<< Пред.           стр. 13 (из 47)           След. >>

Список литературы по разделу

  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 10 августа 2004 г. N 03-03-02-04/2/1
 
  Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о возможности применения рыболовецкими колхозами системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и сообщает следующее.
  Согласно гл.26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога в порядке, установленном гл.26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)" Кодекса. В целях данной главы Кодекса сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не менее 70 процентов. При этом порядок отнесения продукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной рыбы, устанавливается Правительством Российской Федерации.
  До утверждения данного порядка, по нашему мнению, правомерно руководствоваться Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, утвержденным Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30.12.1993 N 301, согласно которому вылов рыбы и других водных биоресурсов (код 98 9930) относится к продукции животноводства.
  Кроме того, учитывая, что согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 06.11.2001 N 454-ст, рыболовецким артелям (колхозам), как правомерно отмечено в письме, присвоены коды, соответствующие видам деятельности по вылову рыбы и водных биоресурсов, а также воспроизводству рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями, рыболовецкие артели (колхозы), являясь сельскохозяйственными товаропроизводителями, производящими сельскохозяйственную продукцию, по нашему мнению, имеют право применять систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) этих артелей (колхозов) доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, должна составлять, как указано в вышеупомянутой норме Кодекса, не менее 70 процентов.
 
 Директор Департамента налоговой
 и таможенно-тарифной политики
 М.А.МОТОРИН
 10.08.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Вправе ли я, как лицо, действующее по доверенности физического лица, перемещающего товары, декларировать товары от имени представляемого лица?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Вправе ли я, как лицо, действующее по доверенности физического лица, перемещающего товары, декларировать товары от имени представляемого лица?
 
  Ответ: В соответствии с п.20 Положения о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 N 715, декларантом товаров, перемещаемых физическими лицами в несопровождаемом багаже, может быть как российское, так и иностранное физическое лицо, перемещающее эти товары либо действующее по доверенности физического лица, перемещающего товары. Следует отметить, что согласно положениям пп.15 п.1 ст.11 Таможенного кодекса РФ декларант вправе декларировать товары только от собственного имени. Следовательно, лицо, действующее по доверенности физического лица, перемещающего товары, не вправе декларировать товары от имени представляемого лица. Помимо этого установленная форма заявления (Приложение 2 к Приказу ГТК России от 24.11.1999 N 815 "Об утверждении Правил перемещения в упрощенном, льготном порядке товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2000 N 2048)) не предусматривает указания сведений о лице, от имени которого эти сведения заявляются.
 
  Е.А.Рязанова
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 06.08.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Вправе ли таможенные органы требовать нотариально удостоверенную доверенность в том случае, если я декларирую товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже, по доверенности?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Вправе ли таможенные органы требовать нотариально удостоверенную доверенность в том случае, если я декларирую товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже, по доверенности?
 
  Ответ: Согласно положениям п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правоотношения, связанные с возникновением и осуществлением представительства, входят в сферу, регулируемую нормами гражданского законодательства. В соответствии с ГК РФ доверенность совершается в простой письменной форме, то есть составляется и подписывается представляемым лицом, за исключением случаев, когда доверенность подлежит обязательному нотариальному удостоверению по закону (п.2 ст.185 ГК РФ), а также если доверенность выдается в порядке передоверия (п.3 ст.187 ГК РФ). Следует отметить, что нотариальное удостоверение доверенностей требуется только на совершение сделок, подлежащих нотариальному удостоверению (ст.163 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом (п.п.3 - 5 ст.185 ГК РФ). Таким образом, если характер и объем предоставляемых полномочий заключается в совершении каких-либо действий по таможенному оформлению (декларированию) товаров, перемещаемых доверителем, доверенность совершается только в письменной форме. При этом соответствующий документ должен содержать данные, необходимые для признания его доверенностью (дату составления, реквизиты представителя и предоставляемого, существо полномочий). В случаях, если доверенность помимо указанных полномочий содержит и поручение на совершение сделок, требующих нотариальной формы (см. ст.163 ГК РФ), такая доверенность подлежит нотариальному удостоверению.
 
