<< Пред.           стр. 8 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу

  в-третьих, он может направить запрос в Министерство юстиции РФ, которое в установленном порядке обращается к компетентным иностранным властям.
  В ч. 2 ст. 104 Основ содержатся положения о том, что нотариус, во-первых, может принимать документы, составленные в соответствии с требованиями международных договоров, а во-вторых, должен соблюдать нормы иностранного права о форме удостоверительной надписи.
  Положение о принятии документа в качестве объекта нотариального действия не следует смешивать со ст. 106 Основ, регулирующей принятие иностранных документов к рассмотрению.
  Документы, принимаемые нотариусом на основании ч. 2 ст. 106 Основ, отличаются от аналогичных документов, принятых в российском правовом обороте. Например, доверенность, предназначенная для совершения действий за границей, может уполномочивать на осуществление таких субъективных прав, которые неизвестны российскому законодательству. Кроме того, представитель может быть ею уполномочен на совершение такой сделки, которая не предусмотрена российским гражданским правом, например, сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Документ о дарении имущества, находящегося, за границей, может быть изложен как односторонняя декларация лица, а не как предусмотренный ст. 572 Гражданского кодекса РФ двусторонний договор - между одаряемым и дарителем и т.д.
  Ряд документов, применяемых за границей, может значительно отличаться от документов, принятых в правовом обороте России, по форме, содержанию и названию. Так, в международном обороте применяются:
  аффедевит - письменное торжественное заявление, принимаемое иностранными судебными инстанциями в качестве доказательства тех или иных фактов;
  сертификат - документ, удостоверяющий тот или иной факт, например, сертификат о качестве товара, о мореходности судна);
  декларация - заявление, составленное в соответствии с законодательством иностранного государства, например, таможенная, почтовая, налоговая и другие декларации;
  ретейнер - предварительное обязательство или согласие выплатить гонорар адвокату;
  полномочия - вид доверенности и др.
  Документы, составленные с учетом требований международного права, могут отличаться необычным наименованием упомянутых в документе лиц, незнакомой юридической терминологией. К документу могут быть приложены или подшиты упомянутые в приложении другие документы и фотографии, подтверждающие изложенный в основном документе факт.
  Есть особенности и в оформлении документов, предназначенных для действия за границей, в частности, в текстах аффедевитов, доверенностей и др. В них кроме фамилии, имени и отчества, указанных в паспорте, может быть также указано и имя, под которым гражданин известен в своем государстве. В ряде стран в документах и свидетельствах о нахождении в живых помимо общих реквизитов указываются также гражданство или национальность, год и место рождения, добрачная фамилия лица и т.п. Еще одной особенностью оформления документа, предназначенного для действия за границей, является следующее правило - не заполненные до конца строки и другие свободные места на документах не прочеркиваются.
  Кроме того, существует особый порядок подписания документов. Иногда документ должен быть подписан дважды, а не один раз. На различного рода документах, изготовляемых нотариусом, гражданин должен вписать в строку согласно данным паспорта свою фамилию, имя и отчество в указанной в тексте документа последовательности, а затем расписаться. Например, таким образом, расписывается доверитель на выдаваемой им доверенности для совершения действий за границей. Нотариальный документ подписывается дважды также в том случае, если он изложен на двух языках, при этом подпись в вышеизложенном порядке производится под обоими текстами во всю ширину листа. В таком порядке, например, подписывается передаточный акт при патентовании изобретений за границей: одна подпись (кириллицей) ставится под русским текстом акта, вторая (латиницей) - под иностранным текстом.
  Важной особенностью документов, предназначенных для действия за границей, является то, что, как правило, их содержание излагается на двух языках с параллельным расположением текста или с отдельным расположением перевода от текста документа. Однако документы, составленные в соответствии с требованиями иностранного права, могут иметь целый ряд других особенностей. Тем не менее, любой нотариальный документ, предназначенный для действия за границей, безусловно, должен отвечать общим требованиям, установленным ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариат те: он не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; не должен быть исполнен карандашом; текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан четко и ясно относящиеся к содержанию документа числа и сроки должны быть обозначены хоть один раз словами; наименования юридических лиц должны быть написаны без сокращений, с указанием адресов их органов; фамилии, имена и отчества граждан, адреса их места жительства также должны быть написаны полностью и т.д. Кроме того, документы не разрешается сгибать, вносить в них какие-либо дополнительные сведения, прочеркивать незаполненные до конца строки и другие свободные места, а также ставить на них мастичные штампы.
  Согласно ст. 39 Основ порядок совершения нотариальных действий и формы нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей определяются Основами и другими законодательными актами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. Таким образом, нотариус по общему правилу не принимает во внимание иностранное законодательство в указанных вопросах, независимо от гражданства лица, обратившегося за совершением нотариального действия, а также оттого, что документ, являющийся объектом нотариального действия, предназначается для действия за границей. Однако российским законодательством предусмотрены некоторые исключения из ст. 39 Основ: во-первых, ч. 2 ст. 104 Основ устанавливает, что нотариус имеет право совершить удостоверь тельную надпись в форме, предусмотренной законодательством других государств; во-вторых, ст. 109 Основ устанавливают порядок совершения нотариального действия, возложенного на российского нотариуса международным договором, но неизвестного законодательству России.
  Такое отступление от общего принципа, содержащегося в ст. 39 Основ, необходимо в интересах развития международного делового сотрудничества. Объясняется это тем, что органы многих иностранных государств требуют, чтобы представляемые им из-за границы нотариальные документы имели удостоверительные надписи и иные реквизиты, соответствующие требованиям законодательства этих иностранных государств, и нередко отказываются принимать к рассмотрению нотариальные документы, которые составлены в какой-либо иной форме. Поэтому, когда им представляются российскими гражданами или организациями нотариально удостоверенные в РФ документы, они отклоняют их со ссылкой на то, что форма удостоверительной надписи не соответствует требованиям соответствующего иностранного права. Это создают трудности для зашиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц Российской Федерации.
  Удостоверительная надпись, совершенная нотариусом в соответствии с нормами иностранного права, как правило, отличается от надписи, которая составлена в обычной форме, установленной российским законодательством. По общему правилу при заполнении удостоверительной надписи необходимо полностью указывать фамилию, имя, отчество нотариуса; дату оформления документа обозначать словами, если она отсутствует в тексте документа или указана цифрами. Фамилию, имя, отчество лица, подписавшего документ, необходимо указывать по паспорту в той последовательности, как они поставлены в оформляемом документе. Печать проставляется на свободном месте, не затрагивая текста удостоверительной надписи и подписи нотариуса.
  Отличия же, прежде всего, затрагивают содержание надписей. Например, в удостоверительной надписи под доверенностью, предназначенной для совершения действий за границей, может быть указано, что доверитель лично явился к нотариусу, он известен последнему как лицо, указанное в доверенности, и собственноручно подписал доверенность в присутствии нотариуса и должным образом подтвердил ему, что выдает данную доверенность.
  В некоторых случаях в соответствии с международными нормами под текстом документа совершается не одна, а две удостоверительные надписи. Это обусловлено тем, что в международном правовом обороте часто встречаются документы, составленные на двух языках, причем оба текста располагаются параллельно. В таком виде в основном составляются доверенности, заявления, передаточные акты на приоритет, подписываемые изобретателями и необходимые при патентовании изобретений за границей. В некоторых случаях, в зависимости от правил, принятых в той или иной стране, требуется, чтобы в таких актах под каждым из текстов была отдельная удостоверительная надпись.
  Иногда в силу норм иностранного права нотариус должен совершать удостоверительные надписи на двух языках. Например, в двуязычном акте нотариус совершает две удостоверительные надписи: одну - на русском языке под русским текстом, вторую - на иностранном языке под иностранным текстом. Нотариус расписывается дважды: буквами русского алфавита под русским текстом удостоверительной надписи и буквами латинского алфавита под иностранным текстом удостоверительной надписи. Кроме того, могут быть и другие особенности: расположение удостоверительной надписи по отношению к другим частям документа, число и место расположения оттисков печати нотариуса и т.д.
  Министерство юстиции РФ утвердило некоторые формы удостоверительных надписей, использование которых дает нотариусам возможность соблюдать те нормы иностранного законодательства, вопрос о которых наиболее часто возникает в нотариальной практике.
 
