части);

- непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, которому причиняется вред совершением данного преступления. На уровне непосредственного объекта проводится их деление по горизонтали:

Деление объектов по вертикали:

- основной

- дополнительный

- факультативный

Например, основным объектом разбоя являются отношения собственности, а дополнительным – здоровье личности.

2. Предмет преступления – это элемент объекта посягательства, воздействуя на который преступник нарушает или пытается нарушить общественные отношения. Предмет преступления всегда конкретен. Предметом преступления могут быть вещь или имущество, определенные сведения (например, сведения, составляющие какую-либо тайну). От правильного определения предмета зависят определение объекта преступления и квалификация содеянного.

3. Объективная сторона преступления – это внешняя сторона общественно опасного посягательства, она поддается внешней оценке или внешнему восприятию, может быть измерена, оценена.

Признаки объективной стороны:

Основные:

1) Деяние; присуще всем составам преступления. Оно проявляется в форме действия и бездействия,

2) Преступные последствия – обязательный признак в материальных составах преступления.

3) Причинная связь между деяниями и последствиями.

Дополнительные: 1) Время. 2) Место. 3) Способ.4) Обстановка. 5) Орудия, средства совершения преступления.

Они присущи только некоторым составам преступления, в которых являются обязательными.

4. Преступное деяние — это общественно опасное, противоправное, сознательное, активное или пассивное проявление поведения человека во внешнем мире, наносящее вред общественным отношениям. Можно выделить его признаки:

1. Деяние — это всегда проявление поведения человека; намерения и убеждения человека, если они не воплощены в деянии, не влекут уголовной ответственности. Cogitationis poenam nemo patitur – Убеждения должны быть воплощены в деянии.

2. Деяние – это всегда сознательное поведение человека. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно действует под влиянием непреодолимой силы или физического принуждения.

Действие – это активное проявление поведения человека, в основе которого лежит одно или несколько телодвижений, направляемых человеком на определенную цель. Действие может быть непосредственным и опосредованным (например, используют животных или механизмы).

Бездействие – это пассивная форма проявления поведения человека, выражающаяся в не совершении конкретного действия, которое он был обязан и мог совершить. Преступное бездействие заключается в не совершении общественно необходимых действий. Обязанность действовать может лежать на человеке в силу разных причин:

а) требования закона или иного нормативно-правового акта (например, уклонение от воинской службы; обязанность основывается на Конституции РФ);

б) требования, основанные на выполнении служебных или профессиональных функций (ст. 124 УК РФ – неоказание помощи больному; халатность);

в) предшествующего поведения (ст. 125 УК – оставление в опасности);

г) личного отношения между людьми (например, злостное уклонение от уплаты алиментов);

д) моральных требований, норм (ст. 125 УК – оставление в опасности). Противоправность бездействия определяется в законе двояким путем:

1) указанием на необходимость выполнения конкретных действий (например, донести, явиться на призывной пункт и т.д.); такая форма характерна для формальных составов;

2) путем умолчания о признаках деяния. Характерна для материальных составов.

Есть преступления, которые могут совершаться только путем действия (разбой, кража). Есть преступления, которые совершаются только путем бездействия (оставление в опасности). Есть преступления, которые могут совершаться и путем действия, и путем бездействия.

5. Преступное последствие – это материальный, физический, моральный или иной вред, который причиняется участникам общественных отношений и тем социальным ценностям, по поводу которых устанавливаются эти отношения. Эти преступные последствия могут иметь различный характер: физическое последствие, т.е. причинение вреда человеку (смерть, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение вреда средней тяжести здоровью, причинение легкого вреда здоровью с кратковременным расстройством или без); материальные последствия, которые заключаются в причинении различного вреда и степени материального вреда, ущерба. В законе они описываются по-разному. Термин «ущерб» или «вред» носит оценочный характер. Иногда используется термин «крупный» или «особо крупный размер». Когда используется термин «ущерб», то он имеет стоимостный характер. Выделяют также экологические последствия; политические последствия; моральные последствия.

6. Причинная связь. В одном из постановлений Пленума Верховного Суда РФ указывалось: «При отсутствии причинной связи между действиями подсудимого и наступившими последствиями эти последствия, как бы тяжелы они не были, не могут быть поставлены в вину подсудимому».

Причинность – это объективная связь между явлениями материального мира, которая характеризует их генезис. Различают причинно-необходимые и причинно-случайные связи. Выделяют несколько теорий причинности:

1) теория эквивалентности (равноценных условий причинности. Conditio sine qua non – Условие, без которого нет); эта теория исходит из равнозначности всех условий, способствующих наступлению последствий, при этом объективный процесс детерминации ставится в зависимость от субъективных факторов;

2) теория адекватного причинения усматривает причинность в типичных, адекватных результату детерминантах.

У нас эти теории не имеют место.

3) теория необходимого и достаточного причинения. Согласно ей последствия должны быть необходимыми, закономерными и достаточными результатами совершенного лицом деяния.

7. Факультативными признаками объективной стороны являются время совершения преступления, место, способ, обстановка, орудие и средство совершения преступления.

1. Они могут являться признаками основного состава преступления. Например, в хищениях способ совершения преступления является признаком основного состава преступления, он влияет на квалификацию.

2. Они могут являться признаками состава с отягчающими обстоятельствами. Например, в убийствах – способ совершения преступления.

3. Эти признаки, если они не влияют на квалификацию деяния, могут влиять на назначение наказания, то есть учитываться в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств.

Вопросы для изучения:

1.Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве РФ.

2. Понятие и критерии невменяемости.

3. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим невменяемости.

4. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.

5.Понятие специального субъекта преступления.

6. Субъект преступления и личность преступника.

7. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины в уголовном праве РФ.

8. Умысел как форма вины и его признаки и виды.

9.Неосторожность как форма вины, ее признаки и виды.

10. Невиновное причинение вреда и его виды.

11.Двойная форма вины.

12.Мотив, цель преступления и эмоции и их уголовно-правовое значение.

13. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Их влияние на вину и уголовную ответственность.

1. Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом. Вопрос об уголовной ответственности юридического лица носит дискуссионный характер. В некоторых странах юридические лица признаются субъектами преступлений (Франция, Швейцария). В ряде стран, например, Испании, России, этот вопрос решен отрицательно.

Субъектом преступления может быть только физическое вменяемое лицо, достигшее определенного возраста (16 лет). Два признака субъекта преступления: возраст и вменяемость.

Уголовной ответственности подлежит лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 16 лет; за некоторые преступления этот возраст снижается до 14 лет: убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, угон транспортного средства, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, захват заложников, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение или вымогательство оружия или наркотических средств, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.

Лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а в 00 часов следующих суток.

Понятие вменяемости не дается в УК РФ.

Вменяемость – это способность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия или бездействия и руководить ими.

Вменяемость включает интеллектуальный и волевой моменты. Интеллектуальный – способность осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия или бездействия; волевой – способность лица руководить своими действиями или бездействием.

2. Невменяемость. Лицо, которое в момент совершения деяния находилось в состоянии невменяемости, уголовной ответственности не подлежит. К нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Они применяются, если лицо представляет опасность для самого себя или окружающих.

Два критерия невменяемости:

1. Медицинский критерий включает 4 признака:

а) хроническое психическое расстройство – шизофрения, эпилепсия;

б) временное психическое расстройство – психоз, истерия, белая горячка; патологическое опьянение;

в) слабоумие – может быть врожденным и приобретенным

(три степени слабоумия: идиотия, имбецильность, дебильность);

г) иное болезненное состояние психики.

2. Юридический критерий включает в себя два момента:

а) лицо осознает общественную опасность и фактический характер своего деяния, но не может руководить ими (например, клептоманы, пироманы);

б) лицо не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия и не может руководить ими.

3. В УК РФ впервые введено понятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости.

Медицинский критерий – лицо страдает каким-либо психическим расстройством.

Юридический критерий заключается в том, что лицо не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия либо руководить ими.

Значение института уменьшенной вменяемости в том, что лицо подлежит уголовной ответственности, но это состояние учитывается как смягчающее обстоятельство при назначении наказания; и может служить основанием для применения принудительных мер медицинского характера.

4. Опьянение возможно двух видов:

а) патологическое опьянение;

б) физиологические опьянение.

Первое относится к временному психическому расстройству, второе может быть вызвано тремя причинами: алкогольное опьянение, наркотическое, токсическое.

Независимо от причин преступные последствия физиологического опьянения одинаковы: лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, подлежит уголовной ответственности.

В старом УК РСФСР 1960 г. состояние опьянения рассматривалось в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. В УК РФ состояние опьянения не относится ни к смягчающим, ни к отягчающим обстоятельствам. Появилось такое обстоятельство, отягчающее наказание, как привлечение к совершению преступления лиц, находящихся в состоянии опьянения.

5. Специальный субъект преступления — это лицо, которое, наряду с основными признаками субъекта, обладает и некоторыми дополнительными:

а) признаки, характеризующие должностное положение лица (гл. 30 УК);

б) признаки, характеризующие профессиональное положение лица (ст. 124 УК);

в) признаки, характеризующие правовое положение лица (ст. 275 – государственная измена; ее субъектами может быть только гражданин РФ);

г) признаки, характеризующие отношение к воинской службе (гл. 33 – воинские преступления; субъекты – военнослужащие);

д) признаки, характеризующие социально-демографическое положение лица (например, возраст, пол);

е) признаки, характеризующие родственные отношения.

6. Личность преступника – это более широкое понятие, чем субъект преступления; это совокупность социально-биологических, демографических, нравственных и правовых признаков, связей и отношений, характеризующих лицо, совершившее преступление, и влияющих на его преступное поведение.

Понятия личности преступника в УК не дается, но оно используется теорией уголовного права. Это понятие имеет практическое значение. Признаки личности преступника учитываются при назначении наказания, при исправлении осужденного, при объяснении причин и условий преступного доведения. Есть биологические теории личности преступника, основоположником которых является Ч. Ломброзо (XIX в., Италия). Он считал, что преступника можно определить по внешним признакам: слаборазвитая затылочная часть, мозжечок и др. Наша наука уголовного права эти взгляды не разделяет.

7. Субъективная сторона преступления — это внутренняя сторона общественно опасного деяния, она труднее всего поддается внешней оценке и преломляется через объективную сторону. Основным признаком субъективной стороны является вина; факультативные (дополнительные) признаки - мотив, цель и эмоции.

Вина — это необходимый признак субъективной стороны, который характеризует психическое отношение лица к совершенному деянию - и наступившим общественно опасным последствиям. Вина характеризуется интеллектуальным и волевым моментами. Интеллектуальный момент вины включает в себя осознание лицом общественной опасности своего деяния и предвидение наступления общественно опасных последствий (предвидение характерно для материальных составов). Волевой момент характеризует отношение лица либо к самому деянию (характерно для формальных составов), либо отношение лица к наступившим последствиям (для материальных составов).

В уголовном праве РФ существуют две формы вины: умысел и неосторожность. Умысел является более опасной и чаще встречающейся формой вины. Более 80 процентов всех преступлений совершается умышленно.

Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ в редакции Федерального закона от 20 мая 1998 г. деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК.

8. Умысел бывает двух видов: прямой и косвенный.

 

Интеллектуальный момент

Волевой момент

Прямой умысел

Лицо осознает общественную опасность своего действия или бездействия, лицо предвидит возможность или неизбежность наступления последствий

Лицо желает наступления последствий

Косвенный умысел

Лицо осознает общественную опасность своего действия или бездействия, лицо предвидит только возможность наступления последствий

Лицо не желает наступления последствий, но сознательно их допускает или относится к ним равнодушно

Деление умысла на прямой и косвенный необходимо для решения вопроса о неоконченном преступлении. При неоконченном преступлении (покушении, приготовлении) субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

Многие преступления совершаются только с прямым умыслом (например, хищение, преступления в экономической сфере, должностные преступления).

Прямой умысел в теории уголовного права делится по разным основаниям.

1. По степени определенности:

а) определенный умысел (конкретизированный);

б) неопределенный (неконкретизированный).

При определенном умысле лицо предвидит и желает наступления конкретного последствия. Определенный умысел может быть простым и альтернативным. При простом умысле лицо предвидит одно конкретное последствие, а при альтернативном — одно из двух конкретных последствий.

При неопределенном умысле лицо предвидит последствия в общем виде. При определенном умысле квалификация осуществляется по направленности умысла как покушение на то деяние, которое преступник хотел совершить; при неопределенном умысле квалификация осуществляется по фактически наступившим последствиям.

