Граждане, которые являются наследниками по закону в соответствии с ГК РФ, при этом являются нетрудоспособными, и которые находились на иждивении наследодателя, призываются к наследованию наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
В законодательстве сделано важное замечание насчёт того, что иждивение не обязательно предполагает совместное с наследодателем проживание. Ранее этот вопрос очень широко обсуждался. Судебная практика в большинстве случаев склонялась к тому, что совместное проживание является обязательным признаком иждивения.
В законодательстве прямо указано, что уравнены в правах полнородные и неполнородные родственники, чего не было в советском наследственном законодательстве.
Список наследников, указанных в каждой наследственной очереди является исчерпывающим.
В законодательстве также указано, что усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Таким образом, факт усыновления позволяет наследовать не только после усыновителя, но и после его родственников. При этом связь усыновлённого с прошлой семьёй разрывается, соответственно, наследование по закону в таком случае является невозможным. Исключение предоставляется в случае, когда в соответствии с Семейным Кодексом РФ по решению суда усыновлённый сохраняет отношения с одним из родителей или с иными родственниками. В данном случае усыновлённый наследует после смерти этих родственников, а указанные родственники - после смерти усыновлённого и его потомства.
2.2 Права супруга
Ст. 1150 ГК РФ гласит, что при наследовании по закону или по завещанию не могут умаляться права супруга наследодателя на имущество, нажитое во время брака. К наследникам по закону может переходить только доля умершего супруга, порядок определения которой установлен ст. 256 ГК РФ.
Это значит, что при определении имущества, которое должно переходить по наследству, первоначально необходимо выделить долю умершего супруга, которая и будет являться наследством.
2.3 Обязательная доля
В законодательстве зафиксирована свобода завещания, однако, практика показывает, что свобода эта некоторым образом должна быть ограничена, поскольку о завещании, как правило, задумываются уже в преклонном возрасте, когда возможность понимать значение своих действий и руководить ими значительно снижается. Кроме того, всегда существует возможность неправомерных действий со стороны медицинского персонала тех медицинских учреждений, в которых наследодатель находится перед смертью.
Реформирование наследственного законодательства привело, в том числе, и к изменению положений, касающихся обязательной доли в наследстве.
Правом на обязательную долю обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг и родители наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Размер обязательной доли в настоящее время снижен. Раньше он составлял 2/3 доли, которая причиталась бы наследнику в случае наследования по закону, сейчас он составляет – лишь 1/2 доли. И суд при определённых обстоятельствах может уменьшить её размер или вообще отказать в обязательной доле. Это произойдёт в том случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, не пользовался имуществом, которое ему должно быть присуждено, а наследник по завещанию пользовался этим имуществом для проживания (жилой дом, квартира) или использовал его как основной источник получения средств к существованию.
Имеются и другие изменения. Например, указано, что в счёт обязательной доли засчитывается имущество, приобретённое наследником по каким-либо иным основаниям (например, отказ от наследства).
В частности, установлен порядок определения имущества, за счёт которого происходит уплата обязательной доли. Она выплачивается за счёт незавещанной части имущества. При нехватке данного имущества оплата происходит за счёт того имущества, которое завещано. Однако не указано, как в последнем случае будет определятся имущество, подлежащее передаче необходимому наследнику. Проблема очень серьёзная, поскольку в данном случае возможна коллизия данной нормы и нормы, которая предусматривает возможность уменьшения обязательной доли или отказа в её присуждении.
2.4 Выморочное имущество
До принятия третьей части ГК РФ велись споры о том, стоит ли относить наследование государством при отсутствии других наследников к третьему виду наследования наравне с наследованием по закону и по завещанию. В поддержку данной точки зрения выдвигалось несколько доводов, в частности говорилось о том, что существуют особые основания для наследования, а также что сам субъект обладает целым рядом особенностей. Принятие третьей части положило конец данным спорам. Наследование выморочного имущества является разновидностью наследования по закону.
Термин «выморочное имущество» является новым, однако возможность наследования государством была предусмотрена и в ГК РСФСР. Тем не менее, некоторые различия всё-таки прослеживаются. В законодательстве установлен список признаков, при которых имущество считается выморочным. К ним относятся:
1. Отсутствие наследников по закону и по завещанию
2. Никто из наследников не имеет право наследовать либо все они отстранены от наследования.
3. Все наследники отказались от наследства без указания наследника, в пользу которого такой отказ произошёл.
Выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации.
Порядок учёта и наследования такого имущества в третьей части ГК не указывается. Он должен регулироваться отдельным законом.
Ст. 1151 устанавливает возможность передачи такого имущества в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, однако порядка такой передачи не устанавливает.
ГЛАВА III. Новое в наследовании по завещанию
Наследованием по завещанию можно назвать переход ряда прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим в совершённом при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти. Это одно из многих определений наследования по завещанию, содержащихся в теоретических разработках различных авторов, поскольку легального определения данного понятия до сих пор не существует. Такое понимание данного понятия существовало не всегда. История знает примеры, когда лицо в принципе не могло распорядиться собственным имуществом на случай смерти. Тем не менее, наследование по завещанию всё равно существовало в различных завуалированных «суррогатных» формах. Например, мог использоваться договор дарения либо могло происходить усыновление наследников. С этим также связано и право завещательного отказа (легата).
В настоящее время в Российской Федерации растёт популярность составления завещаний. Достаточно сильно меняется менталитет населения. Сейчас уже не считается, что составлять завещание следует лишь пожилым людям. Данные документы составляют и достаточно молодые люди (20-25 лет). Считается, что разумнее будет самому распорядиться своим имуществом на случай смерти, особенно если это имущество является значительным по стоимости, чем надеяться на соответствующее применение положений о наследовании по закону.
Помимо особенностей связанных с изменением общих положений законодательства о наследовании и наследования по закону имеются свои особенности и в наследовании по завещанию.
Следует отметить внесение в третью часть Гражданского Кодекса Российской Федерации положений, которые хотя и не нашли своего закрепления ГК РСФСР, но на практике повсеместно применялись.
3.1 Общие положения о наследовании по звещанию
В законодательстве впервые содержится положение о том, что единственной формой распоряжения имуществом на случай смерти является завещание (ст. 1118). Однако не все авторы с этим согласны. В качестве контраргумента приводятся договоры ренты.
Также в законодательстве указано, что завещатель на момент совершения завещания должен быть полностью дееспособным и совершить завещание лично. Совершение завещания через представителя (законного либо по доверенности) не допускается. То есть родители не могут составить завещание от имени своих детей, так же как и опекуны в отношении своих подопечных. )