Правовые отношения

PAGE 1

Тема 18. Правовые отношения.

1. Понятие правоотношения.

2. Классификация правоотношений.

3. Состав правоотношения.

4. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений (юридические факты).

5. Презумпции, преюдиции и фикции как виды юридических фактов.

18.1. Понятие правоотношения.

В любом обществе существуют самые разнообразные отношения между отдельными людьми, между людьми и различными органами и организациями. Все они в той или иной степени упорядочены, организованы и опосредованы с помощью этических, религиозных и других социальных норм. Общественные отношения – это связи между людьми, устанавливающиеся в процессе их совместной деятельности. Важнейшими из них являются экономические связи, ибо они образуют базис общества и определяют все иные общественные отношения. Субъектами общественных отношений могут быть социальные общности (народ, нация, коллектив и др.), организации (государственные, частные, общественные), отдельные лица.

Право выступает мощным организующим фактором общественной и государственной жизни. Категория «правоотношение» позволяет уяснить, каким образом право воздействует на поведение людей. Любые отношения приобретают характер правоотношений лишь в том случае, если они возникают на основе и в соответствии с нормами права и не противоречат воле государства. Следовательно, правовые отношения можно в самом общем смысле определить как общественные отношения, урегулированные правом1.

Наиболее характерные признаки и особенности правовых отношений представляются в следующем2:

1. Правоотношения представляют собой особую разновидность общественных отношений. Опосредуя экономические, политические, социальные и иные общественные отношения, правоотношения служат юридической формой взаимодействия между участниками эти отношений. Будучи урегулированы нормами права, экономические, политически и другие общественные отношения отнюдь не утрачивают свою природу и характер, не теряют свои изначальные свойства и особенности. Они лишь приобретают новый вид (разновидность), новую форму - форму правоотношений.

2. Правовые отношения складываются на основе правовых норм, в которых выражается и закрепляется государственная воля. Многие общественные отношения регламентируются с помощью норм, содержащихся в обычаях, традициях, актах различных общественных организаций, однако характер и форму правоотношения они могут приобрести только в связи с их урегулированием нормами права. Существует неразрывная связь между нормами права и правоотношениями, которые являются юридической базой их возникновения. Нормы права – это импульс правовых отношений, предпосылка их зарождения3. Норма права, с одной стороны, возлагает обязанности на людей, а, с другой, - предоставляет им права. Они вступают в действие, когда наступают те факты, которые предусмотрены в гипотезе правовой нормы.

3. Правоотношения представляют собой такой вид общественных отношений, который складывается в результате сознательно-волевых действий их участников. В отличие от экономических, а точнее, производственных отношений, составляющих базис общества, которые возникают независимо от воли и сознания людей, правовые отношения носят сознательно-волевой характер. Это означает4, что помимо нормы права, которая сама по себе уже выражает определенную волю, для возникновения правоотношения необходима воля его участников. Причем есть правоотношения, для возникновения которых необходима воля всех участников (вступление в брак возможно лишь при согласии обеих сторон, купля-продажа возможна при согласии продавца и покупателя и т.д.), и есть правоотношения, для возникновения которых достаточно воли одного субъекта (уголовное дело, возбуждаемое по воле правоохранительного органа).

4. Правовые отношения представляют собой многочисленные и многообразные связи их участников, осуществляемые посредством возлагаемых на них субъективных прав и юридических обязанностей. Носитель субъективного права (т.е. тот, кому принадлежит право) – лицо управомоченное, носитель юридической обязанности – лицо обязанное. В правоотношении лицу управомоченному всегда противостоит лицо обязанное, будь то другой человек, организация, государственный орган или государство в целом. В этом смысле правоотношение является связью индивидуализированной5. Индивидуализация при этом осуществляется двояко: 1) поименно, когда субъекты права называются своим полным именем (фамилией) или полными реквизитами (применительно к организациям); таковы, к примеру, семейно-брачные отношения, отношения между организациями по поставке продукции, перевозке и т.д.; 2) по названию социальных ролей. Во втором случае поименное или пореквизитное определение субъектов не имеет значение, называются лишь их социальные роли: продавец-покупатель, работник милиции- гражданин. Именно этот тип индивидуализации субъектов правоотношений характерен.