2.По степени обдуманности. Умысел может быть заранее обдуманным и внезапно возникшим. Для квалификации такое деление не имеет значения, но имеет значение при назначении наказания.

Аффектированный умысел является разновидностью внезапно возникшего умысла. Это внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными либо аморальными действиями или бездействием потерпевшего, а также длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением со стороны потерпевшего. Этот вид умысла влияет на квалификацию: выделяют убийство в состоянии аффекта и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.

9. Неосторожность бывает двух видов: легкомыслие и небрежность.

 

Интеллектуальный момент

Волевой момент

Легкомыслие

Лицо предвидит абстрактную возможность наступления последствий

Лицо не желает наступления последствий и легкомысленно рассчитывает на их предотвращение

Небрежность

Лицо не предвидит возможности или неизбежности наступления последствий

Лицо не предпринимает волевых усилий для того, чтобы предвидеть эти последствия, хотя могло и должно было предвидеть

Очень часто небрежность имеет место при нарушении должностных и профессиональных обязанностей.

10. Невиновное причинение вреда (случай, казус). Выделяют два вида:

1) лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не могло и не должно было их предвидеть;

2) лицо, совершившее деяние, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих деяний, но не могло их предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качестве требованиям экстремальных условий или нервно-психических перегрузок.

11. Впервые в УК РФ 1996 г. выделяется двойная форма вины. В целом преступление с двойной формой вины признается совершенным умышленно. Некоторые ученые относятся к институту двойной формы вины отрицательно. Если в результате умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, то уголовная ответственность за такие последствия наступает только в том случае, если лицо относилось к ним легкомысленно или небрежно (ст. 111 ч. 4 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть, ст. 123 ч. 3, ст. 238 УК).

12. Мотив, цель и эмоции являются факультативными признаками субъективной стороны преступления.

Мотив — это внутренние побуждения, которыми руководствуется лицо, совершающее преступление.

Цель — это тот конечный результат, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления.

Мотивы преступления могут быть различны. Чаще всего встречаются корыстные мотивы. Корыстные мотивы преследуют цель обогащения, получения материальной выгоды. Кроме корыстных мотивов, выделяют вторую группу — низменные мотивы. К ним относятся хулиганские мотивы, которые проявляются в явном неуважении к обществу. К низменным мотивам относятся мотивы мести, ревности. В литературе также выделяют группу мотивов, лишенных низменного содержания: мотивы ложно понятой необходимости; мотивы «нравственно-оправданные».

Целями преступления могут быть: цель скрыть другое преступление или облегчить его совершение, цель обогащения и иные.

Эмоции — например, страх, ужас, отчаяние. Правовое значение имеет только один вид эмоций — аффект.

Мотивы и цели преступления свойственны только умышленным преступлениям.

Правовое значение мотивов и целей:

1.Мотив и цель преступления могут являться признаками основного состава преступления (ст. 285 УК).

2.Мотив и цель преступления могут быть признаками состава с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105).

3.Если мотивы и цели не влияют на квалификацию преступления, то они могут влиять на назначение наказания (например, «нравственно-оправданные» мотивы могут обусловить смягчение наказания, ст. 61 УК — мотивы сострадания).

13. Под ошибкой в уголовном праве понимается заблуждение лица относительно фактических обстоятельств, определяющих характер и степень общественной опасности совершаемого деяния, либо относительно юридической характеристики деяния. Различают два вида ошибок в зависимости от характера неправильных представлений лица:

1. Юридическая ошибка — это неправильная оценка виновным юридической сущности или юридических последствий совершаемого деяния. Различают следующие виды юридических ошибок:

а) ошибка в уголовно-правовом запрете: незнание закона не освобождает от уголовной ответственности; ответственность за совершение преступления по неосторожности в случае незнания уголовно-правового запрета может наступить только тогда, когда ошибка в запрете является виновной, т.е. лицо обязано было и могло осознавать запрещенность деяния уголовным законом;

б) ошибочная оценка лицом совершаемого деяния как преступного, тогда как на самом деле закон не относит его к преступлениям; в этом случае деяние не причиняет вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, и не является основанием для уголовной ответственности;

в) неправильное представление лица о юридических последствиях совершаемого преступления, его квалификации, виде и размере наказания. Ошибочная оценка таких последствий не влияет на форму вины и не исключает уголовной ответственности.

Общий вывод по юридической ошибке: юридическая ошибка обычно не влияет ни на форму вины, ни на квалификацию преступления, ни на размер назначаемого наказания. Уголовная ответственность, лица, заблуждающегося относительно юридических свойств и юридических последствий совершаемого деяния, за исключением ошибки в уголовно-правовом запрете, наступает в соответствии с оценкой этого деяния не субъектом, а законодателем.

2. Фактическая ошибка — это неверное представление лица о фактических обстоятельствах, играющих роль объективных признаков данного состава и определяющих характер преступления и степень его общественной опасности. В зависимости от содержания неверных представлений различают следующие виды фактической ошибки.

Ошибка в объекте посягательства — это неправильное представление лица о социальной и юридической сущности объекта посягательства. Различают две разновидности: подмена объекта посягательства (лицо ошибочно считает, что посягает на один объект, а в действительности причиняет ущерб другому объекту):

а) посягает на однородный объект; такой вид ошибки никак не влияет на квалификацию;

б) лицо хотело посягнуть на один объект, а реально причиняет ущерб другому объекту, неоднородному с первым (хотел похитить наркотики, а похитил лекарства). В этом случае квалифицируется по направленности умысла как покушение на то преступление, которое хотел совершить.

Ошибка относительно обстоятельств, благодаря которым изменяется социальная и юридическая оценка объекта в законе:

а) виновный не знал о таких обстоятельствах, которые в действительности существуют (убивает женщину, не зная о ее беременности); квалифицируется по направленности умысла;

б) если виновный исходит из ошибочного представления о наличии соответствующего отягчающего обстоятельства (убивает женщину, считая, что она беременна), то деяние должно квалифицироваться как покушение на преступление с этими отягчающими обстоятельствами.

От ошибки в объекте следует отличать ошибку в предмете и в личности потерпевшего. Как правило, ошибка в предмете преступления не влияет на квалификацию, кроме тех случаев, когда изменение предметов преступления влечет за собой изменение объекта посягательства. Ошибка в личности потерпевшего не влияет на квалификацию.

Ошибка в характере деяния, в действии или бездействии:

а) неправильная оценка лицом своих действий как общественно опасных, тогда как они не обладают таким свойством (например, лицо сбывает иностранную валюту, ошибочно полагая, что она фальшивая. Содеянное квалифицируется как покушение на сбыт поддельных денег). Квалификация по направленности умысла.

б) лицо неправильно оценивает свои действия, считая их правомерными, а на самом деле они не являются правомерными; оно освобождается от уголовной ответственности.

Ошибка относительно последствий

Качественная ошибка — лицо заблуждается относительно характера последствий. Количественная ошибка — лицо заблуждается относительно степени последствий:

а) гражданин хотел совершить хищение в крупном размере, а на самом деле похитил в значительно большем размере, чем предполагал; квалифицируется как похищение в крупном размере;

б) гражданин хотел совершить хищение в крупном размере, а вместо этого совершил хищение в обычном размере. Квалифицируется по направленности умысла.

Ошибка в развитии причинной связи

Это неправильное представление лицом развития причинной связи. При этом надо иметь в виду, что виновный не может предвидеть развитие причинной связи в полном объеме, а должен учитывать только общие закономерности развития причинной связи. Если в результате действия виновного наступает тот преступный результат, который охватывался его умыслом, то ошибка в причинной связи не влияет на форму вины и на квалификацию.

Ошибка в развитии причинной связи может исключать умысел, но обосновывает ответственность за неосторожное причинение вреда.

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответственность:

а) ошибочное представление об отсутствии таких обстоятельств, когда на самом деле они имеются;

б) ошибочное представление о наличии таких обстоятельств, когда на самом деле они фактически отсутствуют.

В некоторых источниках выделяют еще один вид фактической ошибки — ошибка в средствах преступления. Речь идет о тех случаях, когда преступление совершается с непригодными средствами. Выделяют два вида непригодных средств: используется средство, непригодное в данных обстоятельствах, квалифицируется как покушение; абсолютно непригодные средства — уголовная ответственность не наступает (заговор, заклинание, навет).

Вопросы для изучения:

1.Понятие оконченного и неоконченного преступления.

2.Приготовление к совершению преступления и его признаки.

3.Покушение на преступление, его признаки и виды.

4.Добровольный отказ от преступления и его правовые последствия.

5.Деятельное раскаяние и его правовое значение.

6.Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву РФ.

7.Проблема прикосновенности к преступлению.

8.Виды соучастников.

9.Формы соучастия в уголовном праве РФ.

10.Основания и пределы ответственности соучастников.

1. В новом УК впервые дается понятие оконченного и неоконченного преступления. Преступление признается оконченным, если в совершенном, лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Момент окончания преступления зависит от вида состава преступления. В материальных составах преступление признается оконченным с момента наступления определенных последствий. Например, при убийстве – с момента смерти, при краже – с того момента, когда виновный имеет возможность владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным по своему усмотрению. В формальных составах деяние считается оконченным с момента совершения действия или бездействия, независимо от наступления последствий. В усеченных составах момент окончания преступления связывается с совершением приготовительных действий.

В теории выделяются два вида неоконченного преступления (вопрос является дискуссионным):

1. Преступление, которое не доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного, «вынужденно прерванное» преступление.

А. Приготовление к преступлению.

Б. Покушение на преступление

2. Добровольно оставленное преступление, которое не доведено до конца, добровольно оставлено самим виновным.

В теории уголовного права выделяют стадии совершения преступления. Понятия стадии в УК нет.

Стадии совершения преступления – это определенные этапы в развитии умышленного преступления, заключающиеся в приготовлении к совершению преступления, в покушении на совершение преступления и в осуществлении оконченного преступления. Три стадии:

1) приготовление;

2) покушение;

3) оконченное преступление.

Приготовление и покушение на преступление возможны только с прямым умыслом, т.к. при косвенном умысле лицо отвечает за фактически наступившие последствия.

Умышленное преступление обычно начинается с формирования умысла и обнаружения умысла на совершение преступления, что не является уголовно наказуемым.

2. Приготовление к преступлению возможно и в формальных, и в материальных составах, возможно также и в преступлениях, совершаемых путем бездействия. Объективная сторона приготовления к преступлению заключается в совершении действий, направленных на подготовку и осуществление результата, который не наступает по причинам, не зависящим от воли виновного. С субъективной стороны приготовление возможно только с прямым умыслом. Приготовление отличается тем, что не причиняется вред объекту посягательства, а он только ставится в угрозу причинения такого вреда. Приготовление содержит иногда состав иного, оконченного преступления (например, приготовление к убийству может заключаться в незаконном приобретении оружия).

Приготовление может заключаться:

а) в приискании, изготовлении или приспособлении лицом орудий и средств совершения преступления;

б) в приискании соучастников преступления;

в) в сговоре на совершение преступления;

г) иное умышленное создание условий для совершения преступления.

Приготовительные действия не доводятся до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. При приготовлении не причиняется вред объекту посягательства, и поэтому общественная опасность приготовительных действий зависит от категории преступления. Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Наказание за приготовление не может превышать половины максимального срока или размера наказания за оконченное преступление.

3. Покушение – это вид неоконченного преступления, при котором умышленные действия лица, являющиеся элементом объективной стороны данного состава преступления, непосредственно направлены на оконченное преступление и достижение общественно опасного результата, но преступление не было закончено и результат не наступил помимо воли виновного. От оконченного преступления отличается частичным выполнением объективной стороны преступления.

Признаки покушения:

1) с субъективной стороны – прямой умысел;

2) с объективной стороны – выполнение элементов состава преступления;

3) преступление не доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.

Виды покушений

В зависимости от степени выполнения объективной стороны преступления:

1) неоконченное покушение;

2) оконченное покушение.

При неоконченном покушении лицо только частично выполнило объективную сторону (например, «добровольно» составленное покушение по причинам, не зависящим от воли виновного; неудавшееся покушение; ошибка лица относительно предмета или объекта посягательства).

При оконченном покушении субъект сделал все, что считал необходимым, но преступный результат не наступил по не зависящим от его воли причинам.

По степени годности:

1) годные;

2) негодные.

Негодное покушение связано с ошибкой лица.

Покушение на негодный объект (негодный предмет).