  3. Особенности совершения нотариальных действий в международном обороте. Нотариальный документ, предназначенный для действия за границей, составляется на языке, на котором ведется нотариальное делопроизводство. По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, с этого документа может быть сделан перевод или самим нотариусом, если он владеет соответствующим иностранным языком, или известным ему переводчиком, имеющим надлежащий диплом. Под текстом перевода совершается удостоверительная надпись о свидетельствовании верности перевода нотариусом или подлинности подписи переводчика. Сами переводы могут быть оформлены двумя способами:
  перевод может располагаться отдельно от текста документа (в этом случае он прилагается к нотариальному документу, прошнуровывается, подписывается нотариусом и скрепляется с документом);
  перевод может быть сделан на одном листе с нотариальным документом (на левой стороне страницы располагается текст документа, а на правой - его перевод), при этом удостоверительная надпись проставляется под обоими текстами; наряду с удостоверением или свидетельствованном документа в ней указывается о верности сделанного нотариусом перевода или о свидетельствовании подлинности подписи известного нотариусу переводчика.
  Значительное место в международном правовом обороте занимают удостоверение доверенностей, предназначенных для действия за границей. С подобными просьбами чаще всего обращаются российские граждане, проживающие в Российской Федерации, и российские юридические лица. Текст доверенности, как правило, излагается на одном листе параллельно на двух или более языках. Официального перевода в нотариальном порядке в таком случае не требуется. Нотариусом может быть совершена одна удостоверительная надпись, если доверитель ставит свою обычную подпись один раз под двумя текстами. Если доверитель подписывается отдельно под русским текстом буквами русского алфавита, а под иностранным текстом буквами латинского алфавита в транскрипции соответствующего иностранного языка, совершаются две удостоверительные надписи: на русском языке под русским текстом и аналогичная надпись на иностранном языке - под иностранным текстом. Нотариус в последнем случае расписывается дважды: буквами русского алфавита под русским текстом и буквами латинского алфавита под иностранным текстом.
  По просьбе заинтересованного лица текст доверенности излагается на русском языке, скрепляется в установленном порядке с переводом, после чего нотариус совершает удостоверительную надпись.
  Нередко нотариусу представляется несколько одинаковых экземпляров доверенности. В этом случае нотариус должен удостоверить столько доверенностей одинакового содержания, сколько просит заинтересованное лицо, причем каждая из этих доверенностей регистрируется в реестре под самостоятельным номером.
  При удостоверении доверенностей, предназначенных для совершения каких-либо действий за границей, следует иметь в виду следующее важное обстоятельство. Во многих иностранных государствах доверенность может быть выдана на любой срок или вообще без указания срока. В последнем случае она действительна вплоть до отзыва ее доверителем. В России же ст. 186 ГК РФ устанавливает общее правило о том, что срок доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная без указания срока, действительна в течение одного года со дня ее совершения. В случае, когда российским гражданам или юридическим лицам приходится отстаивать свои интересы в каком-либо судебном деле против иностранных граждан или юридических лиц, они, с точки зрения действия доверенностей, оказываются в худшем положении и не могут должным образом защитить свои права и законные интересы. В связи с этим законодательно установлено исключение, по которому доверенность, предназначенная для деятельности за границей, удостоверенная нотариусом без указания срока, будет действительна до ее отмены лицом, выдавшим эту доверенность (ч. 2 ст. 186 ГК РФ). Следовательно, нотариус может принять для удостоверения и такую доверенность, в которой в качестве срока действия указан любой период времени.
  Иногда заинтересованным лицам требуются сертификаты качества продукции юридического лица, декларации владения и тому подобные документы. В этих случаях на данных документах нотариус свидетельствует подлинность подписи должностного лица, предварительно проверив его полномочия. Свидетельство верности перевода копий уставов, положений и других документов или выписок из них производится нотариусом по общим правилам ст. 81 Основ законодательства РФ о нотариате.
  Для патентования российских изобретений за границей заинтересованное лицо обязано предоставить нотариально оформленные документы. Документы для патентования включают в себя: 1) доверенность на совершение действий по выдаче патентов; 2) передаточные акты; 3) различные заявления; 4) всякого рода свидетельства.
  Как правило, вышеперечисленные документы составляются на двух и более языках, при этом на левой стороне документа излагается текст на русском языке, а на правой стороне - на иностранном. Лицо, подписывающее документ, указывает разборчиво и полностью имя, отчество, фамилию буквами русского и латинского алфавита в отмеченных на документе местах, при этом краткой подписи не требуется.
  Доверенности на совершение действий по выдаче патентов подписываются заявителями: представителями юридических лиц или изобретателями в присутствии нотариуса. При этом следует иметь в виду, что представителем организации по вопросам патентования изобретений за границей может быть либо руководитель предприятия, учреждения, организации, либо лицо, имеющее на это специальные полномочия. При подписании доверенности слева от подписи представителя предприятия, учреждения, организации под русским и иностранным текстом ставятся печати этого юридического лица.
  В некоторых иностранных государствах наряду с доверенностью требуется передаточный акт от имени изобретателя. На таких документах совершается объединенная удостоверительная надпись. Сам передаточный акт составляется не менее, чем в двух экземплярах, и подписывается буквами русского алфавита под русским текстом и буквами латинского алфавита под иностранным текстом документа.
  На практике встречаются случаи, когда необходимо совершить удостоверительную надпись на документах для патентования их за границей от имени нескольких изобретателей, проживающих в разных городах России или других странах. В этих случаях удостоверительная надпись производится с соблюдением некоторых особенностей.
  Так же, как и в других случаях, документ должен быть подписан всеми изобретателями. Но если в силу каких-то причин их невозможно собрать у нотариуса, то каждый изобретатель имеет право обратиться к патентному поверенному с просьбой, выдать ему письменное подтверждение о положительном результате формальной экспертизы.
  Нотариус устанавливает личность, проверяет дееспособность, а в необходимых случаях полномочия гражданина, вносит в письмо его необходимые паспортные данные, а затем вместе с подписанным документом оно направляется к нотариусу по месту оформления этого документа остальными изобретателями. В этом случае удостоверительная надпись не совершается, и запись в реестровой книге не производится. У нотариуса, окончательно оформляющего документ, проставляется одна удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей всех подписавшихся изобретателей и производится запись в реестровой книге о совершении данного нотариального действия.
 
