<< Пред.           стр. 34 (из 47)           След. >>

Список литературы по разделу

 
  Вопрос: Согласно п.3 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" разносная мелкорозничная торговля (кроме технически сложных товаров и товаров, требующих особых условий хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков освобождена от обязательного использования контрольно-кассовой техники. В целях применения указанной нормы Закона разъясните, что понимается под разносной мелкорозничной торговлей.
 
  Ответ: Согласно Письму Комитета РФ по торговле от 28.04.1994 N 1-574/38-9 под мелкорозничной торговлей понимается продажа продовольственных и непродовольственных товаров несложного ассортимента, в частности, через передвижную мелкорозничную торговую сеть. К передвижной мелкорозничной торговой сети относятся специально оборудованные приспособления для торговли вразнос и вразвоз (ручные тележки, лотки, корзины и т.д.).
  Понятия разносной торговли и несложного (простого) ассортимента даны в ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения":
  разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем на дому, в учреждениях, организациях, на предприятиях, транспорте или на улице;
  простой ассортимент товаров - ассортимент товаров, представленный такими видами, которые классифицируются не более чем по трем признакам.
  Признак товара определяется как ассортиментная характеристика товара, позволяющая отличить одну конкретную разновидность товара от другой.
 
 С.В.Гладилин
 Советник налоговой службы РФ
 III ранга
 02.06.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: ...В палатке организации проведена проверка соблюдения законодательства о применении ККТ. В результате проверки установлено, что имеющейся моделью ККТ используется программа, не допущенная Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам к использованию с данной моделью. Правомерно ли за указанное нарушение был наложен штраф, если кассовый чек был выбит и выдан?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: В палатке организации проведена проверка соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники. В результате проверки налоговыми работниками установлено, что имеющейся моделью контрольно-кассовой машины используется программа, не допущенная Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам к использованию с данной моделью. За указанное нарушение на организацию был наложен штраф в размере 30 000 руб. Правомерно ли наложение штрафа, если кассовый чек был выбит и выдан?
 
  Ответ: Согласно п.1 ст.4 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" требования к контрольно-кассовой технике (контрольно-кассовым машинам (далее - ККМ)), используемой организациями, порядок и условия ее регистрации и применения определяются Правительством РФ.
  До настоящего времени соответствующий нормативный правовой акт Правительством РФ не определен.
  Согласно п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 N 16 "О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за неприменение контрольно-кассовых машин" в настоящее время действует Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденное Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 30.07.1993 N 745 (далее - Положение).
  В соответствии с пп."д" п.8 Положения в случае если ККМ применяет прикладную программу, не допущенную Государственной межведомственной экспертной комиссией по ККМ к использованию с конкретной моделью ККМ, то такая ККМ считается неисправной.
  Таким образом, организацией применялась неисправная ККМ.
  Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст.14.5) предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа за неприменение ККМ, в частности, на организацию, который в настоящее время составляет от 30 000 до 40 000 руб.
  В п.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.07.2003 N 16 приведен перечень случаев, которые понимаются под неприменением ККМ. При этом использование неисправной ККМ, выразившееся в применении прикладной программы, не допущенной к использованию с конкретной моделью ККМ, в указанном перечне не упомянуто.
  Учитывая изложенное, выявленный при проверке факт применения прикладной программы, не допущенной Государственной межведомственной экспертной комиссией по ККМ к использованию с конкретной моделью ККМ, не может быть квалифицирован как неприменение контрольно-кассовой машины. Следовательно, в данной ситуации налоговому органу не следовало налагать штраф.
 
 С.В.Гладилин
 Советник налоговой службы РФ
 III ранга
 02.06.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Продлевается ли срок временного хранения товаров в случае их перевозки с СВХ, владельца которого исключили из Реестра владельцев СВХ?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Продлевается ли срок временного хранения товаров в случае их перевозки с СВХ, владельца которого исключили из Реестра владельцев СВХ?
 