5. Реализация правоотношения гарантируется возможностью государственного принуждения. Разумеется, в подавляющем большинстве случаев требования норм права и содержание возникающих на их основе правоотношений опираются на добровольное и сознательное поведение их участников. Однако государственное принуждение в случае нарушения правовых предписаний никогда при этом не исключается.

Таким образом, правоотношение можно определить как урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством6.

18.2. Классификация правоотношений.

Существуют разные критерии классификации правоотношении.

1. По отраслевому признаку: на государственные, административные, финансовые, гражданские, трудовые, семейные и т.д. В делении правоотношений по отраслевой принадлежности большое значение имеет разграничение материально-правовых и процессуальных правоотношений7.

- Материально-правовые отношения возникают на основе норм материального права. Их содержание – права и обязанности, составляющие предмет интересов субъектов права, т.е. существо юридического дела: гражданско-правовые, государственно-правовые, административно-правовые и др.

- Процессуальные правоотношения возникают на базе процессуальных норм и производны (вторичны) от материально-правовых отношений. Они предусматривают процедуру осуществления прав и обязанностей субъектов, порядок разрешения юридического дела: гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные, административно-процессуальные и другие процессуальные правоотношения.

2. В зависимости от количества участвующих в них сторон и характера распределения между ними прав и обязанностей8.

- Односторонние правоотношения заключаются в том, что каждая из двух участвующих в них сторон имеет по отношению к другой или только права, или только обязанности. Типичным примером одностороннего правоотношения может служить договор дарения, согласно которому у одной стороны имеется только субъективное право (требовать передачи подаренной автомашины, строения и т.п.), а у другой - только обязанность (передать подарок).

- Двусторонние правоотношения характеризуются наличием у каждой из двух участвующих в нем сторон взаимных прав и обязанностей. В качестве примера могут служить договор подряда, найма, купли-продажи.

- Многосторонние правоотношения характеризуются участием в нем трех или более сторон и наличие у каждой из них прав и обязанностей по отношению друг к другу. В таком правоотношении каждому субъективному праву одной стороны соответствует субъективная юридическая обязанность другой. Примером многостороннего правоотношения может служить любая гражданско-правовая сделка, в которой помимо двух основных сторон участвует третья сторона - посредник.

3. По степени конкретизации и субъектному составу правоотношения подразделяются на:

- Относительные, в них конкретно (поименно) определены обе стороны (покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и ответчик).

- Абсолютные, в них названа лишь управомоченная сторона, а обязанная сторона – это каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воздерживаться от нарушения субъективного права (правоотношения, вытекающие из права собственности, авторского права).

4. По характеру содержания правоотношения подразделяются на:

- Общерегулятивные правоотношения возникают на основе, прежде всего, конституционных норм, закрепляющих основные права, свободы и обязанности граждан. Граждане государства, имеют закрепленные законом правомочия, состоят как бы в правовой связи со всеми субъектами права. Если же эти права и свободы реализуются, то возникает конкретное правоотношение.

- Регулятивные правоотношения – это правомерное поведение субъектов, т.е. поведение, возникающее на основе норм права и им строго соответствующее. Такие правоотношения и составляют суть правопорядка, их подавляющее большинство, в их существовании и развитии заинтересовано общество. Имущественные, трудовые, государственно-правовые и иные правоотношения, возникающие на законных основаниях, - это все регулятивные отношения.

- Охранительные отношения появляются на основе охранительных норм и правонарушений. Они сопряжены с возникновением и реализацией юридической ответственности, предусмотренной в санкции охранительной нормы.

5. По характеру обязанностей правоотношения подразделяются на9:

- Активные правоотношения – обязанность заключается в необходимости совершить определенные действия в пользу управомоченного;

- Пассивные правоотношения - обязанность сводится к воздержанию от нежелательного для контрагента поведения.

6. По способу индивидуализации субъектов:

- Общие – правовые связи, основанные на общих правах и обязанностях, субъекты которых не имеют поименной индивидуализации;

- Конкретные – правовые связи, субъекты которых, во всяком случае, один из них (носитель субъективного права), определены путем поименной индивидуализации.

18.3. Состав правоотношения.

Состав правовых отношений состоит из трех элементов: объекта, субъекта и содержания правоотношений.

Субъекты правоотношения.