  4. Охрана наследственного имущества и выдача свидетельства о праве на наследство. Вопросы наследственного права регулирует ст. 105 Основ. В указанной статье содержатся нормы о двух видах нотариальных действий - о принятии мер к охране наследственного имущества и о выдаче свидетельств о праве на наследство. Оба эти вида нотариальных действий осуществляются в соответствии с российским законодательством, если наследственное имущество находится на территории Российской Федерации. Подчинение такого имущества действию соответствующих положений не зависит от гражданства наследодателя или наследника.
  Статьи 36 и 37 Основ предусматривают, что принятие мер к охране наследственного имущества и выдача свидетельств о праве на наследство осуществляются нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, а при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение указанных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса меры к охране наследственного имущества принимаются должностными лицами органов исполнительной власти.
  При применении права по охране наследственного имущества и при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус, осуществляя свои действия, руководствуется законодательством Российской Федерации. Если в ходе принятия мер по охране наследственного имущества нотариус установит, что наследниками являются иностранные граждане, проживающие вне пределов Российской Федерации, то он обязан направить им соответствующее уведомление через местные органы юстиции и Министерство иностранных дел РФ.
  Если же между Российской Федерацией и другим государством, гражданин которого наследует имущество, заключен международный договор, нотариус руководствуется нормами этого договора. В заключенных Российской Федерацией (а ранее СССР) договорах об оказании правовой помощь устанавливается, что нотариус при получении сведений о смерти гражданина иностранного государства, с которым заключен такой договор, принимает меры, необходимые для охраны и управления наследственным имуществом, устанавливает состав и стоимость наследственного имущества, выясняет круг наследников, проверяет наличие завещания и немедленно сообщает полученную информацию дипломатическому представительству или консульскому учреждению государства, гражданином или подданным которого являлся умерший. Иностранные граждане независимо от места проживания могут наследовать после российского или иностранного гражданина все наследственное имущество на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации. Они обязаны представить нотариусу документы, исчерпывающий перечень которых содержится в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате. Иностранный гражданин, проживающий вне территории России, считается принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока подаст заявление в посольство Российской Федерации за границей либо направит нотариусу заявление о принятии наследства лично, по почте или через своего представителя.
  На основании международных договоров свидетельство о праве на наследство недвижимости, находящейся на территории Российской Федерации и принадлежащей на праве личной собственности иностранному гражданину, независимо от места его проживания, выдается нотариусом Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. В случае открытия наследства вне Российской Федерации свидетельство выдается нотариусом по месту нахождения недвижимого имущества.
  Если умерший иностранный гражданин постоянно проживал к моменту смерти в России и имел имущество на ее территории, то при отсутствии международного договора с государством, гражданином которого был умерший, свидетельство о праве на наследство выдается российским нотариусом.
  При решении наследственных дел после смерти иностранного гражданина должен быть решен вопрос о том, к компетенции органов какой страны относится выдача документов, подтверждающих приобретение имущества в порядке наследования, При наличии у Российской Федерации договора о правовой помощи с государством, гражданином которого являлся умерший, производство по делам о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции государства, гражданином которого наследодатель был в момент смерти, а производство по делам о наследовании недвижимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой находится это имущество. Если международным договором ведение дела о наследстве отнесено к компетенции учреждений иностранного государства, то наследственное движимое имущество может быть передано государственной нотариальной конторой дипломатическому представительству или консульскому учреждению этого государства по его требованию.
  При решении дела о наследовании по завещанию нотариус должен следовать следующей норме, установленной договорами о правовой помощи: форма завещания определяется законодательством страны, гражданином которой был наследодатель в момент составления завещания. Но если при этом было соблюдено законодательство государства, на территории которого составлено завещание, оно также признается действительным. В некоторых государствах завещание будет действительно и в том случае, если оно составлялось в соответствии с законодательством того государства, на территории которого наследодатель имел место жительства в момент смерти или в момент составления завещания.
  Особое место в международном правовом обороте занимает обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств (ст. 108 Основ).
 