  Е.А.Рязанова
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 06.08.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: В соответствии с абз.2 п.6 ст.286 ТК РФ товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже, могут декларироваться лицом, действующим по доверенности лица, перемещающего товары. Вправе ли в таком случае лицо, декларирующее по доверенности, претендовать на декларирование указанных товаров по заявлению?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: В соответствии с абз.2 п.6 ст.286 ТК РФ товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже, могут декларироваться лицом, действующим по доверенности лица, перемещающего товары. Вправе ли в таком случае лицо, декларирующее по доверенности, претендовать на декларирование указанных товаров по заявлению?
 
  Ответ: В соответствии с нормой, установленной п.22 Положения о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 N 715, декларирование товаров, перемещаемых физическим лицом в несопровождаемом багаже, производится им путем подачи в таможенный орган заявления, форму и порядок заполнения которого устанавливает Государственный таможенный комитет Российской Федерации, либо грузовой таможенной декларации в случае декларирования товаров иным лицом. Таким образом, лицо, действующее по доверенности, выданной лицом, перемещающим товары, обязано произвести декларирование таких товаров только путем подачи грузовой таможенной декларации.
 
  Е.А.Рязанова
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 06.08.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: ...Возникает ли у управляющей компании обязанность по уплате НДС и налога на имущество в связи с передачей, приобретением в состав закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) недвижимого имущества, а также в связи с осуществлением операций с этим имуществом (сдачей в аренду, продажей)? Если да, то как осуществляется расчет налогов? Как применяется налоговый вычет по НДС? Каков порядок постановки закрытого ПИФа на учет в налоговых органах?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
 Текст документа
 
  Вопрос: Управляющая компания, осуществляющая деятельность по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, просит дать разъяснения по вопросам применения налога на имущество организаций и налога на добавленную стоимость в связи с передачей, приобретением в состав закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) недвижимого имущества, а также в связи с осуществлением операций с этим имуществом (сдачей в аренду, продажей).
  Согласно ст.378 НК РФ имущество, переданное в доверительное управление, а также приобретенное в рамках доверительного управления, подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. Однако в закрытом ПИФе имущество принадлежит всем пайщикам одновременно на праве общей долевой собственности. Имущество, составляющее ПИФ, обособлено от имущества управляющей компании фонда, от имущества владельцев инвестиционных паев и учитывается управляющей компанией на отдельном балансе. Раздел имущества, составляющего ПИФ, и выдел из него доли в натуре не допускаются (ст.ст.11, 15 Федерального закона N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"). Таким образом, по нашему мнению, оснований для уплаты налога на имущество не возникает.
  Плательщиками НДС признаются юридические лица. Согласно Федеральному закону N 156-ФЗ паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. При осуществлении операций по реализации (сдаче в аренду) недвижимого имущества закрытого ПИФа экономическая выгода возникает у закрытого ПИФа. Следовательно, действия управляющей компании не образуют объект налогообложения. Таким образом, обязанность по уплате НДС отсутствует.
  В связи с изложенным просим разъяснить, возникает ли у управляющей компании обязанность по уплате НДС и налога на имущество в данной ситуации. Если возникает, то каким образом осуществляется расчет налогов? Как применяется налоговый вычет по НДС? Каков порядок постановки закрытого ПИФа на учет в налоговых органах?
 
  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 6 августа 2004 г. N 03-06-01-04/02
 