Покушение на негодный объект оценивается как покушение (неоконченное).

Покушение с негодными средствами связано с ошибкой в средствах: средства, негодные в данной ситуации; средства, абсолютно непригодные. Во втором случае уголовная ответственность не наступает.

Покушение, в отличие от приготовления, обладает большей степенью опасности и всегда влечет уголовную ответственность.

Наказание за покушение не может превышать 3/4 максимального наказания, предусмотренного за оконченное преступление. За приготовление к преступлению и покушение на преступление смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются.

4. Добровольный отказ от преступления – это окончательный отказ лица по собственной воле в силу любых мотивов от продолжения и доведения до конца задуманного преступления при сознании объективной возможности продолжения начатой преступной деятельности.

Признаки добровольного отказа:

1) отказ должен быть окончательным; мотивы отказа значения не имеют;

2) осознание лицом реальной возможности продолжения начатой преступной деятельности.

Правовое значение добровольного отказа

Лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. Лицо подлежит уголовной ответственности при добровольном отказе только в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления.

Добровольный отказ возможен всегда на стадии приготовления. С объективной стороны, как правило, добровольный отказ характеризуется бездействием, т.е. окончательным прекращением начатой преступной деятельности; при этом не требуется явки с повинной.

Добровольный отказ возможен всегда при неоконченном покушении. Здесь добровольный отказ может быть в форме активного и пассивного поведения. Вопрос о возможности добровольного отказа при окончательном покушении в теории уголовного права носит дискуссионный характер. Некоторые ученые (например, А.В. Наумов) считают, что при оконченном покушении добровольный отказ невозможен, а возможно только деятельное раскаяние. Другие ученые считают, что добровольный отказ при оконченном покушении возможен в редких случаях, когда есть разрыв во времени между деянием и наступившими последствиями.

5. Деятельное раскаяние – это деятельность лица после совершения преступления, направленная на оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, на добровольное возмещение имущественного и морального вреда или заключающаяся в иных действиях, заглаживающих вред, причиненный потерпевшему. Деятельное раскаяние может заключаться в изобличении других соучастников преступления, поиске имущества, добытого преступным путем.

Правовое значение деятельного раскаяния заключается в следующем:

3.Деятельное раскаяние является обстоятельством, смягчающим наказание. Если при этом нет других отягчающих обстоятельств, то при деятельном раскаянии срок или размер наказания не могут превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

4.Если лицо впервые совершило преступление небольшой тяжести, то лицо может быть освобождено от уголовной ответственности при деятельном раскаянии.

Лицо, совершившее преступление иной степени тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части, например, ст. 126 – похищение человека; ст. 205 –террористический акт; ст. 206 – захват заложника; ст. 208 – организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; ст. 222, 223 – незаконный оборот оружия; ст. 228 – незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ; ст. 275, 276, 278 – государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти или насильственное удержание власти; ст. 307 – заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод; ст. 291 – дача взятки; ст. 204 – коммерческий подкуп).

6. Институт соучастия позволяет разрешить вопросы привлечения к ответственности и назначения наказания в отношении лиц, совершивших преступление совместно. Соучастие может служить обстоятельством, отягчающим ответственность всех соучастников (п. «в» ч. 1 ст. 63), отдельного соучастника (п. «г» ч. 1 ст. 63) или смягчающим ответственность отдельного соучастника (п. «е» ч. 1 ст. 61).

Соучастием в преступлении признается совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Признаки соучастия – объективные и субъективные:

1.Объективные признаки соучастия – это участие в преступлении двух или более лиц, каждое из которых обладает признаками субъекта преступления (соответственно не будет соучастия, если в группе участвуют 17 и 13-летние подростки).

2.Совместность действий соучастников, т.е. действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным результатом, который является общим для всех соучастников (например, не будет соучастия, когда на месте преступления было несколько человек, но совместности не было).

Субъективные признаки:

1) Умышленная форма вины всех соучастников. Может быть как с прямым, так и с косвенным, умыслом. Соучастие возможно только в умышленных преступлениях. В некоторых странах (Франция) допускается возможность соучастия в неосторожных преступлениях.

2) Взаимная осведомленность соучастников о действиях друг друга.

7. Прикосновенность к преступлению – это общественно опасная деятельность лица, не принимавшего участия в совершении преступления, которая препятствует изобличению соучастников.

Три формы прикосновенности к преступлению:

1) попустительство;

2) недонесение;

3) заранее не обещанное укрывательство преступления.

Попустительство – деятельность лица, которое своими действиями способствует совершению преступления. Попустительство уголовно ненаказуемо, кроме тех случаев, когда предупреждение преступлений является обязанностью должностного лица. Но в некоторых странах попустительство к тяжким преступлениям является уголовно наказуемым (например, к убийству).

Все советские УК предусматривали уголовную ответственность за недонесение о преступлении. В 1993 г. в УК были внесены изменения, согласно которым от ответственности за недонесение освобождались супруг и близкие родственники виновного, а также священнослужители, узнавшие об этом на исповеди. В новом УК ответственность за недонесение исключена.

Заранее не обещанное укрывательство преступления влечет уголовную ответственность по новому УК. Заранее не обещанное укрывательство преступника, следов преступления, орудия и средств совершения преступления влечет уголовную ответственность, если это укрывательство особо тяжких преступлений. От ответственности за заранее не обещанное укрывательство освобождаются супруг и близкие родственники виновного (ст. 316 УК). Близкие родственники – родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, родные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

8. Виды соучастников

В зависимости от роли лица в совершении преступления выделяют 4 вида соучастников.

1. Исполнитель:

а) непосредственный исполнитель – это лицо, непосредственно совершившее преступление; лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления совместно с другими лицами – соисполнителями (в этом случае исполнитель лишь частично выполняет объективную сторону);

б) опосредованный исполнитель – это лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК (речь идет о посредственном исполнении). Посредственное исполнение имеет место в следующих случаях:

а) использование не субъектов – малолетних или невменяемых;

б) использование лиц под влиянием психического или физического принуждения;

в) если непосредственный «исполнитель» действовал неумышленно.

Исполнитель – это обязательная фигура в соучастии, без исполнителя преступления соучастия нет. Действия исполнителя квалифицируются только по статье Особенной части без ссылки на статью Общей части.

2.Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления (составление плана, подбор соучастников, орудия и т.д.); это лицо, руководившее исполнением преступления; это лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими. Действия организатора квалифицируются по той же статье Особенной части, что и действия исполнителя, с обязательной ссылкой на статью Общей части (ст. 33 УК, где дается понятие видов соучастников). Если организатор одновременно является и соисполнителем преступления, то его действия квалифицируются только по статье Особенной части.

3.Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или иным способом. Главным для подстрекателя является то, что он формирует у исполнителя желание совершить конкретное преступление. Подстрекательство всегда конкретно. Нельзя рассматривать как подстрекателя лицо, которое пропагандирует преступный образ жизни в целом, рассказывает о способах совершения преступлений. Подстрекатель отличается от организатора. Мотивы совершения преступления у подстрекателя и исполнителя могут быть разные. Это может отражаться на квалификации. Действия подстрекателя квалифицируются, как правило, по той же статье Особенной части, что и действия исполнителя, но с обязательной ссылкой на ст. 33 УК.

4. Пособник. Выделяют два вида пособничества: физическое и интеллектуальное.

Физический пособник содействует совершению преступления предоставлением средств или орудий совершения преступления, устранением препятствий. Физическим пособником может быть также лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, орудие или средство совершения преступления, следы преступления, предметы, добытые преступным путем. Физическим пособником также является лицо, которое заранее обещало приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем.

Интеллектуальный пособник – лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации. Интеллектуального пособника следует отличать от подстрекателя. Подстрекатель возбуждает у исполнителя желание совершить преступление, а интеллектуальный пособник только содействует совершению преступления.

Действия пособника квалифицируются по той же статье Особенной части, что и действия исполнителя с обязательной ссылкой на ст. 33 УК. Иногда действия пособника могут содержать самостоятельный состав преступления (ст. 175, 222 УК).

9. Форма соучастия – это способ совместной преступной деятельности. Формы соучастия отличаются друг от друга тем, как совместной преступной деятельностью выполняется объективная сторона преступления. Формы соучастия можно разделить по субъективным и объективным признакам.

По субъективным признакам можно выделить соучастие:

а) по предварительному сговору;

б) без предварительного сговора.

По объективным признакам:

а) простое соучастие или соисполнительство;

б) сложное или с распределением ролей (кроме исполнителей, есть и другие фигуры).

Уголовный закон выделяет следующие формы соисполнительства:

1. Группа лиц без предварительного сговора. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

2. Группа лиц по предварительному сговору. Она имеет место, если в преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о его совместном совершении.

3. Организованная группа – это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Во многих статьях Особенной части совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой признается квалифицирующим обстоятельством.

4. Преступное сообщество (организация):

а) структурированная организованная группа или объединение организованных групп;

б) наличие единого руководства;

в) цель объединения – совместное совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

В ст. 210 УК предусматривается ответственность за создание преступного сообщества или за участие в нем. В ст. 209 УК предусматривается ответственность за создание или участие в особом виде организованной группы – в банде.

Понятие банды дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г., согласно которому под бандой следует понимать организованную, устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки, нападения. От иных организованных групп банда отличается своей вооруженностью и преступными целями, т.е. совершением нападений на граждан и организации. Об устойчивости банды свидетельствуют такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее участниками, согласованность действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений. Обязательным признаком банды является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды огнестрельного, холодного, в т.ч. метательного оружия, как заводского, так и самодельного изготовления, в т.ч. различных взрывных устройства также газового и пневматического оружия. Причем банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды.

Если члены банды совершают какие-либо нападения, то содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений - бандитизм и другие преступления.

10. Основания и пределы ответственности соучастников

Принципы ответственности соучастников:

1) принцип равной уголовной ответственности за соучастие в преступлении и за совершение преступления одним лицом;

2) принцип самостоятельности ответственности каждого соучастника;

3) принцип индивидуализации наказания, которое зависит: от степени участия лица в преступлении, от характеристики личности преступника, от обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание каждого соучастника.

Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершенном преступлении.

Эксцесс исполнителя – это совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. Выделяют два вида эксцесса: количественный и качественный.

При количественном эксцессе исполнитель совершает то же преступление, но в большем размере (обычно при хищении). При качественном эксцессе исполнитель совершает другое преступление. За эксцесс исполнителя другие соучастники ответственности не несут.

Соучастие в преступлении со специальным субъектом

Лицо, не являющееся субъектом, преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части, но участвовавшее в совершении этого преступления, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве соучастника преступления. Необходимо только, чтобы непосредственным исполнителем преступления выступал специальный субъект.

Добровольный отказ при соучастии

Исполнителю при добровольном отказе не требуется ставить в известность об этом других соучастников. Организатор и подстрекатель преступления для добровольного отказа должны своевременным сообщением органам, власти или иными предпринятыми мерами предотвратить доведение преступления исполнителем до конца. Если им это не удалось, то предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении наказания. Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления.

Если исполнитель не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на него. За приготовление к преступлению уголовную ответственность несет также лицо, которому по независящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления (неудавшееся подстрекательство).

Ответственность организаторов и участников организованных групп и преступных сообществ

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство в случаях, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210, 282.2 УК РФ, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных ст.ст. 208, 209, 210 и 282.2 УК РФ, а также за преступления, в подготовке или совершении которого они участвовали.

Вопросы для изучения:

1. Понятие и формы проявления множественности преступления. Обстоятельства, исключающие множественность преступления. Отличие множественности преступлений от некоторых единичных преступлений.

2. Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Совокупность приговоров.

3.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве РФ.

4.Необходимая оборона и условия ее правомерности. Мнимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны.

5.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

6.Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности.

7.Физическое или психическое принуждение.

8.Обоснованный риск и условия его правомерности.

9.Исполнение приказа или распоряжения.

1. Множественностью преступлений признаются случаи совершения одним лицом двух и более преступлений при отсутствии обстоятельств, исключающих множественность преступлений.

Правовое значение множественности преступлений заключается в том, что она влияет на назначение наказания.

Обстоятельства, исключающие множественность преступлений:

а) погашение или снятие судимости за предыдущее преступление;

б) наличие предусмотренных законом оснований для освобождения от уголовной ответственности за первое преступление (истечение срока давности за первое преступление, наличие акта амнистии или иные основания);

в) наличие процессуальных препятствий для возбуждения уголовного дела. Речь идет о делах частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются только по жалобе потерпевшего (клевета, оскорбление, причинение легкого вреда здоровью; изнасилование, предусмотренное частью 1.