  5. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств. В практике часто требуется, чтобы орган одного государства исследовал доказательство, находящееся на территории другого государства. Это возможно только в рамках сотрудничества между органами двух соответствующих государств, основывающегося на общепризнанных принципах международного публичного права.
  Однако правовая помощь, оказываемая российскими органами юстиции органам юстиции иностранных государств, не всегда эффективна для защиты законных интересов российских граждан и юридических лиц. Для того, чтобы российские нотариусы оказали правовую помощь в делах, где участвуют такие граждане и юридические лица, необходимо, чтобы иностранное учреждение юстиции обратилось к ним с поручением об исследовании доказательства, находящегося на территории Российской Федерации. По законодательству же многих иностранных государств обязанность представления доказательств возлагается на стороны, поскольку суд или иной орган государства играет пассивную роль и не приходит сторонами на помощь при сборе доказательств независимо от того, где они находятся. Поэтому суды таких стран часто отклоняют просьбы сторон о направлении поручений учреждениям юстиции другого государства. В то же время сторона, не сумевшая представить доказательства, признается проигравшей процесс. Особенно часто оказываются в затруднительном положении российские граждане и юридические лица, ведущие дела в органах соответствующих государств. Статья 108 Основ дает возможность российским нотариусам наладить международное сотрудничество в вопросах доказывания независимо от позиции, занятой иностранными органами.
  В целях обеспечения доказательств, требующихся для ведения дел в органах иностранных государств, российские нотариусы допрашивают свидетелей, производят осмотр письменных и вещественных доказательств, назначают экспертизу. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах иностранных государств, с одной стороны, существенно отличается от обеспечения доказательств до возникновения дела в российском суде, а с другой - имеет с этим последним действием отдельные черты сходства.
  Отличие состоит в том, что доказательства, требующиеся для иностранного органа, могут быть обеспечены по просьбе обратившегося за совершением этого нотариального действия лица независимо от того, имеет ли оно основания опасаться, что представление доказательств станет впоследствии невозможным или затруднительным. Доказательство должно быть обеспечено, даже если такой опасности нет. Кроме того, доказательство, требующееся для ведения дела в иностранном органе, должно быть обеспечено, несмотря на то, что дело уже ведется в иностранном суде. Российское законодательство не содержит каких-либо ограничений в отношении характера иностранного органа, который ведет дело. Это может быть не только суд общей юрисдикции, третейский суд, арбитраж или другое учреждение юстиции, но и административный, финансовый, валютный, таможенный или иной орган другого государства. Так же не имеет значения вид дела, ведущегося за границей. Это может быть и дело о наследстве, и дело о купле или продаже недвижимости, находящейся за границей, и дело о расторжении брака, и другие дела. Доказательство обеспечивается независимо от положения дела: до его возбуждения, во время его рассмотрения, во время обжалования решения, на стадии кассационного или апелляционного обжалования и т.д. Однако обеспечение доказательств не должно производиться, если это противоречит суверенитету Российской Федерации или угрожает безопасности Российской Федерации.
  В ряде отношений обеспечение доказательств для иностранных органов сходно с обеспечением доказательств для российских органов. И в том, и в другом случае целью обеспечения доказательств является представление другому органу возможности всесторонне и полностью исследовать и оценить доказательства, необходимые для правильного разрешения дела. Вследствие этого закон одинаково решает многие вопросы, возникающие перед нотариусом при совершении данных нотариальных действий.
  Обеспечение доказательств для иностранных органов производится по общим правилам, предусмотренным в ст. 102 -103 Основ, и осуществляется по правилам, действующим в Российской Федерации. Лицо, заинтересованное в обеспечении доказательств для иностранного органа, подает нотариусу, в нотариальном округе которого должно быть совершено процессуальное действие по обеспечению доказательств, заявление. О совершении вышеуказанного нотариального действия может просить всякий имеющий право обращаться за его совершением гражданин РФ, российское юридическое лицо, иностранный гражданин, лицо без гражданства, а также иностранное юридическое лицо. Все они должны представить нотариусу доказательства, что совершение данного действия необходимо для ведения дела в органе иностранного государства.
  При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариусы руководствуются соответствующими нормами Гражданского процессуального кодекса РСФСР (ст. 57, 61, 63, 66, 68, 72, 74 и др.). Нотариус обязан известить о времени и месте обеспечения доказательств другую сторону и заинтересованных лиц, однако их неявка не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательства. Обеспечение доказательств без извещения производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или тогда, когда невозможно определить, кто впоследствии будет участвовать в деле. Если свидетель или эксперт не являются по вызову, нотариус сообщает об этом судье по месту жительства свидетеля или эксперта для принятия к ним мер, предусмотренных ст. 62 и 76 ГПК РСФСР.
  В обязанности нотариуса входит также предупреждение свидетеля и эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного показания или заключения и за отказ или уклонение от дачи показаний или заключения.
 