Понятия субъекта правовых отношений закон не дает. Такое определение выработано наукой права. Под субъектами правоотношений принято понимать физических лиц и организации, наделенные правосубъектностью и вследствие этого обладающие способностью (возможностью) выступать участниками правоотношений. Взаимодействующие в правоотношении стороны именуются управомоченным и правообязанным. Очень часто каждый из участников правоотношений выступает одновременно управомоченной и обязанной стороной. Это характерно, к примеру, для гражданско-правовых договоров — купли-продажи, подряда, перевозки и др.

Независимо от отраслевой принадлежности в праве выделяют две группы субъектов:

индивиды (физические лица) - граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства и

коллективы (государство, административно-территориальные единицы, национально-государственные единицы, избирательные округа, государственные органы, предприятия и учреждения, общественные объединения, церковь и ее региональные общины, конфессии, иностранные фирмы, банки, предприятия и др.).

Особой разновидностью коллективов являются юридические лица — организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, самостоятельно отвечать за нарушение гражданских обязательств и договоров (ст. 482 ГК. РФ).

Все участники правоотношений независимо от своей видовой принадлежности должны обладать правосубъектностью. Правосубъектность — свойство субъекта иметь субъективные права и юридические обязанности и осуществлять их в своих действиях. Физические лица и организации, обладающие правосубъектностью, выступают в качестве субъектов права.

Для того чтобы лицо имело право полностью распоряжаться своим имуществом, самостоятельно совершать сделки, быть участником правоотношений, оно непременно должно обладать правоспособностью и дееспособностью.

Правоспособность означает установленную законом способность лица или организации быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей. Она выступает в качестве первоначального условия, общей предпосылки к участию в правоотношениях. Наличие правоспособности означает наличие юридической возможности у лиц своими действиями порождать субъективные права и юридические обязанности.

В правовой теории и на практике различают три основных вида правоспособности:

1. Общая правоспособность - это способность любого лица или организации быть субъектом права как такового, вообще. Существуют различия между правоспособностью граждан (физических лиц) и юридических лиц. Это отличие связано преимущественно с моментом возникновения правоспособности. Для граждан она возникает с момента рождения; правоспособность юридических лиц неотделима во времени от дееспособности и возникает с момента регистрации устава юридического липа.

2. Отраслевая правоспособность означает юридическую способность лица или организации быть субъектом той или иной отрасли права. В каждой отрасли права сроки ее наступления могут быть неодинаковы.

3. Специальная правоспособность - способность быть участником правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных должностей (президент, судья, член парламента) или принадлежностью лица к определенным категориям субъектов права (работники ряда транспортных средств, правоохранительных органов и др.). Возникновение специальной правоспособности всегда требует выполнения особых условий.

В настоящее время правоспособность во всех странах рассматривается как всеобщий принцип, распространяется на всех граждан. Определенные ограничения устанавливаются лишь в отношении дееспособности граждан и организаций.

Правоспособность — это способность лица иметь юридические права и обязанности. Существуют различия между правоспособностью граждан (физических лиц) и юридических лиц. Это отличие связано преимущественно с моментом возникновения правоспособности. Для граждан она возникает с момента рождения; правоспособность юридических лиц неотделима во времени от дееспособности и возникает с момента регистрации устава юридического липа.

Под дееспособностью субъекта понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять субъективные права и юридические обязанности. Существуют следующие виды дееспособности:

полная дееспособность – при достижении указанного в законе возраста10;

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет закрепляет ст. 28 ГК РФ, где указано, что эти несовершеннолетние вправе совершать мелкие бытовые сделки (например, приобретать канцелярские принадлежности, продукты питания и др.), направленные на безвозмездное извлечение выгоды, которые не подлежат нотариальному удостоверению или государственной регистрации. Размер этой сделки в законодательстве не закреплен. Особенностью правового положения малолетних является то, что они полностью неделиктоспособны, то есть имущественную ответственность по всем сделкам несут их родители, опекуны (законные представители).

дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Так же, как и малолетние они вправе совершать только мелкие бытовые сделки. Несовершеннолетние в этом возрасте вправе распоряжаться своим заработком, стипендией, осуществлять авторские и патентные права, вносить вклады в кредитные организации. А также в возрасте 16-ти лет несовершеннолетний может быть объявлен эмансипированным, т.е. полностью дееспособным; это производится по решению органов опеки и попечительства с согласия родителей (ст. 27 ГК РФ), а при отсутствии такого согласия – по решению суда. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет частично деликтоспособны – сами отвечают за причиненный вред по совершенным им сделкам. В случае недостаточности средств для уплаты за причиненный вред, ответственность несут их родители или попечители.

