Неофициальное толкование исходит не от государственных органов, оно не носит обязательного характера, его рекомендации не влекут однозначных правовых последствий. Частным случаем неофициальной интерпретации нормативных актов является доктринальное толкование, осуществляемое научными учреждениями, учеными или их группами. Очень известными и популярными сборниками доктринальных толкований являются комментарии к законодательным и подзаконным актам. Хотя история и знает периоды, когда труды ученых юристов были официальными источниками права, сегодня доктринальное толкование формальной правовой силы не имеет. Оно опирается лишь на авторитет науки.

По приемам толкования выделяются следующие их виды: логическое опирается на правила формальной логики, текстовое толкование – на литературный, филологический анализ текста толкуемой нормы, а систематическое толкование опирается на связи норм между собой и их взаимную обусловленность. Чаще всего приёмы толкования используются все вместе, а не каждый в отдельности. Законодатель с похвальной мудростью никогда не считал, что он может установить определенные методы толкования. Любые правила, которые могли бы быть изданы им в этой связи, не уменьшили бы свободу толкования. Нигде и никогда практика не придерживалась только одного из существующих методов толкования. Стремясь найти справедливое решение, как правило, комбинируют различные подходы. В конечном счете, все зависит от психологии того или иного лица, того или иного юриста и позиции той школы толкования (например, школы экзегез или “юриспруденции интереса”), которую он сознательно или интуитивно поддерживает.

В окончание следует сказать, что надлежащее толкование норм права является одним из условий их применения в соответствии с потребностями общества, порождающего и подлежащие урегулированию проблемы, и юридические средства их разрешения.

Заключение

Традиционно Россия относится к странам романо-германской правовой семьи. Страны континентального права считаются странами “писанного” права, в которых основным источником права признается закон; за ним признается ведущая роль среди источников права. Остальным же источникам права отводится хотя и существенная, но все же вторичная роль. Иное положение вещей имело место в России в советский период, когда считали единственным источником (формой) права нормативно правовой акт. Основным видом нормативно-правового акта является, как известно, закон. В большинстве случаев общественные отношения, которые стремится урегулировать законодатель, как правило, существуют уже в форме обычая и используются подчас в судебной практике, а значит, они уже получили отражения и в доктрине права. Таким образом, законодатель, закрепляя в форме нормативно-правовых актов эти общественные отношения, с неизбежностью сталкивается с обычаями и другими выше указанными источниками права. Помимо этого, законодатель, желая смоделировать общественные отношения, способствующие, как он считает прогрессу общества, придает обязательную силу новым правилам поведения. При применении права часто возникает необходимость в толковании правовых норм, в результате чего появляются соответствующие разъяснения в форме доктрины. Таким образом, изначально нельзя считать закон единственным источником права в стране. Наряду с законом, в непосредственном соприкосновении с ним, существуют такие источники права как обычай, труды учёных юристов, а также общепризнанные принципы и нормы, договоры нормативного содержания и некоторые другие. Но, несмотря на то, что закон нельзя признать единственным источником права, законодатель отводит ему более весомую роль по сравнению с другими формами права. Это вызвано наличием в законе ряда существенных преимуществ, заключающихся в том, что он характеризуется наибольшей устойчивостью, стабильностью, большей четкостью изложения материала, длительностью существования и действия. Помимо этого, закон занимает ведущее место в правовой системе, поскольку наделяется большей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами, которые поэтому называются подзаконными. Благодаря своим преимуществам, закон выступает главным регулятором общественных отношений и гарантом стабильности и устойчивости законности и правопорядка.

Следует также отметить, что в последнее время потребности проведения реформ в экономике обусловили принятие большого числа актов, посвященных новому режиму собственности, статусу предприятий, банков, бирж и др., финансово кредитным и налоговым отношениям. Их стремительная подготовка подчас оборачивается ошибками и ведет к последствиям, которые не учитывались на стадии разработки и принятия актов. Затрудняет работу и быстрые смены курсов реформ, и обилие их программ. Все это ведет к необходимости проведения значительных работ по решению проблем, связанных с вопросами нормотворчества и толкования закона. Для лучшего разрешения подобного рода проблем немаловажное значение имеет обращение к идеям и концепциям теории закона, разработанным как в нашей стране, так и за рубежом.

Список использованных источников и литературы:

1. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981.

2. Голунский С.А. Теория государства и права. М., 1940.

3. Зивс С.Л. Источники права. М., 1981.

4. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978.

5. Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 1998.

6. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972.

7. Кечекьян С.Ф. Теория государства и права. М., 1949.

8. Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. М., 1997.

9. Котелевская И.В. Информация и законодательный процесс. // Советское государство и право. № 9, 1990.

10. Лифшиц Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов. // Советское государство и право. №10, 1990.

11. Лифшиц Р.З. Теория права. М., 1994.

12. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы). // Правоведение. № 2, 1992.

13. Нерсесянц В.С. Право и закон. М.,1983.

14. Общая теория государства и права. Академический курс // Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2.

15. Пиголкин А.С. Язык закона. М., 1990.

16. Поленина С.В. Законотворчество в РФ. М., 1996.

17. Правовая реформа: концепция развития российского законодательства. М., 1995.

18. Рене Давид. Основные правовые системы современности. М., 1988.

19. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993.

20. Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994.

21. Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986.

22. Тилле А.А. Время, пространство, закон. М., 1965.

23. Тихомиров Ю.А. Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994.

24. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982.

25. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979.

26. Шейндлин Б.В. Сущность советского права. Л., 1959.

[1] Кечекьян С.Ф. О понятии источника права. Учёные записки МГУ, труды юрид. ф-та. М., 1946. Вып. 116. Кн. 2. С. 4.

[2] Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1972. С. 218.

[3] Там же.

[4] Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С. 34.

[5] Общая теория государства и права. Академический курс / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. С. 133.

[6] См.: Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. С. 21.

[7] Там же.

[8] Александров Н.Г. Понятие источника права. Учёные труды ВИЮН. М., 1946. Вып. 8. С. 53.

[9] Цит. по: Общая теория государства и права. Академический курс / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. С. 133.

[10] Там же.

[11] Общая теория государства и права. Академический курс / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 2. С. 153.

[12] Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М., 1981. Т. 1. С. 588.

[13] Там же.

[14] См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права. М., 1997.С. 228.

)