  В связи с письмом по вопросам применения налога на имущество организаций и налога на добавленную стоимость при доверительном управлении имуществом паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
  В соответствии со ст.10 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон) паевой инвестиционный фонд - это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.
  Согласно ст.11 Федерального закона учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
  Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.
  Собственники объекта недвижимости, входящего в состав паевого инвестиционного фонда, и данные о них, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
  В соответствии со ст.378 гл.30 "Налог на имущество организаций" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) имущество, переданное в доверительное управление, а также имущество, приобретенное в рамках договора доверительного управления, подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления.
  Таким образом, плательщиками налога на имущество организаций в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, являются организации, признаваемые учредителями доверительного управления, т.е. владельцы инвестиционных паев.
  Владельцы инвестиционных паев производят исчисление и уплату налога на имущество организаций в отношении имущества, переданного ими в паевой инвестиционный фонд. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в рамках паевого инвестиционного фонда, исчисление и уплата налога производятся организациями - владельцами инвестиционных паев пропорционально стоимости их инвестиционных паев.
  Кроме того, на основании положений Федерального закона и ст.377 Кодекса управляющая компания, ведущая учет имущества паевого инвестиционного фонда, обязана для целей налогообложения сообщать каждому налогоплательщику-организации, владельцу инвестиционных паев сведения об остаточной стоимости имущества и о его доле в общем имуществе пайщиков.
  Одновременно сообщаем, что Кодекс не предусматривает обязанность постановки закрытых паевых инвестиционных фондов на учет в налоговых органах.
  Что касается налога на добавленную стоимость, то согласно пп.1 п.1 ст.146 Кодекса объектами налогообложения по налогу на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. При этом п.1 ст.39 Кодекса установлено, что реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
  Несмотря на то что согласно ст.1012 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему, в соответствии со ст.1020 ГК РФ доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление.
  Кроме того, ст.1018 ГК РФ определено, что имущество, переданное в доверительное управление, отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет (Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, утвержденные Приказом Минфина России от 28.11.2001 N 97н).
  Учитывая изложенное, при реализации (сдаче в аренду) доверительным управляющим недвижимого имущества, составляющего закрытый паевой инвестиционный фонд, доверительному управляющему следует уплачивать налог на добавленную стоимость.
  В соответствии с п.1 ст.171 Кодекса налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную в соответствии со ст.166 Кодекса, на установленные налоговые вычеты. При этом согласно п.1 ст.172 Кодекса налоговые вычеты, предусмотренные ст.171 Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), и документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. По имуществу, переданному в доверительное управление, указанные документы у доверительного управляющего отсутствуют. Поэтому при исчислении доверительным управляющим налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, право на вычет сумм налога на добавленную стоимость по этому имуществу у доверительного управляющего не возникает.
  Кроме того, вознаграждение, получаемое доверительным управляющим согласно договору доверительного управления имуществом на основании вышеназванных положений ст.ст.39 и 146 Кодекса, является оплатой за услуги доверительного управляющего по управлению имуществом, переданным ему в доверительное управление, и облагается налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
 
 Заместитель директора
 Департамента налоговой
 и таможенно-тарифной политики
 Н.А.КОМОВА
 06.08.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Правомерно ли относить к внереализационным расходам и учитывать при исчислении налога на прибыль расходы, связанные с выплатой акционерным обществом дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
 Текст документа
 
  Вопрос: Правомерно ли относить к внереализационным расходам и учитывать при исчислении налога на прибыль расходы, связанные с выплатой акционерным обществом дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений?
 
  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 6 августа 2004 г. N 03-03-01-04/2/2
 
  Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу правомерности отнесения к внереализационным расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, расходов, связанных с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, и сообщает следующее.
  Выплата акционерным обществом дивидендов осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Согласно ст.42 данного Закона порядок выплаты дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров.
  Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций определен гл.25 Налогового кодекса РФ.
  Статьей 252 Кодекса предусмотрены критерии, согласно которым налогоплательщик вправе относить собственные затраты к расходам, учитываемым в целях налогообложения. В частности, расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
  Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, в перечне расходов, принимаемых к вычету при исчислении налога на прибыль, отсутствуют и, по нашему мнению, не относятся к затратам, связанным с получением доходов.
  Учитывая изложенное и принимая во внимание то, что в соответствии с п.2 ст.42 вышеуказанного Федерального закона дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, должны также производиться за счет прибыли организаций, оставшейся после уплаты налогов.
 
 Заместитель директора
 Департамента налоговой
 и таможенно-тарифной политики
 Н.А.КОМОВА
 06.08.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: ООО работает по упрощенной системе, объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Перечень расходов, учитываемых при применении УСНО, является закрытым. Просим разъяснить, может ли наша организация уменьшать доходы на расходы по приобретению ценных бумаг.
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
 Текст документа
 
  Вопрос: ООО работает по упрощенной системе, объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. Перечень расходов, учитываемых при применении УСНО, является закрытым. Просим разъяснить, может ли наша организация уменьшать доходы на расходы по приобретению ценных бумаг.
 