Однако не все граждане могут обладать полной дееспособностью, это связано не только с их возрастом, но и состоянием здоровья и других обстоятельств. Ввиду этого различают недееспособных граждан и тех, у кого дееспособность ограничивают по решению суда.

Основанием для ограничения дееспособности гражданина является злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, если при этом он ставит семью в тяжелое материальное положение. Такому гражданину назначается попечитель. Ограничение полной дееспособности возможно только по решению суда. В этом случае гражданин вправе совершать самостоятельно только мелкие бытовые сделки. Однако получать стипендию, заработок, пенсию он может только с согласия попечителя.

Если гражданин прекращает злоупотреблять спиртными напитками или наркотическими средствами или перестает существовать его семья (в случае расторжения брака, смерть или др. причины), то есть когда отпала обязанность выделять средства на ее содержание. В этом случае суд отменяет решение об ограничении дееспособности лица.

В Конституционном праве лица, находящиеся в местах заключения, ограничены в политических правах.

Гражданин признается по решению суда недееспособным, если он не может понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства. Суд выносит такое решение на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы и назначает ему опекуна, который будет представлять интересы своего подопечного (совершать сделки). Если улучшается состояние здоровья гражданина признанного недееспособным, суд может признать его дееспособным и отменить установленную опеку. При рассмотрении в судах таких дел обязательно должен участвовать прокурор и представители органа опеки и попечительства.

Опека и попечительство устанавливается для защиты гражданских прав и интересов не полностью дееспособных граждан и (или) недееспособных. Опека (попечительство) устанавливается по месту жительства подопечного лица органами местного самоуправления в течение месяца с момента получения решения суда о назначении опекунов или попечителей.

Опека устанавливается также над несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (малолетними); гражданами, признанными судом недееспособными. Для защиты интересов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан ограниченных судом в дееспособности устанавливается попечительство. При назначении органами опеки и попечительства представителей этим лицам принимается во внимание личные качества опекуна (попечителя), его желание, отношения, существующие между ним и подопечным лицом.

Опека (попечительство) прекращается при достижении возраста 18 лет, или по решению суда о восстановлении полной дееспособности.

Объекты правоотношения.

Как отмечается в юридической литературе11, понятие объект правоотношения раскрывает смысл существования правоотношения, показывает, для чего субъекты вступают в правовое отношение и действуют в нем, реализуя свои права и обязанности. Данная категория увязывает правоотношение с системой материальных и духовных благ общества.

Проблема объекта правоотношения принадлежит к числу наиболее дискуссионных в теории права. Но, несмотря на многочисленность точек зрения, можно выделить две основные теории объекта правоотношения: монистическую12 (ее авторы отстаивают единый объект правоотношения) и плюралистическую13 (признается множественность объектов правоотношения).

Признавая более близкой к реальности плюралистическую теорию, объект правоотношения можно определить как явление внешнего мира, способное удовлетворить интерес управомоченного лица и выступающее в виде вещи, услуги, продукта духовного творчества или личного нематериального блага, ради которого и действуют субъекты правоотношения в рамках своих юридических прав и обязанностей.

В плюралистической теории к объектам правоотношений относят следующие материальные и нематериальные блага: вещи; продукты духовного творчества (результаты авторской, изобретательской и иной деятельности); личные нематериальные блага (имя, честь, достоинство); действия (воздержание от действий); результаты действий субъектов правоотношений.

Следует различать категории объект правоотношения и объект права. Под объектом права понимается предмет правового регулирования — социальная сфера, подвергаемая правовому воздействию. В современной юриспруденции не признается объектом правоотношения человек (может быть лишь субъектом правоотношения). Вместе с тем история общества знает рабовладельческие отношения, при которых раб был объектом купли-продажи (говорящей вещью).

Содержание правоотношений.

Содержание правоотношения имеет двойственный характер. Различают юридическое и фактическое содержание.

Юридическое содержание правоотношения – это возможность определенных действий управомоченного, необходимость определенных действий или необходимость воздержания от запрещенных действий обязанного, а фактическое – сами действия, в которых реализуются права и обязанности.