  6. Принятие нотариусом документов, составленных за границей. Нотариус вправе свидетельствовать для доказательств, представляемых в суде или ином учреждении иностранного государства, подлинность подписи на документе, в котором гражданин подтверждает обстоятельства, удостоверение которых принадлежит государственным органам (например, время рождения, смерти, вступления в брак, нахождения в браке и т.д.).
  При оформлении документов, предназначенных для действия за границей, нотариус должен разъяснить заинтересованным лицам, что на первичных документах, выданных уполномоченными на то органами (например, на свидетельстве о браке, о рождении и т.д.), проставляется апостиль (установленный Гаагской Конвенцией штамп, проставляемый на подлинном документе учреждением, выдавшим этот документ). Апостиль свидетельствует о том, что орган, выдавший документ, был вправе его выдать, и дальнейшей легализации этот документ уже не требует.
  Все другие документы должны пройти легализацию. Для этого заинтересованному лицу следует представить нотариально удостоверенный документ для проставления апостиля в орган юстиции субъекта Российской Федерации или в отдел нотариата Министерства юстиции РФ для засвидетельствования подлинности подписи нотариуса, оформившего документ, а затем для легализации в консульскую службу Министерства иностранных дел РФ.
  В соответствии с ч. 1 ст. 106 Основ нотариус уполномочен принимать документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов других государств или от них исходящие, при условии их легализации органом Министерства иностранных дел РФ, то есть свидетельствования подлинности подписей иностранных должностных лиц на документах в подтверждение их соответствия законодательству иностранных государств. Вышеуказанную легализацию документов проводят консулы Российской Федерации.
  Акт консульской легализации имеет три основных последствия. Прежде всего, он представляет собой установление и засвидетельствование компетентным на это российским должностным лицом (консулом) подлинности подписей иностранных должностных лиц на документе или акте. Во-вторых, легализуя документ или акт, российский консул устанавливает и свидетельствует его соответствие законодательству соответствующего иностранного государства. В-третьих, посредством консульской легализации обеспечивается законность, а также интересы Российской Федерации и ее граждан.
  Акт консульской легализации состоит в совершении российским консулом легализационной надписи на документе или акте. Под консулом подразумеваются генеральный консул, консул, вице-консул и консульский агент, являющиеся главами консульских учреждений Российской Федерации. На территории Российской Федерации консульская легализация производится Консульским управлением МИД РФ. Порядок консульской легализации устанавливается Министерством иностранных дел РФ.
  На документе, прошедшем консульскую легализацию, должна обязательно быть соответствующая надпись, совершенная российским консулом. Во многих случаях такой документ несет на себе также удостоверительные надписи, совершенные властями иностранного государства (председателем иностранного суда, мэром города и т.п.), подписи других иностранных должностных лиц (главного судьи, губернатора или секретаря штата или провинции, префекта округа и т.п.). Наконец, может стоять подпись министра иностранных дел иностранного государства или лица, его замещающего. Однако при рассмотрении российским нотариусом вопроса о принятии иностранного документа принимается во внимание только легализационная надпись российского консула.
  Таким образом, консульская легализация дает нотариусу право принять соответствующий документ к рассмотрению, однако при этом нотариус все равно обязан соблюдать общие правила российского законодательства. В частности, нотариус должен проверить, соответствует ли легализованный документ требованиям закона (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).
  Принятый нотариусом легализованный документ расценивается им на общих основаниях. Легализационная надпись, совершенная на нем российским консулом, не сообщает ему дополнительной юридической силы.
  В связи с длительным периодом прохождения процесса легализации российское законодательство предусматривает возможность установления изъятий из общего правила об обязательной консульской легализации. Одно из таких изъятий введено ч. 2 ст. 106 Основ. Это изъятие состоит в том, что нотариус имеет право принять к рассмотрению не легализованные документы и акты, составленные с участием иностранных властей или от них исходящие, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами.
  17 апреля 1991 г. Верховным Советом СССР было принято постановление № 2119-1 о присоединении СССР к Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, присоединилась к Гаагской Конвенции. Согласно указанной конвенции на территории России принимаются к рассмотрению без легализации документы, исходящие от организаций и учреждений следующих государств: Австралия. Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Босния и Герцеговина, Бруней, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург,, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Сент-Кристофер и Невис, Свазиленд, Сейшельские острова, Словения, Соединенные Штаты Америки, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Южно-Африканская Республика, Югославия и Япония.
  Единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, должности лица, подписавшего документ, подлинности печати является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. На территории Российской Федерации принимаются направляемые из стран-участниц Гаагской Конвенции официальные документы с апостилем, проставленным начиная с 31 мая 1992 г.
  Апостиль проставляется по просьбе любого предъявителя документа непосредственно на свободном от текста месте документа, либо на его обратной стороне или же на отдельном листе бумаги. В последнем случае листы документа и лист с апостилем скрепляются вместе путем прошивания ниткой любого цвета (либо специальным тонким шнуром или лентой) и пронумеровываются. Последний лист документов в месте скрепления заклеивается плотной бумажной "звездочкой", на которой проставляется печать. Оттиск печати должен быть расположен равномерно на "звездочке" и на листе. Количество скрепленных листов заверяется подписью лица, проставляющего апостиль. Лист с апостилем должен быть подшит к документу указанным способом и в том случае, если документ имеет твердую обложку.
 