  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 6 августа 2004 г. N 03-03-02-04/1/4
 
  Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо о порядке учета расходов по приобретению ценных бумаг при применении упрощенной системы налогообложения и сообщает следующее.
  Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы учитывают расходы, предусмотренные п.1 ст.346.16 гл.26.2 Налогового кодекса Российской федерации (далее - Кодекс), при условии их соответствия критериям, указанным в п.1 ст.252 Кодекса.
  Как правильно указано в письме, перечень расходов, которые могут быть учтены налогоплательщиком при применении упрощенной системы налогообложения, содержащийся в п.1 ст.346.16 Кодекса, является исчерпывающим. При этом расходы на приобретение ценных бумаг в данном перечне не указаны.
  Следовательно, в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы на приобретение ценных бумаг при применении упрощенной системы налогообложения не могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы.
  Вместе с тем сообщаем, что в случае последующей реализации приобретенных ценных бумаг в соответствии с пп.23 п.1 ст.346.16 Кодекса налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации данных ценных бумаг на расходы по оплате их покупной стоимости.
 
 Заместитель директора
 Департамента налоговой
 и таможенно-тарифной политики
 Н.А.КОМОВА
 06.08.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Акционерный банк собирается произвести увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, которые будут размещаться по открытой подписке. Какие существуют ограничения для акционерных банков по проведению такой операции?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Акционерный банк собирается произвести увеличение уставного капитала путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, которые будут размещаться по открытой подписке. Какие существуют ограничения для акционерных банков по проведению такой операции?
 
  Ответ: Согласно п.1 ст.28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
  В случае размещения дополнительных акций следует учитывать, что открытое акционерное общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки, причем уставом общества и правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами. Закрытое акционерное общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. (п.2 ст.39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
  Таким образом, если указанная в вопросе кредитная организация имеет форму ЗАО, она не вправе проводить эмиссию дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки. Открытые акционерные общества, в том числе банки, созданные в форме ОАО, не ограничены в праве проведения эмиссии дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки, однако перед осуществлением указанной операции они должны выполнить ряд требований, установленных законодательством.
  Порядок эмиссии ценных бумаг кредитными организациями установлен Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 N 03-30/пс (далее - Стандарты), и Инструкцией ЦБ РФ от 22.07.2002 N 102-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ" (далее - Инструкция).
  Указанными нормативными актами установлены следующие требования, которые кредитная организация должна выполнить перед тем, как приступить к эмиссии дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки.
  Уставом кредитной организации должны быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые кредитная организация вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе кредитной организации этих положений она не вправе размещать дополнительные акции. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом кредитной организации - эмитента (п.3 ст.28 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, п.п.2.2, 4.1.3 Инструкции, пп."в" п.2.4.24 Стандартов).
  Новая эмиссия акций может осуществляться лишь после полной оплаты акционерами всех ранее размещенных кредитной организацией акций. Если дополнительная эмиссия осуществляется не впервые, решение об очередном выпуске акций может быть принято только после регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации по итогам предыдущей эмиссии относительно нового размера уставного капитала и количества размещенных и объявленных акций (п.2.3 Инструкции, пп."б" п.2.4.24 Стандартов). Подпунктами "а" и "б" п.2.4.24 Стандартов также установлено, что не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента (за исключением выпуска (выпусков) акций, размещаемых путем распределения их среди учредителей акционерного общества при его учреждении), а также до государственной регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
  Помимо изложенного законодательством установлены следующие ограничения на эмиссию дополнительных акций:
  - запрещается производить эмиссию дополнительных акций, если увеличение уставного капитала акционерного общества - эмитента осуществляется для покрытия понесенных им убытков. Такой выпуск дополнительных акций не будет зарегистрирован (пп."г" п.2.4.24 Стандартов);
  - п.9.6 Инструкции установлено, что кредитная организация - эмитент обязана получать предварительное разрешение на увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезидентов независимо от объема акций, предполагаемого для размещения среди них. Данное разрешение должно быть получено в порядке, установленном Банком России, до заключения кредитной организацией - эмитентом сделок, связанных с отчуждением своих акций нерезидентам.
  В дополнение к сказанному отметим, что если размещение дополнительных акций сопровождается заключением сделки, в которой имеется заинтересованность, то такая сделка должна совершаться обществом в соответствии с положениями гл.XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
 