Юридическое и фактическое содержание не тождественны. Первое богаче второго, включает в себя неопределенное количество возможностей. Например, лицо имеющие среднее образование, обладает правом поступления в вуз, т.е. перед ним большой выбор возможностей, составляющих содержание его субъективного права. Однако реально можно поступить, как правило, лишь в один вуз. Таким образом, фактическое содержание – только один из возможных вариантов реализации субъективного права.

Итак, юридическое содержание правоотношения - совокупность субъективных юридических прав и юридических обязанностей участников данного правоотношения.

Субъективное право – это предусмотренная для управомоченного лица в целях удовлетворения его интересов мера возможного поведения, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. В отличие от объективного права, представляющего собой совокупность, или систему, реально существующих юридических норм, субъективное право выступает как право, принадлежащее лишь определенному субъекту и реализуемое не иначе, как только по усмотрению этого лица.

Можно выделить следующие признаки субъективного права14:

1. Субъективное право есть мера возможного поведения. Мера означает границу, предел проявления чего-нибудь. Применительно к субъективному праву мера включает в себя вид и размер возможного поведения. Субъективное право –это возможное поведение, т.е. носитель субъективного права всегда имеет выбор: действовать определенным образом или воздержаться от действий.

2. Содержание анализируемого права устанавливается нормами права и юридическими фактами.

3. Осуществление субъективного права обеспечено обязанностью другой стороны. В одних случаях эта обязанность состоит в воздержании от действий, нарушающих субъективное право другой стороны, в других – данное право обеспечивается исполнением обязанности, т.е. активными действиями обязанного лица.

4. Субъективное право предоставляется управомоченному лицу для удовлетворения его интересов; при отсутствии последнего стимул для осуществления субъективного права теряется.

5. Данное право состоит не только в возможности, но и в юридическом или фактическом поведении управомоченного лица.

Субъективное право – сложное явление, включающее в себя ряд правомочий:

а) право на собственные фактические действия, направленные на использование полезных свойств объекта права (например, собственник вещи вправе использовать ее по прямому назначению);

б) право на юридические действия, на принятие юридических решений (собственник вещи может ее заложить, подарить, продать, завещать и т.д.);

в) право требовать от другой стороны исполнения обязанности, т.е. право на чужие действия (займодавец имеет право требовать от заемщика возврата денег или вещей);

г) право притязания, которое заключается в возможности привести в действие аппарат принуждения против обязанного лица, т.е. право на принудительное исполнение обязанности (в принудительном порядке может быть взыскан долг, произведено восстановление работника на работе).

Юридическая обязанность – необходимое поведение субъекта правоотношения, установленное для удовлетворения интересов носителя субъективного права. Без соответствующей юридической обязанности субъективное право превращается в фикцию. Юридическая обязанность – это необходимое, должное поведение. Если субъективным правом можно не воспользоваться, можно от него отказаться, то от юридической обязанности отказаться нельзя.

Юридическая обязанность имеет следующие признаки15:

1. Это мера необходимого поведения, точное определение того, каким оно должно быть. Соблюдение такой меры обязательно, ибо обязанность обеспечена возможностью государственного принуждения (если обязанность состоит в уплате долга, то точно должны быть определены размер долга, срок уплаты и т.д.).

2. Она устанавливается на основе юридических фактов и требований правовых норм.

3. Обязанность устанавливается в интересах управомоченной стороны – отдельного лица или общества (государства) в целом.

4. Обязанность есть не только (и не столько) долженствование, но и реальное фактическое поведение обязанного лица.

5. У обязанного лица нет выбора между исполнением и неисполнением обязанности. Неисполнение или ненадлежащее выполнение юридической обязанности является правонарушением и влечет меры государственного принуждения.

Структура юридической обязанности:

- необходимость совершать определенные действия либо воздерживаться от них;

- необходимость для правообязанного отреагировать на законные требования управомоченного;

- необходимость нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих требований;

- необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право.

Юридическая обязанность имеет три основные формы:

Воздержание от запрещенных действий (пассивное поведение);

Совершение конкретных действий (активное поведение);

Претерпевание ограничений в правах личного, имущественного или организационного характера (мер юридической ответственности).