  Ответ: Правовые последствия в отношении товаров, хранящихся на складе временного хранения (далее - СВХ), владелец которого по тем или иным причинам (ст.ст.22 и 113 Таможенного кодекса РФ) исключен из Реестра владельцев СВХ, определены ст.114 ТК РФ. Указанная норма не предусматривает продления или иных особенностей течения срока временного хранения, установленного в отношении таких товаров.
  Перевозка товаров в рассматриваемом случае, согласно п.2 ст.79 ТК РФ, должна осуществляться в соответствии с таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита (далее - ВТТ). Пункт 4 ст.103 ТК РФ предусматривает возобновление срока временного хранения товаров при применении ВТТ, но только в случае, если перевозка товаров осуществляется из места прибытия на таможенную территорию РФ до места нахождения таможенного органа. Рассматриваемая ситуация под этот случай не подпадает.
  Таким образом, при перевозке с СВХ, утратившего свой статус, на другой СВХ срок временного хранения товаров не возобновляется и в силу самого этого факта не продлевается. Однако в соответствии с абз.2 п.1 ст.103 ТК РФ заинтересованное лицо, понятие которого определено пп.18 п.1 ст.11 ТК РФ, вправе обратиться с мотивированным запросом в таможенный орган о продлении данного срока.
 
  А.А.Косов
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 02.06.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Вправе ли организация реализовать товары, выпущенные таможенным органом до подачи таможенной декларации в соответствии со ст.150 Таможенного кодекса Российской Федерации?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Вправе ли организация реализовать товары, выпущенные таможенным органом до подачи таможенной декларации в соответствии со ст.150 Таможенного кодекса Российской Федерации?
 
  Ответ: В соответствии со ст.150 Таможенного кодекса РФ возможен выпуск ввозимых товаров до подачи таможенной декларации при условии:
  1) представления коммерческого или иных документов, позволяющих идентифицировать товары;
  2) представления документов, подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (лицензии, сертификаты, разрешения и т.п.). Декларант может, используя положение п.5 ст.131 ТК РФ, обратиться с просьбой о представлении указанных документов в течение 45 дней после принятия документов, указанных в приведенном выше п.1. Разрешение на это в соответствии с Распоряжением ГТК России от 11.12.2003 N 679-р "Об условном выпуске" таможенный орган должен согласовать с ГТК России;
  3) уплаты таможенных платежей или обеспечения их уплаты;
  4) предъявления обязательства о подаче таможенной декларации в срок, не превышающий 45 дней со дня выпуска товаров.
  Применение положений ст.150 ТК РФ само по себе не влечет установления ограничений на пользование или распоряжение товарами. Указанные ограничения могут быть обусловлены применением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и условиями заявляемого таможенного режима. В случае получения декларантом разрешения на последующее представление документов, подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, товары запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом, на основании абз.2 п.2 ст.151 ТК РФ.
  Вместе с тем в соответствии с пп.1 п.1 ст.146, п.3 ст.168 и п.3 ст.169 Налогового кодекса РФ при реализации товаров на территории Российской Федерации продавец обязан составить счет-фактуру и выставить ее покупателю. Согласно пп.14 п.5 ст.169 НК РФ в счете-фактуре в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, должен быть указан номер грузовой таможенной декларации (ГТД). Согласно п.2 указанной статьи счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п.п.5 и 6 ст.169 НК РФ, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю сумм НДС к вычету или возмещению.
  Таким образом, при применении ст.150 ТК РФ дополнительно с указанными выше общими ограничениям на пользование и распоряжение товарами следует также учитывать, что реализация таких товаров может быть затруднена в силу отказа покупателя принимать счет-фактуру без указания номера ГТД.
 
  А.А.Косов
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 02.06.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: Является ли достаточным подтверждением полномочий таможенного брокера на декларирование товаров договор с экспедиторской организацией, содержащий поручение произвести таможенное оформление от имени участника ВЭД, или должен быть представлен договор между таможенным брокером и самим участников ВЭД?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: Является ли достаточным подтверждением полномочий таможенного брокера на декларирование товаров договор с экспедиторской организацией, содержащий поручение произвести таможенное оформление от имени участника ВЭД, или должен быть представлен договор между таможенным брокером и самим участников ВЭД?
 
  Ответ: В соответствии с п.2 ст.139 Таможенного кодекса РФ таможенный брокер (представитель) совершает таможенные операции от имени декларанта или других заинтересованных лиц по их поручению. Таким образом, ТК РФ предусматривает возможность заключения договора с таможенным брокером (представителем) не только декларантом, но и иным заинтересованным лицом.
  Выступая от имени и по поручению заинтересованного лица, таможенный брокер (представитель) должен быть наделен соответствующими полномочиями. Известный принцип римского права гласит: "Nemo plus juris alterum transfere potest, quam ipse habet" - никто не может передать большие права, чем те, которые имеет сам. Соответственно, для того чтобы наделить его такими полномочиями, заинтересованное лицо должно ими обладать.
  Учитывая изложенное, представляется, что для подтверждения своих полномочий на декларирование товаров таможенный брокер (представитель) должен представить таможенному органу не только договор с экспедитором, по которому ему поручается произвести таможенное оформление товаров, но и договор экспедитора с лицом, обладающим правом выступать в качестве декларанта, содержащий аналогичное поручение в отношении экспедитора.
 