Множественность преступлений следует также отличать от некоторых единичных преступлений:

а) от сложных преступлений (например, преступление с двумя и более объектами посягательства, разбой; преступления с двумя формами вины, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ст. 111 ч. 4 УК); преступления с альтернативны ми признаками объективной стороны (ст. 222 УК).

б) от длящихся преступлений;

в) от продолжаемого преступления, которое состоит из ряда однородных действий, охватываемых единым умыслом и ведущих к единой цели (хищение, уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов, побои).

2. Виды множественности преступлений впервые выделены в новом УК.

Совокупность преступлений — это совершение одним лицом двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключение случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

Виды совокупности: реальная и идеальная.

Реальная совокупность имеет место, когда лицо разновременно совершает два и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статей. При идеальной совокупности лицо одновременно одним действием совершает два и более разных преступлений (например, поджог дома и убийство).

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление. Необходимым условием уголовной ответственности является то, что не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за первое преступление.

При конкуренции общей и специальной нормы совокупности преступлений не будет, и уголовная ответственность наступает только по специальной норме (ст. 171 – незаконное предпринимательство – общая норма и ст. 172 – незаконная банковская деятельность – специальная норма).

Рецидив преступления. В новом УК отсутствует понятие особо опасного рецидивиста, но зато введено понятие рецидива преступления.

Рецидивом преступления признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

В теории уголовного права выделяют виды рецидива:

- рецидив общий;

- специальный рецидив;

- легальный рецидив;

- фактический рецидив.

Выделяют пенитенциарный рецидив – это совершение преступления лицом, которое ранее отбывало лишение свободы и вновь совершило преступление, за которое оно вновь осуждается к лишению свободы. Выделяют и рецидив до полного отбытия наказания или рецидив после отбытия наказания.

В законе выделяют три вида рецидива:

-простой;

-опасный;

-особо опасный.

При решении вопроса о рецидиве преступлений не учитываются судимости, снятые или погашенные в установленном порядке, а также судимости за преступления, совершенные лицом до 18 лет, за преступления небольшой тяжести, судимости за преступление, осуждение за которое признавалось условным либо за которое предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка не отменялись.

Простым рецидивом является совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Рецидив преступлений признается опасным:

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раз было осуждено за умышленное преступлении средней тяжести к лишению свободы;

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Рецидив преступлений признается особо опасным:

а) при совершении лицом тяжкого преступлении, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

Правовое значение рецидива заключается в том, что оно всегда влечет более строгое наказание.

Совокупность приговоров как самостоятельный вид множественности в законе не выделяется, но выделяется при назначении наказания и фактически в этом случае речь идет о самостоятельном виде рецидива преступления.

Совокупностью приговоров признается совершение преступления лицом, отбывающим наказание в период отбытия наказания.

3. Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются такие обстоятельства, при которых действие или бездействие, формально предусмотренные Особенной частью УК, не образуют преступления в силу того, что они соответствует закону либо не противоречат ему. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, можно разделить на две группы:

1) обстоятельства, относящиеся к признакам преступления или составу преступления;

2) обстоятельства, не относящиеся к этим признакам.

К первой группе относятся, например, обстоятельства, указывающие на малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14); случаи декриминализации деяния, добровольный отказ от преступления, невменяемость лица, недостижение соответствующего возраста субъектом преступления.

Обстоятельства, лежащие за пределами признаков преступления, характеризуются одним общим условием правомерности. По основаниям правомерности данные обстоятельства могут быть разделены на несколько групп. Основаниями могут быть:

Внешнее воздействие:

-крайняя необходимость;

-физическое или психическое принуждение.

Профессиональная обязанность:

-исполнение приказа или распоряжения:

-исполнение профессиональных обязанностей;

-обоснованный риск.

Субъективное право лица: право на необходимую оборону.

Осуществление субъективного права должно соответствовать закону (членовредительство, военнослужащего с целью уклониться от военной службы неправомерно).

Действие, совершенное по закону:

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

В теории уголовного права выделяются и такие обстоятельства, как согласие потерпевшего, исключающее уголовную ответственность.

4. Необходимая оборона – это причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. ФЗ РФ от 14 марта 2002 г. внес существенные изменения в ст. 37 УК РФ, регулирующую условия необходимой обороны. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или Других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Сущность необходимой обороны заключается в осуществлении лицом своего права на защиту от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему лицу. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Это право и равной степени принадлежит всем лицам независимо от их профессиональной или специальной подготовки и служебного положения.

Выделяют условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите:

1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству:

А. Посягательство должно быть общественно опасным, т.е. деяние должно быть направлено на причинение вреда социально значимым ценностям - интересам личности, общества и государства. Посягательство должно исходить от человека. Возможно также посягательство со стороны невменяемого и малолетнего, но в этом случае при защите следует использовать минимальные необходимые меры. Посягательство должно быть существенным. Недопустима оборона против малозначительных действий. Посягательство может совершаться умышленно и по неосторожности (в редких случаях); посягательство может совершаться путем действия или бездействия (в редких случаях). Недопустима оборона против правомерных действий должностных лиц. Нельзя также противодействовать тому лицу, которое само действует при правомерных обстоятельствах. Нельзя признавать необходимую оборону в действиях лица, спровоцировавшего посягательство. В этом случае речь идет о провокации обороны, которая исключает правомерность защиты. Примеры провокации обороны: подкидывание чужого имущества лицу, чтобы уличить его, провоцирование ссоры и оскорбление лица, развязывание драки.

Б. Наличность и реальность посягательства, т.е. посягательство уже началось или вот-вот начнется. Если посягательство уже окончилось, то право на необходимую оборону отсутствует.

B. Действительность посягательства. Посягательство происходит в действительности, а не в воображении обороняющегося. В связи с этим может воз никнуть такое состояние, как мнимая оборона. Это заблуждение лица относительно обстоятельств, относящихся к нападению.

Возможны несколько случаев:

1) неправильная оценка обстановки нападения;

2) неправильное определение личности нападающего;

3) неправильное определение момента окончания нападения.

При мнимой обороне лицо может отвечать лишь за неосторожные действия либо вообще не нести уголовной ответственности, когда вся обстановка происшествия давала лицу основания предполагать что оборона не является мнимой.

2. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите:

а) защита возможна только против посягательства, способного причинить существенный вред;

б) вред должен быть нанесен только нападающему;

в) не должно быть разрыва во времени и между нападением и защитой. Защита должна следовать сразу за нападением;

г) защита не должна превышать пределов необходимости. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Явно не соответствующей посягательству следует признать защиту, осуществляемую такими способами и средствами, применение которых не вызывалось ни характером, ни опасностью посягательства, ни реальной обстановкой его совершения и которая без явной необходимости причинила посягающему тяжкий вред.

В случае превышения пределов необходимой обороны наступает ответственность за убийство (ч. 1 ст. 108 УК), за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 114 УК). Согласно ФЗ РФ от 14 марта 2002 г. превышение пределов необходимой обороны имеет место, если посягательство сопряжено с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица.

Применение оружия при необходимой обороне. Согласно Закону «Об оружии» выделяют три вида оружия в зависимости от цели его использования и основных параметров:

а) гражданское;

б) служебное;

в) боевое.

Гражданское оружие тоже может быть нескольких видов:

- оружие самообороны;

- спортивное;

- охотничье;

- сигнальное;

- холодное клинковое, предназначенное для ношения с национальным костюмом.

Оружием самообороны может быть огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие; огнестрельное бесствольное оружие; газовые пистолеты и револьверы, аэрозольные механические распылители; электрошоковые устройства и искровые разрядники.

Право на приобретение оружия самообороны имеют граждане РФ с 18 лет после получения лицензии в органах внутренних дел по месту жительства. Получение лицензии требуется для приобретения огнестрельного: бесствольного оружия и газовых пистолетов. Огнестрельное гладкоствольное, длинноствольное оружие приобретается в целях самообороны без права ношения по лицензиям органов внутренних дел. Механические распылители, аэрозольные устройства, электрошоковые и искровые разрядники приобретаются без лицензии. В ст. 24 Закона «Об оружии» говорится: «Граждане РФ могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и. собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого оно применяется, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь иные тяжкие последствия.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, за исключением совершения указанными лицами вооруженного или группового нападения.

О каждом случае применения оружия необходимо сообщить в ОВД по месту применения оружия в течение суток».

5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Задержание преступника — это правомерный акт воздействия на лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, с целью доставить его в органы власти в связи с совершенным деянием. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица зависят от:

- основания задержания;

- способа задержания.

Основания задержания:

-наличие обвинительного приговора в отношении данного лица;

- наличие постановления о розыске лица, совершившего преступление.

Основания, необходимые для задержания лица по подозрению в преступлении, закреплены в ст. 91 УПК РФ:

1) если лицо задерживается непосредственно на месте совершенного преступления;

2) если на данное лицо прямо указывают потерпевший и очевидцы преступления;

3) если на самом лице, на его одежде или в его жилище обнаружены явные следы преступления.

Цель задержания лица, в отличие от необходимой обороны, не пресечение посягательства, а доставление задерживаемого в органы власти.

Своевременность задержания отсутствует, если; например, лицо совершило деяние, а сроки давности истекли.

Характер и степень общественной опасности совершенного преступления учитываются при выборе мер воздействия, применяемых к лицу.

Возможность применения оружия при задержании лица указана в Законе «О полиции».

Обстановка и поведение задерживаемого также учитываются при применении мер, необходимых для задержания.

При задержании лица возможно превышение мер, необходимых для задержания, когда эти меры явно не соответствуют характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам задержания и обстановке. При превышении таких мер так же, как и при превышении пределов необходимой обороны, наступает уголовная ответственность в случае умышленного причинения вреда: за убийство (ч. 2 ст. 108 УК) и за причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 114 УК). За причинение легкого вреда здоровью уголовной ответственности нет.

6. Крайняя необходимость – это особая обстановка, которая вынуждает лицо совершить какое-либо деяние, предусмотренное уголовным законом; при этом причиняется вред охраняемым уголовным законом интересам.

Условия правомерности, относящиеся к опасности. Источники опасности при крайней необходимости:

- стихийные силы;

- физиологические или патологические процессы (состояние опьянения или болезнь);

- животные;

- механизмы (чаще неисправные);

- деяние человека, кроме правомерных действий;

- вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих (например, не взорвавшийся снаряд).

Опасность должна быть наличной.

Опасность должна быть действительной.

Условия правомерности, относящиеся к отражению опасности:

1. Вред должен быть причинен лицам, не создававшим опасность, т.е. третьим лицом.

2. Причинение вреда должно быть вынужденным и единственно возможным способом устранения опасности. Вред, причиненный при крайней необходимости, может быть возмещен в гражданско-правовом порядке тем лицом, по вине которого эта опасность возникла.

3.Причиненный вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный вред.

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых она устраняется, когда указанным интересам был причинен равный вред или более значительный, чем предотвращенный. Уголовная ответственность наступает при умышленном причинении такого вреда.

7. Физическое или психическое принуждение.

Принуждение — это воздействие на человека неблагоприятными для него факторами с целью добиться изменения в поведении. Уголовно-правовые последствия зависят при этом от степени примененного насилия.

Физическое принуждение — это применение насилия, которое заключается в воздействии на внешние ткани человека и на внутренние органы, например, опаивание, введение наркотических средств. Физическое принуждение может быть по степени воздействия:

а) физическое принуждение, при котором лицо теряет возможность руководить своими действиями или бездействием; в этом случае лицо не подлежит уголовной ответственности;

б) физическое принуждение, при котором лицо сохраняет возможность руководить своими действиями или бездействием; в этом случае вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда разрешается в соответствии с правилами о крайней необходимости.

Психическое принуждение – это угроза применения физического насилия. При психическом принуждении лицо всегда сохраняет возможность руководить своими действиями, и вопрос об уголовной ответственности разрешается в соответствии с правилами о крайней необходимости.

8. Обоснованный риск – это действие или бездействие, которое связано с наступлением общественно опасных последствий. При обоснованном риске возможно наступление общественно опасных последствий в результате деятельности, направленной на получение социально-необходимого результата при условии использования всех средств, предупреждающих эти последствия. Сферы такой деятельности могут быть различны: производственная, медицинская, техническая, организационно-управленческая деятельность.

Признаки обоснованного риска:

1. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам.