Сравнивая между собой субъективные права и субъективные юридические обязанности, можно сказать, что если содержанием первых является мера допустимого, дозволенного поведения, то содержанием вторых - мера должного, обязательного поведения. В зависимости от характера норм права и их содержания обязанному лицу в одних случаях предписывается совершить определенные, предусмотренные нормой права действия в пользу управомоченного лица; в других случаях - воздержаться от совершения запрещенных нормами права действий.

Субъективные юридические обязанности, как и субъективные права, строго персонифицированы Они адресуются не абстрактному лицу или лицам, а возлагаются на конкретного участника или участников вполне определенных, конкретных правоотношений16.

18.4. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений (юридические факты).

Для того чтобы правоотношения возникли, недостаточно одних норм права. Необходимо также фактическое наступление тех жизненных обстоятельств, которые указаны в гипотезах правовых норм. Эти обстоятельства называются юридическими фактами. Например, семейное правовое отношение между супругами возникает лишь в том случае, если они зарегистрируют свой брак в установленном семейным законодательством порядке. В этом случае регистрация брака — это юридический факт, юридическим последствием которого является возникновение семейного правоотношения. Следовательно, юридические факты - это указанные в гипотезах правовых норм жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает наступление различных юридических последствий17.

Классификация юридических фактов:

1. По характеру вызываемых ими последствий юридические факты делятся на:

правообразующие; правопрекращающие; правоизменяющие.

2. По связи с волей субъекта:

- События - это факты, имеющие место независимо от воли тех субъектов, для которых наступают юридические последствия. Например, таким будет истечение установленного законом 10-дневного срока для подачи жалобы. События подразделяются на абсолютные (естественные природные явления, которым придается юридическое значение в силу того, что они оказывают определенные отношения (стихийные бедствия – землетрясения, наводнения, удары молнии, смерчи и др.) и относительные – события, которые не связаны с волей участников конкретного правоотношения, но связаны с волей третьих лиц (поджог дома – страховое правоотношение между собственником и страховой кампанией).

- Действия - это юридические факты, зависящие от воли субъектов правоотношения. К ним относятся любые сделки, договоры, которые для того и заключаются, чтобы вызывать определенные юридические последствия. Например, заключение договора аренды какого-либо помещения — это юридический факт-действие, вызывающий к жизни имущественное (гражданское) правоотношение между сторонами: арендатором и арендодателем.

Действия в свою очередь делятся на правомерные - соответствующие требованиям правовых норм, и неправомерные, их называют также противоправными. Это такие действия, которые противоречат требованиям правовых норм. При этом либо не исполняется юридическая обязанность (например, неуплата налога), либо не соблюдается правовой запрет (например, совершается кража). Неправомерные действия подразделяются на правонарушениями и объективно противоправные (акты поведения, выражающее невиновное причинение вреда, нарушение субъективных прав). Правомерные действия подразделяются на юридические акты (действия, совершенные с намерением породить юридические последствия) и юридические поступки (действия, совершенные без намерения породить юридические последствия, но они возникают в силу закона).

- Состояния - это юридические факты, сочетающие черты событий и действий. Состоянием является рождение ребенка, нахождение в розыске, браке и т.п.

3. По форме проявления:

- Положительные – такие факты, с наличием которых норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений

- Отрицательные – такие факты, отсутствие которых необходимо для возникновения, изменения или прекращения правоотношения.

Для возникновения правовых отношений их изменения или прекращения часто имеет значение не отдельный юридический факт, а их совокупность, которая называется фактическим составом. Он может быть определен законом конкретно с указанием всех его элементов.

Виды фактических составов:

1. По функциям: правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие;

2. По процессу накопления фактов: завершенные (процесс накопления закончен) незавершенные (процесс накопления не закончен).

3. По способу накопления фактов: простые составы (составы с независимым (очередность) накоплением элементов); сложные составы (составы с последовательным накоплением элементов); смешанные составы (составы, в которых часть элементов может возникать независимо, а часть – последовательно.

18.5. Презумпции, преюдиции и фикции как виды юридических фактов.

Большинство правовых отношений возникает из оснований, предусмотренных законодательством. Обычно такие основания содержатся в гипотезах правовых норм. Однако в ряде случаев основаниями возникновения правоотношений могут признаваться и те обстоятельства, которые прямо не указаны в законе, но в силу общих начал и смысла законодательства порождают права и обязанности (ст. 8 ГК РФ). Специфическими основаниями возникновения изменений и прекращений правоотношений являются презумпции, преюдиции и фикции18.