  А.А.Косов
  Государственный таможенный
  комитет РФ
 02.06.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: В какой срок физическое лицо должно произвести уплату налога на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: В какой срок физическое лицо должно произвести уплату налога на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения?
 
  Ответ: В соответствии со ст.52 Налогового кодекса РФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. В этих случаях не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подлежащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма налогового уведомления устанавливается Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения. В случае когда указанные лица уклоняются от получения налогового уведомления, данное уведомление направляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
  В соответствии со ст.5 Закона от 12.12.1991 N 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" уплата налога производится плательщиком на основании платежного извещения, вручаемого ему налоговым органом.
  В налоговом уведомлении на уплату налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (Приложение N 2 к Приказу МНС России от 15 марта 2004 г. N БГ-3-04/198@) указано, что физические лица, проживающие в Российской Федерации, уплачивают налог не позднее трехмесячного срока со дня вручения им налогового уведомления.
  Таким образом, налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения, должен быть уплачен физическим лицом в срок не позднее трех месяцев со дня вручения ему налогового уведомления.
 
 А.В.Тюрянова
 Советник налоговой службы
 II ранга
 02.06.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: ...Просим разъяснить, вправе ли налогоплательщик для определения расчетной цены акций для целей налогообложения прибыли в соответствии с п.6 ст.280 НК РФ использовать вместо стоимости чистых активов иные показатели, например, оценку стоимости акций, указанную в отчете, составленном профессиональным оценщиком?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
 Текст документа
 
  Вопрос: В соответствии с п.6 ст.280 НК РФ по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в отношении которых отсутствует информация о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг, если она отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этих ценных бумаг.
  Согласно указанной норме расчетная цена ценной бумаги определяется на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги, иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. При этом в статье указывается, что для определения расчетной цены акции, в частности, может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящихся на соответствующую акцию.
  В связи с изложенным просим разъяснить, вправе ли налогоплательщик для определения расчетной цены акций использовать вместо стоимости чистых активов иные показатели, например, оценку стоимости акций, указанную в отчете, составленном профессиональным оценщиком?
 
  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 2 июня 2004 г. N 03-02-05/1/45
 
  Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает следующее.
  В соответствии с п.6 ст.280 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определено, что в отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения прибыли принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
  1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
  2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
  В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения прибыли, если указанная цена отличается не более чем на 20% от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте.
  В соответствии с Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.07.2003 N А33-16082/02-С3н-Ф02-225/03-С1 нормы налогового законодательства носят императивный характер, предусматривают конкретные права и обязанности для участников налоговых правоотношений, исполнение которых обязательно, а законодатель, предусматривая в ст.280 Кодекса такой метод определения расчетной цены акции, как использование стоимости чистых активов эмитента, сделал его приоритетным, не указав иные методы расчета в норме.
  Таким образом, для определения расчетной цены акции в соответствии с п.6 ст.280 Кодекса следует использовать стоимость чистых активов эмитента.
 
 Директор Департамента налоговой
 и таможенно-тарифной политики
 М.А.МОТОРИН
 02.06.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: В целях правильного применения законодательства просим проконсультировать по следующему вопросу. Применяются ли, и если да, то в каком порядке, п.п.2 - 4 ст.269 НК РФ в том случае, если величина собственного капитала налогоплательщика отрицательная или равна 0?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
 Текст документа
 
  Вопрос: В целях правильного применения законодательства просим проконсультировать по следующему вопросу.
  Применяются ли, и если да, то в каком порядке, п.п.2 - 4 ст.269 НК РФ в том случае, если величина собственного капитала налогоплательщика отрицательная или равна 0?
 Пользователи СС "КонсультантБухгалтер"
 
  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 2 июня 2004 г. N 03-02-05/3/45
 
  Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и сообщает следующее.
  В соответствии с п.1 ст.269 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях налогообложения налогом на прибыль под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от формы их оформления.
  Согласно п.2 ст.269 Кодекса если налогоплательщик - российская организация имеет непогашенную задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более 20 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации (далее в настоящей статье - контролируемая задолженность), и если размер непогашенных налогоплательщиком - российской организацией долговых обязательств, предоставленных иностранной организацией, более чем в три раза (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, - более чем в двенадцать с половиной раз) превышает разницу между суммой его активов и величиной обязательств (далее для целей настоящего пункта - собственный капитал) на последний день отчетного (налогового) периода, при определении предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, с учетом положений п.1 настоящей статьи применяются следующие правила.
  Налогоплательщик обязан на последний день каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода.
  При этом коэффициент капитализации определяется путем деления величины соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного участия этой иностранной организации в уставном (складочном) капитале (фонде) российской организации, и деления полученного результата на три (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, - на двенадцать с половиной).
  В целях указанного пункта при определении величины собственного капитала в расчет не принимаются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек, налогового кредита и инвестиционного налогового кредита.
  Поскольку в соответствии с изложенным, в случае когда величина собственного капитала организации отрицательна или равна нулю, невозможно произвести расчет коэффициента капитализации, то положения п.2 ст.269 Кодекса для признания процентов по заемным средствам в составе расходов не применяются и, по нашему мнению, указанные суммы не учитываются в составе расходов.
 
 Директор Департамента налоговой
 и таможенно-тарифной политики
 М.А.МОТОРИН
 02.06.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: ...Учитывая положение п.16 ст.250 НК РФ, будет ли уменьшать налоговую базу стоимость погашенных при уменьшении уставного капитала акций, выкупленных у акционеров?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
 Текст документа
 
  Вопрос: В соответствии с п.16 ст.250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам) организации.
  Учитывая данную норму, будет ли уменьшать налоговую базу стоимость погашенных при уменьшении уставного капитала акций, выкупленных у акционеров?
 
  Ответ:
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ПИСЬМО
 от 1 июня 2004 г. N 04-02-05/1/44
 
  Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело письмо и сообщает следующее.
  В соответствии со ст.29 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общество вправе уменьшить свой уставный капитал.
  Согласно п.16 ст.250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам) организации (за исключением случаев, предусмотренных пп.18 п.1 ст.251 Кодекса).
  Из письма следует, что уменьшение уставного капитала акционерного общества происходит путем погашения выкупленных у акционеров собственных акций.
  В данном случае, по нашему мнению, суммы, на которые произошло уменьшение уставного капитала общества, налогообложению не подлежат.
 
 Заместитель Министра финансов
 Российской Федерации
 С.Д.ШАТАЛОВ
 01.06.2004
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: На основании каких документов налоговый орган осуществляет постановку создаваемого юридического лица на учет по месту его нахождения?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: На основании каких документов налоговый орган осуществляет постановку создаваемого юридического лица на учет по месту его нахождения?
 
  Ответ: Постановка на учет организации в налоговом органе по месту нахождения осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (п.3 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ)).
  Пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 110) установлено, что территориальные органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам осуществляют постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения вновь созданного юридического лица на основании сведений о государственной регистрации юридического лица.
  Приказом МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц" утверждены Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц (далее - Порядок).
  Согласно п.2.1.2 Порядка для постановки на учет в налоговом органе организации используется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по форме согласно Приложению N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц" (далее - Правила).
  Таким образом, налоговый орган, осуществивший государственную регистрацию создаваемого юридического лица, производит его постановку на учет по месту нахождения на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по форме, приведенной в Приложении N 5 к Правилам.
 
 К.В.Анатолити
 Советник налоговой службы
 I ранга
 31.05.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".
 
 
 
 
 
 Название документа
 Вопрос: С какого момента юридическое лицо, создаваемое путем реорганизации, считается поставленным на учет в налоговом органе по месту нахождения?
 Статус
 КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
 Текст документа
 
  Вопрос: С какого момента юридическое лицо, создаваемое путем реорганизации, считается поставленным на учет в налоговом органе по месту нахождения?
 
  Ответ: Согласно п.3 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ) постановка на учет организации в налоговом органе по месту нахождения осуществляется на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
  Территориальные органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам осуществляют постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения вновь созданного юридического лица на основании сведений о государственной регистрации юридического лица (п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 110)).
  Приказом МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц" утверждены Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц (далее - Порядок).
  Согласно п.2.1.2 Порядка датой постановки на учет юридического лица является дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации при создании юридического лица путем реорганизации.
  Следовательно, юридическое лицо, создаваемое путем реорганизации, считается поставленным на учет в налоговом органе по месту нахождения с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации его создания.
 
 К.В.Анатолити
 Советник налоговой службы
 I ранга
 31.05.2004
 
 Copyright: (C) АО "Консультант Плюс", 2004
 Исключительные права на данный авторский материал
 принадлежат АО "Консультант Плюс".

<< Пред.           стр. 34 (из 47)           След. >>

Список литературы по разделу