  7. Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств. Оказание правовой помощи при совершении нотариальных действий. Согласно ч. 1 ст. 109 Основ нотариус или иное должностное лицо, совершающее нотариальные действия, применяют норму международного договора не только в тех случаях, когда она расходится с правилом, которое содержится в российском гражданском или гражданско-процессуальном законодательстве, но и тогда, когда норма договора расходится с правилами российского законодательства о нотариальных действиях.
  Следовательно, при совершении нотариального действия, затрагивающего иностранного гражданина или иностранное юридическое лицо, нотариус или другое должностное лицо, совершающее это действие, сначала обязаны выяснить, нет ли у Российской Федерации с соответствующим иностранным государством вступившего в силу международного договора, содержащего положения, касающиеся данного действия. При наличии такого договора они, ознакомившись с его содержанием, должны при совершении нотариального действия применить нормы этого международного договора. Если же в международном договоре нет норм, определяющих правила совершения каких-либо действий, то нотариусы и должностные лица руководствуются правилами, установленными российским законодательством.
  Международные договоры, заключенные Российской Федерацией (а ранее СССР) с иностранными государствами, содержат большое количество норм о нотариальных действиях. В некоторых договорах имеются сходные правила, но очень часто между разными договорами имеются различия. Таким образом, правила международных договоров Российской Федерации о нотариальных действиях могут быть охарактеризованы лишь в общих чертах.
  Соответствующие договоры Российской Федерации являются двусторонними и, как правило, бывают двух видов: это либо договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, либо консульские договоры (или консульские конвенции).
  При характеристике международных договоров, прежде всего, следует отметить правила, дающие консулам одной стороны право совершать нотариальные действия на территории другой стороны. При этом консулам предоставляется право совершать нотариальные действия, содержание, а также порядок и условия, совершения которых точно поименованы в договорах. По сравнению с перечнем, содержащимся в ст. 38 и 39 Основ, иностранные консулы обладают по международным договорам более узкой компетенцией, чем российские консулы. Консулам всех стран предоставлено право удостоверять завещания от имени граждан своего государства, а также сделки, если они касаются интересов граждан или подлежат исполнению на территории государства, назначившего консула, и не противоречат законам России. Поэтому в определенных случаях иностранные граждане для оформления документов, предназначенных для действия за границей, могут обратиться как к российскому нотариусу, так и к консулу своей страны.
  Кроме того, во многих международных договорах содержатся различные дополнительные условия, при которых консул вправе совершать разрешенное нотариальное действие. Эти условия могут относиться к гражданству лиц, ходатайствующих о совершении нотариального действия: согласно одним договорам консулы удостоверяют сделки только для граждан своей страны (например, США), по другим договорам - для граждан страны, назначившей консула, и граждан страны пребывания (например, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Ливия), а по третьим - и для граждан третьих государств (например, Бенин, Мали, Финляндия). Также дополнительные условия могут касаться объекта нотариального действия:
  в некоторых договорах говорится, что консул составляет и удостоверяет акты и сделки, если они не касаются установления или передачи прав на недвижимое имущество (Бенин);
  в других говорится, что сделки должны относиться исключительно к имуществу или правам государства пребывания (Мали):
  в третьих - сделки должны касаться исключительно интересов на территории представляемого государства (Ливия). В международных консульских договорах (конвенциях) встречается и целый ряд других условиях, относящихся к месту совершения нотариального действия, соответствию совершаемых нотариальных действий законодательству страны пребывания и др.
  Что касается видов нотариальных действий, то чаще всего в международных договорах говорится о праве консула свидетельствовать верность переводов документов, верность копий документов и выписок из них, а также о праве легализовывать документы (например, ст. 31 конвенции с Мали, п. 5 ст. 7 конвенции с США, п. 1 ст. 32 конвенции с Бенином). Консулам также обычно предоставляется право свидетельствовать на документах подлинность подписи граждан представляемого государства (например, п. 1 ст. 34 конвенции с Японией). Как правило, особо упоминается в консульских конвенциях право консула составлять, удостоверять и принимать на хранение завещания граждан своего государства.
  В ряде международных договоров Российской Федерации консулам дано право удостоверять не только завещания, но и другие сделки (например, п. "в" ст. 31 конвенции с Мали). Однако при этом довольно часто делаются различные оговорки: о гражданстве участников сделки, о месте нахождения ее объекта и т.п.).
  Значительное внимание в международных договорах уделяется регулированию деятельности консула при принятии мер к охране наследственного имущества. Права консулов в различных договорах имеют различный характер и объем: от права просить о принятии мер к охране наследственного имущества до права принимать меры к охране наследства, открывшегося после смерти гражданина представляемого государства (например, ст. 36 конвенции с Японией и ст. 34 конвенции с Бенином).
  В некоторых договорах упоминается право консула получать, заверять или составлять любые декларации либо другие документы, предусмотренные законодательством представляемого государства в отношении морских судов, выдавать свидетельства на право плавания под флагом представляемого государства для приобретенного или построенного судна (например, ст. 38 конвенции с Мали, ст. 39 конвенции с Бенином).
  Кроме того, в консульских конвенциях может содержаться такое право консула, как принятие на хранение имущества и документов от граждан представляемого государства или для этих граждан.
  Важное практическое значение имеют нормы международных договоров, заключенных Российской Федерацией, об освобождении от консульской легализации. QHH иногда сформулированы по-разному, но смысл их, в общем, сходен. В одних договорах указывается, что документы, передаваемые одной стороной другой стороне в связи с оказанием правовой помощи, принимаются без легализации (Финляндия), в других - что принимаются без легализации документы, которые составлены или засвидетельствованы по установленной форме (Вьетнам). В ряде договоров могут устанавливаться особые правила о компетентности, в частности, правила о том, кто может вести дела о наследстве (например, ст. 38 Договора об оказании правовой помощи с Вьетнамом).
  С ч. 1 ст. 109 Основ внутренне связана ч. 2 этой же статьи. В международном договоре, в котором участвует Российская Федерация, может быть предусмотрено, что учреждения юстиции договаривающихся сторон совершают определенный вид нотариального действия. Обычно в международных договорах речь идет о нотариальных действиях, которые известны законодательству обеих сторон, и в этом случае ни для одной из них не возникает препятствий при осуществлении соответствующих норм договора. Однако в международном договоре может говориться о нотариальном действии, которое существует только в одном договаривающемся государстве. Так, международным договором может предусматриваться совершение нотариальных действий, не известных российскому нотариусу, например, вскрытие и оглашение завещания, составленного по форме, установленной иностранным законодательством. В этом случая нотариус оглашает содержание завещания и составляет протокол о его состоянии и содержании. В протоколе указываются дата и место его составления, дата удостоверения завещания, имя лица, представившего завещание, состояние документа. Протокол подписывается нотариусом и лицом, представившим завещание. Этим же лицом подписывается каждая страница завещания. Если же завещание хранилось у нотариуса в запечатанном виде, все вышеуказанные действия нотариус производит единолично. К протоколу о состоянии и содержании завещания прилагается засвидетельствованная его копия, а в зависимости от требований международного договора - могут прилагаться копия протокола и подлинник завещания. Указанные документы могут быть выданы заинтересованному лицу или высланы компетентному должностному лицу иностранного государства по правилам исполнения поручения.
  Часть 2 ст. 109 Основ устанавливает, что вышеуказанные действия в Российской Федерации совершаются нотариусами. Следовательно, они не могут выполняться другими органами и должностными лицами, обладающими правом совершения нотариальных действий. Порядок, совершения нотариальных действий, не известных в Российской Федерации, устанавливается Министерством юстиции РФ, так как российское законодательство не может содержать норм, исчерпывающе регулирующих порядок совершения всех известных в мире нотариальных действий.
  Для развития сотрудничества с органами юстиции иностранных государств важную роль играет положение от. 107 Основ, которая устанавливает, что порядок сношения нотариусов с иностранными органами юстиции определяется законодательством Российской Федерации и международными договорами. В договорах об оказании правовой помощи говорится о том, что учреждения юстиции одной стороны оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам учреждениям юстиции другой стороны, а также другим учреждениям по указанным выше делам. Как правило, объем правовой помощи, которую могут оказывать друг другу нотариусы договаривающихся государств, во всех договорах одинаков: это - выполнение просьб о вручении документов, о допросе свидетелей, о проведении экспертизы, о составлении и пересылке документов.
  В различных международных договорах порядок сношений нотариусов с иностранными органами юстиции устанавливается по-разному; они осуществляются или в дипломатическом порядке (например, Финляндия и Греция), или через министерства юстиции (например, Германия и Вьетнам).
  Форма и содержание поручения во всех договорах одинаковые. В поручении указывается: наименование запрашиваемого учреждения; наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь; имена и фамилии лиц, имеющих отношение к делу; их гражданство, занятие и место жительство и/или местопребывание; имена и фамилии представителей вышеупомянутых лиц; наименование вручаемого документа; содержание поручения; а также другие сведения, необходимые для его исполнения. Поручение подписывается компетентным лицом и скрепляется печатью. Для вручения все документы, подготавливаемые нотариусами по поручению органов иностранных государств, направляются в Министерство иностранных дел Российской Федерации через органы юстиции. Если нотариусу поступило письменное обращение от граждан и должностных лиц по вопросам справочного характера, то он может подготовить ответ и направить его адресату самостоятельно.
  Рассмотрев вопросы о применении российским нотариусами законодательства иностранных государств и соотношении российского законодательства о нотариальных действиях и международных договоров, имеющих нормы, касающиеся вышеуказанных действий, можно сделать вывод о том, что органы нотариата способствуют развитию сотрудничества с иностранными государствами в области оказания правовой помощи их учреждениям юстиции по гражданским и семейным делам; содействуют наиболее полному обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных физических и юридических лиц на территории Российской Федерации, а также российских граждан и организаций на территории иностранных государств. Развитие и совершенствование системы нотариата будет способствовать и расширению экономического сотрудничества между странами, поскольку для зарубежных инвесторов чрезвычайно важно, чтобы органы нотариата несли полную и реальную материальную ответственность в процессе регулирования гражданских правоотношений.
 