Правовая презумпция представляет собой закрепленное в законодательстве предположение о наличии или отсутствии определенных юридических фактов, с которыми нормы права связывают наступление юридических последствий.

Виды правовых презумпций:

  1. По способу отражения в праве правовые презумпции могут быть

- Законодательными (закрепленными в законе - например, презумпция невиновности).

- Фактическими (выработанными юридической практикой - незнание закона не освобождает от ответственности).

2. По возможности опровержения

- Неопровергаемыми не могут быть опровергнуты, т.е. те факты, которые не подвергаются сомнению, называются (например, презумпция недееспособности малолетнего).

- Опровергнутыми являются такие предположения (презумпции) относительно определенных фактов, которые имеют юридическое значение до тех пор, пока по отношению к этому факту не будет установлено иное (к примеру, презумпция отцовства).

3. По сфере действия: общеправовые; добропорядочности, знания закона, истинности государственного правового акта; межотраслевые; отраслевые.

Преюдиции - это юридическое предрешение наличия или отсутствия определенных фактов. Преюдиционными являются те факты (и решения), которые правоприменительный орган установил, проверил и оценил в установленном порядке, вследствие чего они признаются законом истинными, не подлежащими пересмотру и не требующими новой проверки. Так, преюдициальное значение вступившего в законную силу решения суда (приговора, определения) заключается в том, что содержащиеся в нем выводы об установленных судом по делу фактах являются обязательными для судов, рассматривающих те же обстоятельства в порядке гражданского судопроизводства, и других правоприменительных органов.

Таким образом, в отношении решения суда, вступившего в законную силу, действует презумпция его истинности. Решение суда тем самым имеет непререкаемое юридическое значение, с которым должен считаться каждый, к кому оно обращено.

Правовые фикции - это несуществующие факты, признанные законодательством существующими и имеющими в силу этого юридические последствия. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 45 ГК РФ «военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий».

Фикции - это положения изначально неистинные. Так, в указанном случае военнослужащий или иной гражданин в действительности (т.е. фактически) не обязательно является умершим, но юридически таковым признается. Наличие в законодательстве такой фикции необходимо, поскольку без этого невозможно решить вопросы, вытекающие из брака, владения имуществом и т.п. Фикции в нормативных актах выражаются словами «как бы», «как если бы», «допустим». Фиктивным является начало исчисления срока для признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. - М.. 2001. - С. 380.

2 Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. - М., 2001. - С. 137.

3 Теория государства и права / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. - М., 2000. -С.324.

4 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. - М., 1999. - С. 414.

5 Там же.

6 Марченко М.Н. Указ. соч. - С. 137.

7 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. - М., 1999. - С. 415.

8 Марченко М.Н. Указ. соч. - С. 140.

9 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. - М.,2001. - С. 385.

10 В гражданско-правовых отношениях - с 18 лет, в административном праве – с 16 лет, в уголовном – в общем с 16 лет, по особо тяжким преступлениям – с 14 лет, по военным составом – с 18 лет, в конституционном праве: избирательное активное право – с 18 лет, избирательное пассивное право – с 21 года, быть Президентом РФ с 35 лет и т.д.

11 Протасов В.Н. Теория права и государства. М., 2004. С. 135-136.

12 Согласно монистической теории объектом правоотношения является поведение обязанного лица (О.С. Иоффе) или то фактическое общественное отношение, на которое правоотношение воздействует (Ю.К. Толстой).

13 Сторонники плюралистической теории по-разному определяют объектов правоотношений. Так, российский правовед Н.Г. Александров под таким объектом понимал имущественный объект, по поводу которого существует данное отношение между субъектами. С.С. Алексеев считает объектами правоотношений те явления (предметы) окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридические права и обязанности.

14 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. - М., 2000. - С. 352-353.

15 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. - М., 2000. - С. 354.

16 Марченко М.Н. Указ. соч. - С. 139.

17 Основы государства и права /Под ред. О.Е. Кутафина. - М., 2001. - С.48-49.

18 Червонюк В.И. Указ. соч. - С. 197-198.

Правовые отношения