 Н.В.Завьялова
  Консультационно-аналитический центр
  по бухгалтерскому учету
  и налогообложению
 05.08.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: В каких случаях резиденты, в соответствии с новым Законом о валютном регулировании и валютном контроле, обязаны открывать в уполномоченных банках специальные банковские счета для осуществления валютных операций? Какие виды специальных счетов резидентов предусмотрены новым валютным законодательством?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: В каких случаях резиденты, в соответствии с новым Законом о валютном регулировании и валютном контроле, обязаны открывать в уполномоченных банках специальные банковские счета для осуществления валютных операций? Какие виды специальных счетов резидентов предусмотрены новым валютным законодательством?
 
  Ответ: Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон), вступившим в силу 18 июня 2004 г. (за исключением отдельных положений), установлено понятие специального счета. В соответствии с п.10 ч.1 ст.1 Закона специальным счетом является банковский счет в уполномоченном банке, либо специальный раздел счета депо, либо открываемый реестродержателями в реестре владельцев ценных бумаг специальный раздел лицевого счета по учету прав на ценные бумаги, используемый для осуществления по нему валютных операций в случаях, установленных Законом.
  Согласно ч.2 ст.8 Закона требование об использовании специального счета резидентом может быть установлено Центральным банком Российской Федерации при регулировании следующих валютных операций, осуществляемых между резидентами и нерезидентами:
  1) расчетов и переводов при предоставлении кредитов и займов в иностранной валюте резидентами нерезидентам;
  2) расчетов и переводов при получении кредитов и займов в иностранной валюте резидентами от нерезидентов;
  3) операций с внешними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами);
  4) исполнения резидентами обязательств по внешним ценным бумагам;
  5) операций кредитных организаций, за исключением банковских операций.
  Виды специальных банковских счетов резидентов установлены Инструкцией ЦБ РФ от 07.06.2004 N 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" (далее - Инструкция). В соответствии с п.2.1 Инструкции уполномоченные банки открывают резидентам следующие виды специальных банковских счетов в иностранной валюте:
  а) счет "Ф" - открывается физическому лицу - резиденту для расчетов и переводов при предоставлении нерезиденту займа в иностранной валюте и получении от нерезидента кредита и займа в иностранной валюте; для приобретения у нерезидента и отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами) (пп.2.1.1 п.2.1 Инструкции).
  При этом согласно ч.9 ст.8 Закона и п.2.4 Инструкции расчеты и переводы между физическими лицами - резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением и отчуждением внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами), на сумму до 150 000 долл. США в течение календарного года осуществляются физическими лицами - резидентами без использования специальных счетов;
  б) счет "Р1" - открывается резиденту (физическому лицу - индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при получении кредита и займа в иностранной валюте от нерезидента; для привлечения от нерезидента иностранной валюты, полученной от первичного размещения (выпуска) акций и облигаций, являющихся внешними ценными бумагами, эмитентом которых является резидент, владелец счета "Р1", от выдачи резидентом, владельцем счета "Р1", нерезиденту векселей, являющихся внешними ценными бумагами; для привлечения иностранной валюты от отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, которые не были учтены на специальном разделе счета депо, указанном в пп.3.2.3 п.3.2 Инструкции, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг, которые не были учтены на специальном разделе счета депо, указанном в пп.3.2.3 п.3.2 Инструкции (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами, которые не были учтены на специальном разделе счета депо, указанном в пп.3.2.3 п.3.2 Инструкции) (пп.2.1.2 п.2.1 Инструкции).
  При этом согласно п.2.3 Инструкции расчеты и переводы при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок более трех лет, а также расчеты и переводы при выпуске резидентами облигаций, являющихся внешними ценными бумагами, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска указанных облигаций, осуществляются резидентами без использования специальных счетов;
  в) счет "Р2" - открывается резиденту (физическому лицу - индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при предоставлении нерезиденту займа в иностранной валюте; для приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами); для отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг (за исключением внешних ценных бумаг, указанных в пп.2.1.2 п.2.1 Инструкции), включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (за исключением внешних ценных бумаг, указанных в пп.2.1.2 п.2.1 Инструкции) (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами (за исключением внешних ценных бумаг, указанных в пп.2.1.2 п.2.1 Инструкции)) (пп.2.1.3 п.2.1 Инструкции).
  Помимо вышеуказанных случаев требования об использовании специального счета резидентам может быть установлено:
  - Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в отношении расчетов и переводов при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц, при внесении резидентами вкладов по договорам простого товарищества с нерезидентами (п.7 ст.7 Закона);
  - Центральным банком Российской Федерации в отношении купли-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, резидентами, не являющимися физическими лицами, за исключением установленных п.5 ч.3 ст.9 Закона и ч.ч.5 и 6 ст.11 Закона случаев купли-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ч.3 ст.11 Закона).
  Согласно п.10 ч.1 ст.1 Закона в случае установления Законом требования об осуществлении валютной операции с использованием специального счета такая валютная операция может осуществляться только с использованием указанного специального счета. Однако следует обратить внимание на то, что в соответствии с ч.3 ст.26 Закона требование об использовании резидентами специальных счетов действует до 1 января 2007 г.
 