2. Вред причиняется в связи с совершением действий, направленных на достижение социально-полезной деятельности.

3. При этом не нарушается прямой правовой запрет. Ситуация вообще не урегулирована никакими правилами (т.н. экстремальная ситуация).

4. Действия лица обеспечиваются в такой ситуации его знания ми и умением.

5. Лицо должно сделать все необходимое для предотвращения вреда.

6. Достижение социально полезной цели невозможно иным способом.

7. Возможные вредные последствия должны быть осознанными.

Риск не признается обоснованным и правомерным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.

9. Исполнение приказа или распоряжения. Впервые проблема, связанная с этим обстоятельством, была выделена в новом УК.

Приказы могут быть законные и правомерные или незаконные и неправомерные. Исполнение законного и правомерного приказа или распоряжения, которые обязательны для исполняющего лица, исключает его уголовную ответственность. При исполнении незаконного и неправомерного приказа создаются несколько случаев:

1. Выполнение приказа подчиненным, не осведомленным о его незаконном и преступном характере.

2. Исполнение заведомо преступного и незаконного приказа влечет уголовную ответственность лица, исполнившего этот приказ. Лицо, отдавшее такой приказ, отвечает как подстрекатель.

Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

3. Выполнение приказа лицом, сомневающимся в правомерности полученного приказа.

Вопросы для изучения

Понятие, признаки и свойства наказания.

Цели наказания в уголовном праве РФ.

1. В теории уголовного права существуют взгляды на наказание как на возмездие, кару и средство предупреждения преступлений. Впервые понятие определения наказания давалось в «Руководящих началах по уголовному праву» 1919 г. В УК 1922 г. понятия наказания уже не давалось; в УК 1926 г. вообще отказались от термина «наказание». Вместо него вводились меры социальной защиты, которые были трех видов: судебно-исправительного, педагогического и медицинского характера.

Отказ от понятия «наказание» был связан с попытками противопоставить советское уголовное право буржуазному. Вновь УК вернулся к понятию «наказание» в 1960 году.

Определение понятия наказания дано в ч. 1 ст. 43 УК 1996 г.

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренных УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Наказание отличается от иных мер уголовно-правового характера (условного осуждения, принудительных мер воспитательного воздействия и др.) по соответствующим признакам, отраженным в его определении.

1.Наказание – это мера принуждения, особая форма реализации санкции правовой нормы.

2.Наказание – это не просто мера принуждения, а мера государственного принуждения и заключается в лишении или ограничении прав и свобод лица. Так, согласно ст. 32 Конституции РФ, осужденные к лишению свободы лишаются избирательных прав и т.д.

3.Наказание – это свидетельство совершенного преступления, а на социальной опасности лица. Поэтому лицо при наличии соответствующих условий может быть освобождено от уголовной ответственности или от наказания.

4.Наказание может назначаться только судом.

5.Правовым последствием назначения наказания является судимость.

6.Наказание содержит в себе отрицательную морально-этическую оценку содеянного.

Кроме признаков, можно выделить свойства наказания:

а) воспитательное воздействие на виновного и других лиц;

б) кара – способность наказания причинять осужденному определенные страдания, тяготы, лишения;

в) ограничение, осужденного объективной возможности продолжения преступной деятельности;

г) способность наказания возмещать материальный ущерб, причиненный преступной деятельностью.

2. Цели наказания – это обозначенные уголовным законом конечные социальные результаты, для достижения которых применяется уголовное наказание. Вопрос о целях наказания в теории уголовного права носит дискуссионный характер. Выделяются:

а) классическая школа уголовного права в качестве цели наказания выделяет искупление вины и возмездие;

б) позитивистская школа уголовного права в качестве цели выделяет социализацию преступника (т.е. процесс приспособления к принятым в обществе нормам и образцам поведения),

В действующем уголовном законе наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Цели наказания:

1.Восстановление социальной справедливости. Эта цель впервые выделяется в новом УК. Под справедливостью понимается соотношение добра и зла. Восстановление социальной справедливости может заключаться в установлении нарушенного равновесия между причиненным преступником злом и состоянием общества. Она, прежде всего, предполагает соразмерность наказания тяжести совершенного преступления и личности виновного.

2.Исправление осужденного – это такое изменение личности преступника, которое превращает его в законопослушного члена общества. В УК РСФСР 1960 г., наряду с этой целью, выделялось и перевоспитание, под которым понималось формирование личности с активной жизненной позицией.

3.Предупреждение преступлений. Следует выделять общее предупреждение, т.е. предупреждение совершения преступления другими лицами, и осужденным.

Вопросы для изучения:

1.Понятие системы наказаний. Виды наказаний.

2.Характеристика отдельных видов наказаний.

1. Система наказаний – это установленный законом исчерпывающий перечень наказаний, обязательный для суда и расположенный в определенном порядке в зависимости от степени их тяжести. Можно выделить признаки системы наказаний:

а) исчерпывающий перечень наказаний;

б) для суда этот перечень наказаний является обязательным;

в) каждый вид наказания занимает строго определенное место.

Перечень видов наказания таков: в прежнем УК – от более строгих к менее строгим; в новом УК – от менее к более строгим.

Система наказаний формировалась постепенно, некоторые наказания отменялись и вводились новые. До 1993 г. в системе наказаний предусматривались ссылка и высылка. В УК 1996 г. система пополнилась новыми видами наказаний (обязательные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы и арест).

Система наказаний:

1) штраф;

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

3) лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

4) обязательные работы;

5) исправительные работы;

б) ограничение по военной службе;

7) ограничение свободы;

8) арест;

9) содержание в дисциплинарной воинской части;

10) лишение свободы на определенный срок;

11) пожизненное лишение свободы;

12) смертная казнь.

Впервые в систему наказаний включена смертная казнь. Раньше она рассматривалась как исключительная и временная мера наказания (в систему не входила).

Все наказания делятся на определенные группы по разным основаниям.

На основные и дополнительные:

- основные наказания сами по себе обеспечивают достижение целей наказания;

- дополнительные могут назначаться только вместе с основными, они повышают гарантии достижения отдельных целей.

Некоторые виды наказаний могут назначаться в качестве основных и дополнительных наказаний (штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы).

Наказание, которое является только дополнительным – это лишение специального воинского звания или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Общие наказания (штраф и др.) могут назначаться любому лицу, совершившему преступление.

Специальные наказания – это лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части и др.

Лишение свободы является основным видом наказания, которое назначается 30 % лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Значительно меньшее число лиц осуждается к штрафам и исправительным работам, в пределах от 7 % до 10 %.

Необоснованно редко суды назначают дополнительные наказания.

2. Характеристика наказаний

Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в определенных пределах. Он может быть установлен в размере от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или индивидуального дохода осужденного за определенный период – от двух недель до пяти лет (ст. 46 УК РФ).

Штраф может быть как основным, так и дополнительным наказанием. В качестве дополнительного наказания может назначаться только тогда, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение осужденного и его семьи.

Лицо должно уплатить штраф в течение 30 дней после вступления приговора суда в законную силу. При наличии уважительных причин уплата штрафа может быть отсрочена до трех лет. При уклонении от уплаты штрафа взыскание может быть обращено на имущество осужденного, которое подлежит конфискации. Если лицо злостно уклоняется от уплаты штрафа, то он заменяется другим видом наказания в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной настоящего Кодекса.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Это наказание может быть как основным, так и дополнительным. Причем как дополнительное наказание может назначаться и тогда, когда это не предусмотрено санкцией статьи, т.е. по усмотрению суда. Это наказание состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

Срок этого вида наказания дифференцирован: в качестве осинового вида – от 1 до 5 лет; в качестве дополнительного – от 6 месяцев до 3 лет. Это наказание имеет особенности при исчислении сроков наказания в качестве дополнительного:

а) если оно назначается наряду с обязательными работами, исправительными работами и ограничением свободы, а также при условном осуждении, то срок его исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу;

б) при других видах наказания его срок исчисляется после их отбытия, но при этом действие этого наказания распространяется на весь период отбытия основного наказания.

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Эхо вид наказания может быть только дополнительным. Ни в одной санкции статьи Особенной части УК оно не предусмотрено. Назначается только по усмотрению суда. Может назначаться за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Необходимо при этом учитывать личность виновного. Суд окончательно лишает лицо звания, чина и государственной награды, не требуется согласие органа присвоившего это звание или награду.

Обязательные работы – это новый вид наказания. Впервые предусмотрено УК, заимствовано из зарубежного законодательства. Данный вид наказания заключается в выполнении осужденным в свободное от основной учебы или работы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления (мести улицу, сажать деревья и т.д.) Наказание исчисляется в часах: от 60 до 240 часов, не более 4 часов в день. Наказание не назначается инвалидам 1 группы, беременным женщинам и женщинам с детьми до 3 лет; некоторым категориям военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту. Если лицо злостно уклоняется, то обязательные работы заменяются лишением свободы.

Исправительные работы впервые были введены в УК РСФСР 1922 г.

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, на срок от 2 месяцев до 2 лет. Они отбываются в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе места жительства осужденного. Производится удержание от 5 до 20 % в доход государства по усмотрению суда. Сумма удержаний не указывается в санкциях статей Особенной части УК.

Срок исправительных работ засчитывается в общий трудовой стаж, но не засчитывается, в стаж, дающий право на получение льгот и надбавок. В этот период осужденный имеет право на отпуск (18 рабочих дней); на него может быть возложена обязанность не покидать место жительства.

Исправительные работы не назначаются инвалидам I группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 3 лет, некоторым категориям военнослужащих, проходящих службу по призыву или по контракту.

Если осужденный злостно уклонится от отбывания исправительных работ (прогул без уважительной причины, неявка на работу в течение определенного времени после письменного предупреждения и т.д.), то неотбытая часть исправительных работ может быть заменена лишением свободы из расчета один день за три дня.

Ограничение по военной службе впервые предусмотрено в УК. Это специальное наказание назначается военнослужащим, проходящим службу по контракту, на срок – от 3 месяцев до 2 лет. Из денежного содержания осужденного производятся удержания в доход государства в размере до 20%. Назначается за совершение преступлений по военной службе, когда это указано в санкциях статей; за совершение иных преступлений вместо исправительных работ. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности и срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

Ограничение свободы – это новое наказание в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 г. может назначаться в качестве основного и дополнительного наказания.

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному ограничений: не уходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места и др. (см. ст. 53 УК). Оно назначается от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида наказания в случаях, предусмотренных в статьях Особенной части УК.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд может заменить неотбытую часть наказания лишением свободы из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.

Этот вид наказания не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории РФ.

Арест — это только основной вид наказания. Он впервые предусмотрен в УК. Однако положения об аресте еще не введены в действие.

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества. Срок ареста – от 1 до 6 месяцев. Не назначается арест несовершеннолетним к моменту вынесения судом приговора, беременным женщинам и женщинам с детьми до 14 лет. Военнослужащие отбывают наказание на гауптвахте. Все остальные должны отбывать арест в арестных домах по месту осуждения. Осужденные содержатся в запираемых камерах, перемещаются под конвоем, не имеют права на свидания, кроме свиданий с адвокатами; не имеют права на посылки и передачи, кроме передач с сезонной одеждой.

Расходовать могут ежемесячно на продукты питания не более 20% от минимальной зарплаты. Работой не обеспечиваются; могут привлекаться к бесплатному обслуживанию своего учреждения не более 4 часов в неделю; прогулка ежедневно 1,5 часа в день.

Содержание в дисциплинарной воинской части — это основное специальное наказание. Назначается военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, рядового или сержантского состава. Срок наказания – от 3 месяцев до 2 лет.

Назначается в двух случаях: за преступления против военной службы, когда это предусмотрено санкцией статьи; за совершение иных преступлений вместо лишения свободы. Срок наказания по общему правилу не засчитывается в срок воинской службы, но в некоторых случаях с разрешения Министерства обороны РФ срок может быть зачтен в срок воинской службы.

Лишение свободы на определенный срок является основным видом наказания. Назначается на срок от 2 месяцев до 20 лет. Лишение свободы может быть более чем на 20 лет:

- по совокупности преступлений – до 25 лет;

- по совокупности приговоров – до 30 лет;

- в порядке замены смертной казни – до 25 лет.

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого и особого режима или тюрьму.

Виды исправительных учреждений (ИУ)

Для взрослых:

1.Колония-поселение – назначается судом лицам, совершившим преступление по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы.

2.Колония общего режима – назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, в том числе при любом виде рецидива.