 
  НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
 
  Лекция 20.
 
  ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
 
  1. Понятие наследования. Наследование представляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Следовательно, наследство (наследственное имущество) - это совокупность принадлежащего наследодателю на праве частной собственности имущества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.
  Согласно ст. 8 Конституции Российской Федераций в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
  Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и с оставляющими институт наследственного права. Порядок наследования регулируется Гражданским кодексом РСФСР и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Кроме того, при разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и частей первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
  2. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодателем признается лицо, после смерти, которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
  Наследниками могут быть лица, указанные в законе или в завещании, т.е. правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и его гражданства. В соответствии со ст. 530 ГК РСФСР наследниками могут быть: при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.
  Наследниками могут быть государственные, общественные и религиозные организации и объединения, а также другие юридические лица.
  Согласно ст. 552 ГК РСФСР наследственное имущество по праву наследования переходит к государству:
  1) если имущество завещано государству;
  2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
  4) если ни один из наследников не принял наследства (ст. 546, 550 ГК РСФСР).
  В случае, если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества, а если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. При этом государству не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу1 опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.
 
  3. Основания наследования и устранения от наследования. В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию (ст. 527 ГК РСФСР 1964 г.), при этом наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя.
  Основание наследования, как по закону, так и по завещанию, не может быть предметом соглашения.
  Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство. В соответствии с ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
  Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.п. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. В отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, не применяется. Направленность умысла значения не имеет. Лицо может быть отстранено от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его противоправные действия были вызваны другими побуждениями. Результатом противоправных действий должно быть призвание к наследованию или увеличение доли в наследстве. В соответствии с ч. 2 ст. 531 ГК РСФСР не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Часть 2 ст. 531 ГК РСФСР в отличие от ч. 1 этой же статьи распространяется только на случаи наследования по закону. Лишение родительских прав или злостное уклонение от уплаты алиментов не является препятствием к наследованию по завещанию.
  Граждане, лишенные на основании ст. 531 ГК РСФСР права на наследство, не призываются к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.
  Противоправные деяния и обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследования, должны быть установлены в судебном порядке:
 
  1 Здесь и далее следует учитывать, что деятельность по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, осуществляется соответствующими территориальными органами Министерства по налогам и сборам РФ, расположенными по месту открытия наследства.
  1) совершение деяний, преследуемых в уголовном порядке, - приговором суда;
  2) лишение родительских прав - ранее состоявшимся об этом решением суда;
  3) злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя - приговором суда либо материалами гражданского дела о взыскании алиментов (могут быть приняты во внимание и другие доказательства, подтверждающие злостный характер уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя).
  При бесспорности оснований к устранению от наследования (например, при наличии решения суда о лишении родительских прав и т. п.) и отсутствии спора о наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников самим нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство. Дополнительного решения суда о лишении наследника права наследования в этих случаях не требуется.
 
 
  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
  1.Что включают в себя понятия "наследство" и "наследственные правоотношения"?
  2. Какие лица являются сторонами наследственных правоотношений?
  3. Какие лица и при соблюдении каких условий могут быть признаны наследниками?
  4. В каких случаях государство может быть признано наследником?
  5. Какие существуют основания наследования?
  6. Каковы основания лишения права на наследство?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Лекция 21.
 
  ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА
 
  1. Время открытия наследства. Наследство открывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает определение:
  1) круга наследников, призываемых к наследству;
  2) состава наследственного имущества;
  3) начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;
  4) начала исчисления сроков на предъявление претензий кредиторами;
  5) момента возникновения права наследников на наследственное имущество;
  6) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  7) законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).
  Согласно ст. 528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим, в соответствии с положениями главы 28 ГПК РСФСР, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
  По действующему законодательству РФ (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.
  Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.
  В исковом заявлении об объявлении лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя и отчество, год рождения и место рождения этого лица; последнее известное им его место жительства и место работы; для какой цели необходимо объявление лица умершим (например, для получения наследства). В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия1.
 
  1 В рассматриваемых случаях обязательно следует учитывать норму ст. 46 ГК РФ, определяющую последствия явки гражданина, объявленного умершим. Так, в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно, в том числе в порядке наследования, перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключением составляют денежные средства и ценные бумаги на предъявителя, которые не могут быть истребованы им от добросовестного приобретателя.
 
  Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследнику мужа - его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены - ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).
  Однако в случае спора между наследниками либо при их желании оформить наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.
  Факт и день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны РФ (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемого наследниками нотариусу (в государственную нотариальную контору)2. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя.
  Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.
 
  2. Место открытия наследства. В соответствии со ст. 529 ГК РСФСР местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя3, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части.
  Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), к которому необходимо:
  1) наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
  2) кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;
 
  2 Здесь и далее следует учитывать, что в соответствии со ст. 36 Основ оформление наследственных прав граждан осуществляют нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. Нотариусу, занимающемуся частной практикой, может быть поручено совершение названных нотариальных действий в исключительном случае, а именно, при отсутствии государственной нотариальной конторы в нотариальном округе, в котором осуществляет свою деятельность этот нотариус, и только совместным решением соответствующего органа юстиции и нотариальной палаты.
  3 Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей- родителей/усыновителей или опекунов.
 
  3) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
  4) обращаться о выдаче свидетельств о праве на наследство.
  В том случае, если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Если наследодатель не имел постоянного места жительства, наследственное дело оформляется по месту нахождения наследственного имущества или большей его части.
  Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, а также справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено:
  выпиской из домовой книги;
  справкой адресного бюро;
  справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу4;
  копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных паспорта о прописке умершего5.
  Свидетельство о смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытия наследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.
  Когда невозможно установить постоянное место жительства наследодателя, нотариус в подтверждение этого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытии наследодателя с постоянного места жительства в другой населенный пункт, а также справку адресного стола этого населенного пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данном населенном пункте, и решает вопрос о возможности выдачи свидетельства по месту нахождения наследственного имущества (его основной части). С этой целью нотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения имущества наследодателя.
  При решении вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное, место жительства умершего, даже если наследодатель проживал значительное время вне постоянного места жительства. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста. Свидетельство о праве на наследство после смерти наследодателя, работавшего в районах Крайнего Севера по срочному трудовому договору, выдается нотариальной конторой по месту постоянного жительства наследодателя, указанному в трудовом договоре. Вместе с тем нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и размер наследственной массы и решить вопрос применительно к ст. 529 ГК РСФСР. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело.
 