 О.С.Леонова
  Консультационно-аналитический центр
  по бухгалтерскому учету
  и налогообложению
 04.08.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Где нормативно закреплены полномочия таможенных органов требовать документы в целях валютного контроля?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Где нормативно закреплены полномочия таможенных органов требовать документы в целях валютного контроля?
 
  Ответ: В соответствии со ст.23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы (копии документов, указанных в п.4 ст.23 Федерального закона), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ (данным Законом внесены изменения в ч.3 ст.22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле") за таможенными органами законодательно закреплен статус агентов валютного контроля.
 
  А.Ю.Полаэтиди
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 30.07.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Получателями отгруженной организацией на экспорт партии продукции является ряд лиц, находящихся в разных странах Европейского Союза. Что необходимо учитывать в данном случае? В частности, должны ли мы указывать в грузовой таможенной декларации, подаваемой таможенному органу Российской Федерации, всех получателей либо мы можем ограничиться указанием лишь одного?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Получателями отгруженной организацией на экспорт партии продукции является ряд лиц, находящихся в разных странах Европейского Союза. Что необходимо учитывать в данном случае? В частности, должны ли мы указывать в грузовой таможенной декларации, подаваемой таможенному органу Российской Федерации, всех получателей либо мы можем ограничиться указанием лишь одного?
 
  Ответ: Общий порядок заполнения грузовой таможенной декларации установлен Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, утвержденной Приказом ГТК России от 21.08.2003 N 915 (зарегистрирован Минюстом России 10.09.2003 N 5060).
  Так, в соответствии с разд.III данной Инструкции, определяющим порядок заполнения графы 8 "Получатель", в данную графу необходимо перенести из соответствующей графы транспортного (перевозочного) документа сведения о получателе товаров: наименование (фамилию, имя, отчество, если получателем является физическое лицо) и его местонахождение (адрес) с добавлением краткого наименования страны местонахождения получателя по Общероссийскому классификатору стран мира. Если перевозка товаров осуществляется с использованием нескольких видов транспорта или транспортных средств (с перегрузкой (перевалкой) товаров на таможенной территории Российской Федерации с одного транспортного средства на другое) и на момент подачи ГТД декларант не может представить последний транспортный (перевозочный) документ, составляемый в целях подтверждения заключения договора международной перевозки товаров, указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешнеэкономической сделке, с добавлением записи "контрагент".
  Кроме того, необходимо учитывать, что в настоящее время Письмом ГТК России от 14.07.2004 N 01-06/2579 определено, что если на день подачи грузовой таможенной декларации (в том числе неполной или временной) известно, что получателями товаров будут разные лица (в том числе в одной или в разных странах), то сведения о таких товарах должны заявляться в отдельных ГТД.
 
 К.Л.Курочкин

<< Пред.           стр. 13 (из 47)           След. >>

Список литературы по разделу