3.Колония строгого режима – назначается мужчинам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный мужчина ранее отбывал лишение свободы.

4.Колония особого режима – назначается мужчинам при особо опасном рецидиве; при пожизненном лишении свободы; лицам, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок.

По УИК РФ в колонии каждого режима вводятся разные условия содержания: обычные, строгие и облегченные.

5.Тюрьма может быть назначена мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным за особо тяжкие преступления на срок свыше 5 лет лишения свободы. Отбывание наказания в тюрьме может быть назначено только на часть срока.

В тюрьме выделяются общий и строгий режимы. Для несовершеннолетних предусмотрены воспитательные колонии.

Пожизненное лишение свободы и смертная казнь впервые включены в систему наказаний; могут быть назначены за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ст. 20 Конституции России).

Пожизненное лишение свободы назначается за особо тяжкие преступления против жизни, общественной безопасности, половой неприкосновенности и государственной власти.

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются женщинам; лицам, которым не было 18 лет на момент совершения преступления; мужчинам, достигшим 65 лет к моменту вынесения приговора. В настоящее время более 100 стран применяют смертную казнь, в том числе США и Китай.

В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ наказание в виде смертной казни назначаться не может.

Вопросы для изучения:

1. Понятие общих начал назначения наказания.

2 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

4. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

5. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, совершенное в соучастии.

6. Назначение наказания при рецидиве преступления.

7.Назначение наказания по совокупности преступлений.

8.Назначение наказания по совокупности приговоров.

9.Порядок определения сроков наказания и зачет наказаний.

1. Общие начала назначения наказания – это общие требования или правила назначения наказания, которыми должен руководствоваться суд. Они обязательны для суда.

1.Назначение справедливого наказания в пределах, предусмотренных статьей Особенной части, но с учетом положений Общей части. Более строгий вид наказания назначается только в том случае, если менее строгий вид не может обеспечить достижение целей наказания. Более строгое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, может быть назначено только по совокупности преступлений или приговоров.

2.Учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Характер – это качественный признак; зависит от объекта посягательства. Степень общественной опасности зависит от размера последствий, от мотивов и целей преступления, от обстановки его совершения, способа совершения и др.

3.Учитывается личность виновного.

4.Учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

5.Учитывается влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, – это обстоятельства, относящиеся к личности осужденного или к совершенному им преступлению, которые обязательно учитываются судом при назначении наказания. Если какое-либо смягчающее или отягчающее обстоятельство предусмотрено в статье Особенной части в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, является открытым. Суд может в качестве смягчающего признать любое другое обстоятельство.

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, установленных законом:

1. Совершение преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств.

2. Несовершеннолетие виновного.

3. Беременность.

4. Наличие малолетних детей у виновного.

5. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания.

6. Совершение преступления в результате психического или физического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.

7. Совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны; причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление; при наличии крайней необходимости; обоснованного риска; исполнении приказа или распоряжения.

8. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившиеся поводом для преступления.

9. Явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления.

10. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

При наличии деятельного раскаяния и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, срок или размер наказания не могут превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части (ч. 1 ст.62 УК).

В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств сроки или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренным статьей Особенной части УК. Не могут применяться в этих случаях пожизненное лишение свободы и смертная казнь.

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание:

1.Рецидив преступлений.

2.Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления.

3.Совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества.

4.Особо активная роль в совершении преступления.

5.Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

6.Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

7.Совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

8.Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.

9.Совершение преступления в отношении женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности, в отношении малолетнего, другого беззащитного либо беспомощного лица, либо лица, находящегося в зависимости от виновного.

10.Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего.

11.Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения.

12.Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках.

13.Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его, служебного положения или договора.

14.Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти.

15.Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.

В случае, если установлено, что лицом, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, были представлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие-либо существенные обстоятельства совершения преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без применения положений ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 62 УК, касающиеся срока и размера наказания, и ст. 64 УК РФ (ст. 63.1).

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основанием назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, являются исключительные обстоятельства.

В качестве исключительного обстоятельства могут быть признаны как совокупность смягчающих обстоятельств, так и одно смягчающее обстоятельство, в частности, такие обстоятельства, которые существенно снижают степень общественной опасности преступления, а также связанны с личностью виновного, поведением виновного во время и после совершения преступления и др.

Три варианта смягчения наказания:

1) суд может назначить наказание ниже низшего предела;

2) суд может назначить другой, более мягкий вид наказания;

3) суд может не применять дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного.

4. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Признав лицо виновным в совершении преступления, присяжные заседатели могут вынести вердикт о снисхождении.

В этом случае смертная казнь и пожизненное лишение свободы не могут быть назначены. Наказание не может превышать 2/3 от максимального срока или размера наказания.

Не учитываются также обстоятельства, отягчающие наказание.

5. Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, совершенное в соучастии. При приготовлении и покушении не могут быть назначены смертная казнь и пожизненное лишение свободы. При назначении наказания учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. За приготовление к преступлению срок или размер наказания не могут быть больше половины максимального срока или размера наиболее строго наказания, предусмотренного за оконченное преступление. За покушение срок или размер наказания не могут быть больше 3/4 максимального срока или размера наиболее строго наказания за оконченное преступление.

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия лица в совершенном преступлении; значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, относящиеся к личности каждого из соучастников.

6. Назначение наказания при рецидиве преступлений. При назначении наказания за рецидив преступлений учитываются:

а) число, характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений;

б) обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось неэффективным;

в) характер и степень общественной опасности нового преступления.

При любом виде рецидива наказание не может быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление, но в пределах санкции статьи Особенной части.

При любом виде рецидива, если установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее 1/3 максимального срока наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершение преступления, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных в ст. 64 УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

7. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений происходит в несколько этапов:

а) отдельно за каждое преступление;

б) если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и средней тяжести, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину, максимальный срок наказания, предусмотренного за более тяжкое из совершенных преступлений.

Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Этот вид наказания при совокупности преступлений может быть назначен до 25 лет включительно.

При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные, предусмотренные санкциями статьи. Окончательное дополнительное наказание при сложении не может быть больше максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК.

По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

8. Назначение наказания по совокупности приговоров. Совокупность приговоров имеет место, если после вынесения приговора суда лицо совершает новое преступление, а наказание за первое преступление еще не отбыто. В этом случае суд назначает наказание за второе преступление.

Действует принцип присоединения полного или частичного: к вновь назначенному наказанию полностью или частично присоединяется неотбытая часть наказания по первому приговору:

- если наказание менее строгое, чем лишение свободы, то окончательное наказание не может быть больше максимального срока или размера наказания, установленного для данного вида наказания Общей частью УК;

- если наказание – лишение свободы, то окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может быть более 30 лет.

Окончательное наказание обязательно должно быть больше как вновь назначенного наказания, так и оставшейся части неотбытого наказания. Дополнительное наказание назначается по тем же правилам, что и по совокупности преступлений.

9. Исчисление сроков наказания. Сроки лишения свободы и других наказаний исчисляются в месяцах и годах; сроки обязательных работ - в часах. Но при замене наказания и сложении наказаний сроки наказаний могут исчисляться также и в днях.

Время содержания лица под стражей до суда засчитывается в срок лишения свободы из расчета: 1 день лишения свободы = 1 дню ареста = 1 дню содержания в дисциплинарной воинской части = 2 дням ограничения свободы = 3 дням исправительных работ = 8 часам обязательных работ.

Вопросы для изучения:

1.Понятие и правовая природа условного осуждения. Основания и условия применения условного осуждения.

2.Испытательный срок.

3.Отмена условного осуждения и продление испытательного срока.

1. Впервые условное осуждение было предусмотрено в Декрете РСФСР «О суде» № 2 (1918 г.), в котором суду разрешалось не только уменьшать наказание, но и условно или безусловно полностью освобождать обвиняемого от наказания. Условное осуждение предусматривалось во всех советских УК.

Институт условного осуждения известен и законодательству других стран (пробация).

В России около половины осужденным наказание назначается условно.

Правовая природа условного осуждения в теории уголовного права носит дискуссионный характер. Например, одни считали, что условное осуждение – вид наказания или отсрочка приведения приговора в исполнение или особый порядок исполнения приговора.

Условное осуждение – это условное освобождение от реального отбывания основного наказания в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до 8 лет, при этом суд выносит обвинительный приговор, определяется срок наказания, а также устанавливается испытательный срок. В течение испытательного срока лицо считается судимым. При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний. Основания применения условного осуждения:

1. Тяжесть преступления; учитываются судом характер и степень общественной опасности совершенного преступления при назначении наказания. Условное осуждение, как правило, не применяется к лицам, совершившим тяжкие или особо тяжкие преступления, однако условное осуждение может быть применено к отдельным участникам этих преступлений с учетом личности виновного и если их роль в совершении преступления второстепенна.

2. Личность виновного. Как правило, условное осуждение не применяется к ранее судимым лицам.

3. Также учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства.

4. Убеждение суда о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

2. В течение испытательного срока осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Если осужденному назначается наказание более мягкое, чем лишение свободы или лишение свободы на срок до 1 года, то ему назначается испытательный срок от 6 месяцев до 3 лет. Если наказание больше, чем лишение свободы более 1 года он назначается на срок от 6 месяцев до 5 лет.

В течение испытательного срока на лицо могут быть возложены определенные обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специальных органов (уголовно-исполнительных инспекций);

- устроиться на работу;

- пройти курс лечения;

- не посещать определенные места;

- оказывать материальную поддержку семье и др.

По истечении испытательного срока лицо считается несудимым, при этом особого решения суда не требуется.

3. Если лицо в течение испытательного срока зарекомендовало себя с положительной стороны, то суд может вынести постановление об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. Это осуществляется по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. Досрочное снятие судимости и отмена условного осуждения возможны по истечении не менее 1/2 испытательного срока.

Если осужденный в период испытательного срока уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, то суд по представлению УИИ может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.

Если осужденный систематически или злостно не исполняет возложенные на него обязанности, либо, если условно осужденный скрылся от контроля, то суд по предоставлению УИИ может вынести постановление об отмене условного осуждения и о направлении осужденного для реального отбывания наказания (полностью).

Если осужденный в течение испытательного срока совершает преступление по неосторожности или умышленное преступление небольшой тяжести, то суд может принять одно из двух решений: сохранить или отменить условное осуждение.

Если осужденный в течение испытательного срока совершил умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, то суд отменяет условное осуждение.

В этих случаях при отмене условного осуждения окончательное наказание назначается по совокупности приговоров. Эти правила применяются также, если преступление совершено до вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу. В этом случае судебное разбирательство в отношении нового преступления может состояться только после вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу.

Вопросы для изучения:

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

3.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

6. Понятие и основания освобождения от наказания.

7 Освобождение от наказания в связи с болезнью.

8. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.

9. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

10. Условно-досрочное освобождение от наказания.

11. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

12. Отсрочка отбывания наказания.

13. Амнистия.

14. Помилование.

15.Понятие и правовые последствия судимости.

16.Погашение судимости.

17.Снятие судимости.

1. Уголовная ответственность – это основанное на установленной законом юридической обязанности реальное претерпевание лицом государственного порицания за совершенное преступление и ограничений и лишений морального, материального и физического характера, вытекающих из уголовного наказания.

Освобождение от уголовной ответственности заключается в принятии следователем или судом по указанным в законе основаниям решения об отказе выразить лицу государственное порицание и применить к нему наказание.

Освобождение от уголовной ответственности не меняет юридической природы содеянного. Оно так и остается преступлением. По статистике в разные годы около от 3% до 30% лиц, совершивших преступления, освобождаются от уголовной ответственности.

В УК РФ перечень условий освобождения от уголовной ответственности расширен. Можно выделить виды освобождения от уголовной ответственности:

- в связи с обратной силой уголовного закона (ст. 10 УК);

- несовершеннолетних, которые совершили впервые преступление небольшой или средней тяжести; несовершеннолетние могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК).

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием впервые предусмотрено в УК РФ. Деятельное раскаяние – это деятельность лица после совершения преступления, которая направлена на заглаживание причиненного вреда, возмещение причиненного ущерба. Деятельное раскаяние может заключаться в явке с повинной, активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления и др.

Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случаях:

- если оно впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести;

- если это предусмотрено статьями Особенной части УК, например, статьями 126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 205, 205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 276, 278, 282, 282.2, 291, 204, 307 УК.

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Основания освобождения от уголовной ответственности:

- лицо впервые совершило преступление;

- лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести;

- лицо примирилось с потерпевшим до вынесения обвинительного приговора;

- лицо должно загладить причиненный потерпевшему вред (если в качестве потерпевшего выступает гражданин).

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности регламентируется статьей 76.1 УК РФ, введенной Федеральным законом от 7.12.2011 N 420-ФЗ.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198-199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме (часть 1 статьи 76.1 УК РФ).

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой статьи 172, частью второй статьи 176, статьей 177, частями первой и второй статьи 180, частями третьей и четвертой статьи 184, частью первой статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью первой статьи 185.4, статьей 193, частью первой статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления (часть 2 статьи 76.1 УК РФ).

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Под давностью понимается истечение определенных сроков со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Чем больше времени проходит между совершением преступления и привлечением к уголовной ответственности, тем эффективность уголовной ответственности будет ниже и цели наказания могут потерять смысл. Со временем затрудняется процесс расследования и привлечения лица к уголовной ответственности.

Сроки давности дифференцируются в зависимости от тяжести совершенного преступления. Срок давности начинает течь со дня совершения преступления. Особое место имеет вопрос о применении давности к длящимся и продолжаемым преступлениям.

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» установлено, что в отношении длящихся преступлений давность исчисляется со времени их прекращения по воле или вопреки воле виновного.

Продолжаемые преступления состоят из ряда однородных действий, охватываемых единым умыслом и ведущих к единой цели. В отношении продолжаемых преступлений давность исчисляется с момента совершения последнего действия или с момента пресечения этого преступления.

Сроки давности установлены следующие:

- за преступления небольшой тяжести – 2 года;

- за преступления средней тяжести – 6 лет;

- за тяжкие преступления – 10 лет;

- за особо тяжкие – 15 лет.

Если лицо в течение срока давности совершает новое преступление, то течение давности не прерывается и течет самостоятельно по каждому преступлению. В прежнем УК было предусмотрено прерывание срока давности.

Если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, то течение давности приостанавливается. В этом случае течение срока давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной.

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказываемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются, а может быть назначено только лишений свободы на определенный срок. Если лицо совершило преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные ст. ст. 353, 356, 357, 358 УК, то сроки давности не применяются.

6. Освобождение от наказания осуществляется только судом, лицо при этом привлекается к уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания:

- в связи с его полным отбытием;

- в связи с действием обратной силы уголовного закона (ст. 10 УК);

- освобождение от наказания несовершеннолетних в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

7. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Возможно несколько вариантов освобождения от наказания:

1.Лицо, после совершения преступления заболевшее психическим расстройством, вследствие которого оно лишилось возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия или бездействия либо руководить ими, освобождается от наказания. Такому лицу могут быть назначены принудительные меры медицинского характера. В случае выздоровления таких лиц и если не истекли сроки давности, такие лица могут подлежать наказанию, при этом срок пребывания в медицинском стационарном учреждении засчитывается в срок отбывания лишения свободы (1 день = 1 дню).

2.Если лицо после совершения преступления заболело иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, то оно может быть освобождено от наказания.

3.Военнослужащий; отбывающие арест либо содержащиеся в дисциплинарной воинской части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания, делающего их негодным к военной службе. В этом случае неотбытая часть наказания может быть заменена и более мягким видом наказания.

8. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Срок давности в этом случае исчисляется со дня вступления приговора суда в законную силу; если по каким-либо причинам обвинительный приговор не был приведен в исполнение: болезнь осужденного, стихийные обстоятельства, забывчивость судебных исполнителей. Сроки давности исполнения обвинительного приговора зависят от категории преступления:

- небольшой тяжести – 2 года

- средней тяжести – 6 лет

- тяжкие – 10 лет

- особо тяжкие – 15 лет.

Если осужденный уклоняется от отбывания наказания, то течение срока давности приостанавливается. Течение срока давности возобновляется с момента задержания осужденного или явки его с повинной.

Сроки давности, истекшие к моменту уклонения осужденного от отбывания наказания, подлежат зачету.

Если лицо совершило преступление, за которое могут быть назначены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, то вопрос о применении: срока давности решается судом:

- применить давность;

- не применить давность (смертная казнь и пожизненное лишение свободы заменяются лишением свободы на определенный срок).

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества (ст. 353, 356-358 УК).

9. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

Условия, необходимые для освобождения от уголовной ответственности:

- лицо впервые совершает преступление;

- это должно быть преступление небольшой или средней тяжести;

- необходимо, чтобы произошло такое изменение обстановки, в результате которого лицо перестало быть общественно опасным или совершенное деяние перестало быть общественно опасным (например, призыв в армию).

10. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Правовая природа условно-досрочного освобождения от отбывания наказания вызывает дискуссии в специальной литературе.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – это освобождение от дальнейшего отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы при наличии достаточных оснований.

Основание условно-досрочного освобождения от отбывания наказания – признание судом того факта, что для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

В УК РСФСР 1960 г. основание условно-досрочного освобождения определялось по-иному, необходимо было, чтобы лицо своим поведением и честным отношением к труду доказало свое исправление.

Впервые условно-досрочное освобождение от наказания было введено в 1921 г.; в 1939 г. было упразднено; в 1954 г. вновь введено. По УК РСФСР 1960 г. не все осужденные имели право на условно-досрочное освобождение от наказания.

По новому УК все осужденные при наличии определенных условий имеют право на условно-досрочное освобождение от наказания. Лицо при этом может быть освобождено полностью или частично от отбывания и дополнительного наказания, В течение оставшейся неотбытой части наказания лицо может выполнять определенные обязанности, возложенные на него судом: периодически являться для регистрации, устроиться на работу и т.д. По УК условно-досрочное освобождение от, наказания зависит от категории преступления и фактически отбытой части наказания:

Осужденные имеют право на досрочное освобождение за:

преступление небольшой тяжести преступление средней тяжести

после отбытия 1/3 срока наказания

тяжкое преступление

после отбытия 1/2 срока наказания

преступление особо тяжкое или если лицо ранее условно-досрочно освобождалось, а затем условно-досрочное освобождение было отменено

после отбытия двух третей срока наказания

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные статьей 210 УК РФ

после отбытия трех четвертей срока наказания

Фактически отбытый срок лишения свободы должен быть не менее шести месяцев.

По УК лицо, которое осуждено к пожизненному лишению свободы, тоже имеет право на условно-досрочное освобождение при наличии условий:

- лицо не нуждается в дальнейшем отбывании наказания (решение суда);

- лицо должно отбыть не менее 25 лет наказания.

- отсутствие злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет.

Лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в период отбывания пожизненного лишения свободы освобождению не подлежит.

Поведение осужденного в течение оставшейся неотбытой части наказания имеет большое значение.

Если осужденный совершает нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, или злостно уклоняется от исполнения обязанностей, возложенных на него судом, то суд может вынести постановление об отмене условно-досрочного освобождения от наказания и направлении осужденного для исполнения оставшейся неотбытой части наказания.

Если осужденный совершает преступление по неосторожности, то суд принимает одно из двух решений: отменить условно-досрочное освобождение от наказания или сохранить его.

Если осужденный совершает умышленное преступление, то суд отменяет условно-досрочное освобождение. Окончательное наказание назначается по правилам о совокупности приговоров.

11. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания к лицам, отбывающим содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы. Суд учитывает поведение осужденного в период отбывания наказания и может заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким видом наказания в пределах, предусмотренных УК для каждого вида наказания.

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным за совершение:

- преступления небольшой или средней тяжести – не менее одной трети срока наказания;

- тяжкого преступления – не менее половины срока наказания;

- особо тяжкого – не менее двух третей срока наказания;

- преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ – не менее трех четвертей срока наказания.

Лишение свободы может быть заменено любым более мягким видом основного наказания. Лицо может быть также в этом случае освобождено и от дополнительного наказания.

12. Отсрочка отбывания наказания впервые была введена в 1992 г. как отсрочка, применяемая к беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей.

Федеральным законом от 21 февраля 2010 г. содержание отсрочки было изменено. Она применяется к осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В случае если осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного, указанного в части первой настоящей статьи, от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным, указанным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки и его исправлении, суд по представлению этого органа может принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости.

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, совершает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса.

13. Амнистия – это акт Государственной Думы Федерального Собрания РФ в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Согласно ст. 103 Конституции РФ амнистия принимается Госдумой. Правовые последствия амнистии могут быть следующими:

- лицо может быть освобождено от уголовной ответственности;

- лицо может быть освобождено от наказания;

- назначенное наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания;

- лицо может быть освобождено от дополнительного вида наказания;

- актом об амнистии может быть снята судимость.

Амнистии могут быть общие и специальные. Общие амнистии касаются всех, а специальные – определенных лиц.

Общие амнистии:

от 24 февраля 1994 г. – в связи с принятием Конституции РФ;

от 19 апреля 1995 г. – в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне;

от 24 декабря 1997 г.;

от 18 июня 1999 г.;

от 26 мая 2000 г. – в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне;

от 30 ноября 2001 г. – «Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин;

Специальные амнистии:

от 23 февраля 1994 г. – Постановление об объявлении политической и экономической амнистии;

от .9 февраля 1996 г. – в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте в Дагестане;

от 12 марта 1997 г. – в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте в Чечне;

от 13 декабря 1999 г. – «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе»;

от 6 июня 2003 г. – «Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской Республики».

Последняя общая амнистия – это Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 16 апреля 2010 г. N 3519-5 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» // «Российская газета» от 21 апреля 2010 г. N 84, «Парламентская газета» от 23 апреля 2010 г. N 21, Собрание законодательства Российской Федерации от 26 апреля 2010 г. N 17. Ст. 2015.

Амнистия вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит исполнению в течение 6 месяцев.

Амнистия распространяется только на те преступления, которые были совершены до ее вступления в силу.

Применение амнистии имеет особенности в отношении длящихся и продолжаемых преступлений.

14. Помилование – это акт Президента РФ в отношении индивидуально определенного лица. В каждом субъекте Федерации действует комиссия по помилованию. Окончательное решение принимает Президент РФ.

Правовые последствия акта помилования:

- лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания;

- наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом, наказания;

- с лица, отбывшего наказание, может быть снята судимость.

15. Судимость – это уголовно-правовое обременение, которое вызвано фактом состоявшегося осуждения лица к определенной мере наказания и с наличием которого закон связывает наступление неблагоприятных для лица последствий общесоциального и правового характера. Начальным моментом судимости считается момент вступления обвинительного приговора в законную силу, а конечным – момент погашения или снятия судимости. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым.

Не имеющими судимости признаются:

- военнослужащие при освобождении от наказания в виде ареста или содержания в дисциплинарной воинской части при заболевании, которое делает их негодными к военной службе;

- женщины (мужчины), которым была предоставлена отсрочка и которые были освобождены от наказания при достижении ребенком 14 лет;

- лица, освобожденные от наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора.

Нельзя считать несудимыми всех лиц, освобожденных от наказания по болезни, так как после излечения эти лица могут быть отправлены для отбывания наказания. Не имеющими судимости могут быть признаны только те лица, которые страдают неизлечимой болезнью, препятствующей отбыванию наказания.

Правовые последствия судимости – это перечень правовых ограничений, связанных с судимостью. Выделяют общеправовые и уголовно-правовые последствия.

Общеправовые последствия. Наличие судимости может служить препятствием для занятия определенной деятельностью (Закон РФ «О частной охранной и детективной деятельности»).

Лицензия на оружие не выдается лицам, имеющим судимость за совершенные умышленные преступления (Закон РФ «Об оружии»).

Законом РФ «О полиции» установлено, что в органах внутренних дел не могут работать лица, имеющие или имевшие судимость. Законом РФ «Об образовании» установлено, что к образовательной деятельности не допускаются лица, имевшие судимость за определенные преступления.

Уголовно-правовые последствия связаны с совершением судимым лицом нового преступления. Наличие судимости может учитываться при рецидиве преступлений и назначении наказания.

16. Погашение судимости. Погашение судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Сроки погашения судимости зависят от вида наказания и от категорий преступлений:

-для лиц, осужденных условно, – по истечении испытательного срока;

- для лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, – 1 год;

- для лиц, осужденных к лишению свободы за преступление не большой или средней тяжести, — 3 года после отбытия наказания;

- для лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – 6 лет;

- для лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, – 8 лет.

Срок погашения судимости исчисляется с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказания.

Новеллой нового УК является отсутствие прерывания судимости. По новому закону, если в течение срока судимости лицо совершает новое преступление, то судимость не прерывается и течет самостоятельно по каждому преступлению. Погашение судимости происходит автоматически по истечении срока.

17. Снятие судимости. Судимость может быть снята следующим образом:

- на основании ст. 10 УК (в связи с вступлением в силу нового закона, который имеет обратную силу);

- на основании акта амнистии или помилования;

- досрочное снятие судимости возможно по ходатайству осужденного судом, если осужденный ведет себя безупречно.

Вопросы для изучения:

1.Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, которые могут назначаться несовершеннолетним.

2.Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетним.

3.Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Виды принудительных мер воспитательного воздействия.

4.Особенности исчисления сроков давности и погашения судимости в отношении несовершеннолетних.

1. Несовершеннолетним признается лицо, которому исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет ко времени совершения преступления.

Временем совершения преступления считается время совершения общественно опасного действия или бездействия независимо от времени наступления последствий. При этом лицо считается достигшим соответствующего возраста не в день рождения, а после 00 часов следующих суток.

Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые преступления - с 14 лет. Но вопрос о возрасте наступления уголовной ответственности решался по-разному в разных странах (например, за убийство в Англии – с 7 или 10 лет; Закон СССР 1932 г. – с 12 лет за некоторые преступления).

Новеллой УК РФ является следующее положение. В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может применить положения об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в специальные воспитательные учреждения для несовершеннолетних.

Если несовершеннолетний достиг возраста наступления уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством во время совершения общественно опасного деяния, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Виды наказаний для несовершеннолетних:

1) штраф;

2) лишение права заниматься определенной деятельностью;

3) обязательные работы;

4) исправительные работы;

5) ограничение свободы;

6) лишение свободы на определенный срок.

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.

Обязательные работы назначаются на срок до ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – трех часов в день.

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года.

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним в виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет.

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести.

2. При назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину.

В случае если несовершеннолетний осужденный, которому было применено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 УК РФ.

Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного характера.

3. Виды принудительных мер воспитательного воздействия. Принудительные меры воспитательного воздействия – это разновидность мер уголовно-правового характера. Основанием их применения является совершение преступления. Эти меры не влекут за собой судимости. Несовершеннолетнему может быть назначено несколько мер одновременно. Продолжительность срока применения принудительных мер воспитательного воздействия определяется органом, назначающим эти меры. Если несовершеннолетний систематически не исполняет эти принудительные меры, то по представлению специализированного органа эти меры отменяются и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступления, предусмотренных УК.

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или специализированного государственного органа. Эта мера может быть установлена на определенный срок.

Возложение обязанности загладить причиненный вред. Оно не определяется сроком. Назначение этой меры обусловливается:

- имущественным положением несовершеннолетнего;

- наличием соответствующих трудовых навыков у несовершеннолетнего.

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Эта мера может быть установлена на определенный срок. Она заключается в:

а) запрете посещать определенные места;

б) запрете пребывания вне дома в определенное время суток;

в) требовании возвратиться в образовательное учреждение;

г) требовании трудоустроиться и в иных требованиях и ограничениях.

Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй статьи 90 УК.

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом будет признанно, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры.

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки.

Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частью первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, частью первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 УК, освобождению от наказания в этом порядке не подлежат.

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. было утверждено Типовое положение «О специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением». В нем предусмотрены: специальные общеобразовательные школы, специальное профессионально-техническое училище; специальная школа и специальное профтехучилище для детей и подростков с отклонениями в развитии (это задержки психического развития и легкие формы умственной отсталости).

Цели этих учреждений: психологическая, медицинская и социальная реабилитация, включая коррекцию поведения и адаптацию в обществе; создание условий для получения начального, общего, основного общего, полного общего и начального профессионального образования. Учреждения бывают двух типов: открытого или закрытого, как правило, отдельные для мальчиков и девочек.

Учреждение открытого типа может быть государственным и негосударственным; учреждение закрытого типа – только государственным.

В учреждения открытого типа направляются следующие дети и подростки:

а) с устойчивым противоправным действием;

б) подвергшиеся любым формам психического насилия;

в) отказывающиеся посещать общеобразовательные учреждения и испытывающие трудности в общении с родителями.

Учреждения закрытого типа создаются для несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние, предусмотренное УК, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода. В учреждениях закрытого типа предусматриваются: охрана территории и материальных ценностей учреждения; организация безопасных условий содержания воспитанников; временная изоляция воспитанников, исключающая возможность их ухода с территории учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанниками, в т.ч. во время сна; проведение выборочного досмотра вещей воспитанников и поступающих им посылок, бандеролей и передач.

Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно опасное деяние, по решению суда направляются в учреждения закрытого типа.

В учреждения открытого типа принимаются дети и подростки от 8 до 18 лет при наличии заключения психолого-медицинской консультации, рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних и заявления родителей, а для подростков старше 15 лет – их согласия.

Срок пребывания в таком учреждении не может быть больше максимального срока наказания, предусмотренного УК за преступление, совершенное несовершеннолетним. Пребывание в этом учреждении может быть прекращено досрочно, если по заключению органа, осуществляющего контроль за поведением несовершеннолетнего, будет установлено, что несовершеннолетний не нуждается более для своего исправления, в дальнейшем применении этой меры,

Срок пребывания в данном, учреждении может быть продлен, только если это необходимо для завершения общеобразовательной или профессиональной подготовки.

Несовершеннолетний может быть освобожден условно-досрочно от отбывания исправительных работ или лишения свободы.

Сроки условно-досрочного освобождения:

за преступление небольшой или средней тяжести – 1/3 наказания;

за тяжкое преступление – 1/3 наказания;

за особо тяжкое преступление – 2/3 наказания.

4. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности и сроки давности исполнения обвинительного приговора по сравнению с взрослыми сокращаются наполовину:

- за преступления небольшой тяжести – 1 год;

- средней тяжести – 3 года;

- тяжкие – 5 лет;

- особо тяжкие – 7 лет 6 месяцев.

Сроки погашения судимости:

а) при условном осуждении – в течение испытательного срока;

б) при осуждении к наказанию менее строгому, чем лишение свободы – 6 месяцев;

в) при осуждении к лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести – 1 год;

г) при осуждении к лишению свободы за тяжкое и особо тяжкое преступление – 3 года.

Вопросы для изучения:

1.Понятие, правовая природа и основания применения принудительных мер медицинского характера.

2.Виды принудительных мер медицинского характера.

3.Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.

4.Конфискация имущества.

1. Принудительные меры медицинского характера сочетают в себе два начала: юридическое и медицинское. Юридическое:

а) порядок их применения и прекращения определяется уголовным за коном;

б) процедура их назначения определяется УПК (гл. 33);

в) эти меры назначаются судом;

г) они продлеваются, прекращаются и изменяются тоже только судом;

д) надзор за законностью применения этих мер осуществляет прокуратура.

Медицинское:

а) рекомендации об их применении дают врачи-психиатры;

б) меры безопасности в этих учреждениях являются по своему характеру медицинскими.

Цели назначения принудительных мер медицинского характера:

1) излечение лиц или улучшение их психического состояния;

2) предупреждение совершения новых деяний.

Применение принудительного лечения связано с ограничением прав лиц, в отношении которых оно применяется. В 60-е годы ХХ в. в СССР были грубые нарушения принудительного лечения, в связи с этим он был исключен из Всемирной психиатрической ассоциации и восстановлен только в 1989 г. В конце 80-х годов ХХ в. была впервые введена уголовная ответственность за незаконное помещение в психиатрический стационар.

Ограничение прав. При принудительном лечении лицо помещается в лечебное учреждение без его согласия и без согласия его родственников. Лицу запрещается самовольно покидать медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях или даже палату или отделение. Таким лицам не предоставляется отпуск, и в некоторых случаях им могут быть запрещены свидания.

Больные имеют следующие права: обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением с вопросами об их лечении, выписке; подавать жалобы и заявления; встречаться с адвокатом или священнослужителем наедине; исполнять религиозные каноны, иметь при себе религиозную атрибутику и литературу; выписывать газеты и журналы за счет собственных средств; если работают, то имеют право на получение вознаграждения за свой труд; несовершеннолетние имеют право на завершение образования. Если это не противоречит медицинским показаниям, то имеют право вести переписку без цензуры; получать посылки, денежные переводы; пользоваться телефоном; принимать посетителей; иметь предметы первой необходимости и носить свою одежду.

Основания применения принудительных мер медицинского характера:

1. совершение деяния, предусмотренного статьями Особенной части УК в состоянии невменяемости:

а) совершение деяния под влиянием бредовых мотивов и галлюцинаций – это наиболее опасные больные;

б) олигофрены, которые неспособны оценить реальные факты и события – для них характерны кражи и хулиганства;

в) совершение деяний в результате ослабления контроля над своими инстинктивными влечениями;

г) совершение деяний в результате аффективных нарушений, характеризующихся эмоциональной тупостью: для них характерны убийства, причинение телесных повреждений, хулиганства;

д) совершение деяний в состоянии нарушения сознания при отсутствии мотивов (например, сумеречное состояние при эпилепсии, патологические опьянения) – это импульсивные деяния.

2. Лица, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания:

а) наступило такое психическое расстройство, которое является неизлечимым;

б) лицо после совершения преступления заболело излечимым психическим расстройством; после выздоровления лица принуди тельное лечение отменяется и лицо возвращается для продолжения исполнения наказания.

3. Лица, которые совершили преступление и страдают психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Речь идет о психических аномалиях различного характера. К ним относятся некоторые степени олигофрении, алкоголики, наркоманы, некоторые виды эпилепсии, остаточные явления черепно-мозговой травмы. Психические аномалии чаще характерны для лиц, совершивших насильственные преступления. Реже встречаются среди осужденных за хищения или должностные преступления.

Принудительные меры медицинского характера применяются только в тех случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. Если лица по своему психическому состоянию не представляют опасности, то суд может передать необходимые материалы о лечении этих лиц органам социального обеспечения.

Цели применения принудительных мер медицинского характера – излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.

2. Виды принудительных мер медицинского характера:

1. Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Эта мера применяется в случаях, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и не представляет опасности для общества ни по-своему психическому состоянию, ни по характеру психического расстройства.

2. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа. Применяется, если характер психического расстройства требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

3. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа Эта мера применяется к тем лицам, которые по своему психическому состоянию нуждаются в постоянном наблюдении. В этом случае больные должны постоянно быть в поле зрения медицинского персонала.

4. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Эта мера назначается тем, кто по своему психическому состоянию представляет собой особую опасность для себя и других лиц и требует постоянного или интенсивного наблюдения.

3. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера осуществляется судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения комиссии врачей-психиатров.

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении применения или об изменении такой меры. Освидетельствование такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудительной меры медицинского характера либо прекращения ее применения, а также по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) близкого родственника. Ходатайство подается через администрацию учреждения, осуществляющего принудительное лечение, вне зависимости от времени последнего освидетельствования. При отсутствии оснований для прекращения или изменения принудительной меры медицинского характера администрация учреждения, осуществляющего принудительное лечение, представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. Первое продление принудительного лечения может быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала лечения, в последующем продлении принудительного лечения производится ежегодно.

Изменение или прекращение принудительной меры медицинского характера осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния лицом, при котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского характера.

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре суд может предать необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении, органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством РФ о здравоохранении.

Если принудительное лечение применялось к лицу, у которого психическое расстройство наступило после совершения преступления и которое освобождено при этом от наказания в связи с заболеванием, то после отмены принудительного лечения лицо может быть отправлено для дальнейшего отбывания наказания, если при этом не истекли сроки давности исполнения обвинительного приговора. При этом срок пребывания лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывается в срок лишения свободы из расчета день за день.

Применение принудительных мер медицинского характера в процессе исполнения наказания.

В некоторых случаях принудительные меры медицинского характера могут осуществляться и при исполнении наказания. Это касается лиц, совершивших преступление в состоянии вменяемости, но страдающих психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Ко всем этим лицам применяется амбулаторное принудительное лечение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

4. Иной мерой уголовно-правого урегулированной в разделе VI УК РФ, является конфискация имущества. Данная мера может осуществляться только в отношении определенного в УК (статьи 104.1, 104.2, 104.3) имущества, которое или было получено в результате совершения преступления, либо использовалось или предназначалось для учинения преступлений, указанных в ст. 104.1 УК.

PAGE \* MERGEFORMAT 19

Уголовне право РФ