 
  4 Справка военкомата может быть доказательством адреса постоянного места жительства наследодателя, погибшего, умершего либо признанного судом, умершим в связи с военными действиями.
  5 В этом случае копия актовой записи о смерти наследодателя может одновременно служить документом, подтверждающим и время, и место открытия наследства.
 
  Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших на территории Российской Федерации постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в России он не имел и находился за границей. Например, после смерти офицера, проходившего службу за границей, свидетельство о праве на наследство будет выдаваться Первой московской нотариальной конторой, если наследственное имущество состоит из вклада в российском банке (зачисленные суммы денежного довольствия), либо консулом Российской Федерации за границей, если наследственное имущество будет составлять лишь заработная плата наследодателя.
  Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, может выдать консул Российской Федерации, если по закону государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции органов государства пребывания.
  При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (ст. 247 ГПК РСФСР). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.
 
  3. Принятие наследства. Наследники могут принять наследство в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании. Поэтому основаниями призвания наследников к наследованию6 являются:
  родство (при определенной степени родства и очередности наследников);
  супружеские отношения;
  усыновление;
  нахождение нетрудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти;
  завещание.
  Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством РФ установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию7. Согласно ч. 2 ст. 546 ГК РСФСР наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о его принятии8 или когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
  В соответствии со ст. 547 ГК РСФСР наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения, если меньшинство наследников приняло наследство и дает согласие большинству наследников, пропустивших срок.
 
  6 Призвание к наследованию означает, что лицо является наследником той очереди, которая наследует, или наследником по завещанию.
  7 Подробно вопросы наследования по закону и по завещанию рассмотрены в лекциях 22 и 23 соответственно.
  8 Заявления от имени несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, подаются родителями или опекунами. В заявлении указывается, что они действуют от имени несовершеннолетних наследников, а также фамилии, имена, отчества заявителя и наследника, обязательно год рождения наследника, в необходимых случаях дата и месяц. Наследник от 14 до 18 лет подписывает такое заявление с согласия родителя или попечителя.
  Согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство. Подлинность подписей наследников на заявлении должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. В рассмотренных случаях наследнику, пропустившему срок для принятия наследства, передается лишь то из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или перешедшего к государству, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества.
  Норма ст. 547 ГК РСФСР не применяется, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили этот срок. Также не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные или иные отношения с наследодателем, а второй - своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. В этих случаях указанный срок может быть продлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными, а нотариус разъясняет наследникам порядок обращения в суд с заявлением о продлении срока на принятие наследства либо об установлении факта фактического принятия наследства.
  Если наследнику, располагающему сведениями об открытии в его пользу наследства, неизвестно, в чем конкретно состоит наследственное имущество, наследник самостоятельно или по рекомендации нотариуса до представления всех необходимых для оформления наследственных прав документов подает заявление о принятии наследства. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В этом заявлении сообщается, что принимается наследство и указывается: нотариальная контора, куда оно адресовано, фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес, дата открытия наследства, фамилия, имя, отчество наследодателя и адрес, по которому он проживал.
  Однако на практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство, в которых указывают нотариальную контору, куда оно адресовано, фамилии, имена, отчества наследника и наследодателя, адреса мест их постоянного проживания, дату открытия наследства и сообщают о своем желании принять наследство умершего родственника (указываются родственные отношения), указывают состав наследственного имущества (с указанием, по возможности его характеристики и оценки). Кроме того в заявлении они могут перечислить всех других известных им наследников9. Поскольку в этом заявлении уже выражено желание лица быть наследником, нотариусу не нужно требовать от него отдельного заявления о принятии наследства: если такое заявление подано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, его следует рассматривать одновременно и как заявление о принятии наследства.
  Особо, еще раз, хотелось бы обратить внимание на то, что при подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений между умершим и наследниками. И наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).
 
 
  9 Нотариус должен разъяснить наследнику, что последующее появление других наследников хотя и не влечет автоматического аннулирования выданного свидетельства, однако может повлечь судебный спор.
 
 
  Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство должна быть нотариально засвидетельствована, за исключением случаев, когда наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. При этом нотариус не должен ограничиваться отметкой на заявлении о данных паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. На заявлении следует также указать, что нотариусом установлена личность наследника и проверена подлинность его подписи. Эта отметка скрепляется подписью нотариуса (проставлять печать нотариуса либо государственной нотариальной конторы не требуется). Нотариус также обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не засвидетельствована, и предложить наследнику выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.
  Заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство может быть подано лично наследником, его представителем, действующим по доверенности, а также выслано ими по почте, При этом заявления считаются поданными своевременно в следующих случаях:
  если в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору поступило по почте или передано другим лицом заявление о принятии наследства, содержание которого изложено неправильно либо подлинность подписи на нем не засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия, - заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется письмо с предложением выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору;
  если заявление о принятии наследства, сданное на почту до истечения шестимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока (в наследственном деле подшивается почтовый конверт);
  если наследник подал заявление о принятии наследства в соответствующий орган исполнительной власти по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
  Оказывая помощь наследнику в составлении заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства, нотариус должен очень внимательно отнестись к содержанию заявления и правильности его написания. Нотариус разъясняет обратившемуся лицу, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками10. Нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться, так как принятие наследства означает, что наследники принимают весь актив и пассив наследства, который приходится на их долю: волеизъявление наследника может быть направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные его части. Не допускается отказ от наследства после того, как наследник уже подал в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, а нотариус соответственно принял это заявление11. Этот запрет установлен в силу того, что поскольку принятие наследства является сделкой, оно может быть оспорено наследником только в судебном порядке при наличии обстоятельств, делающих волю лица, призванного к наследованию, недействительной, например, в случае принятия наследства под влиянием обмана, насилия, угроз и тому подобных обстоятельств.
 
 
  10 См. п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР "О судебной практике по делам о наследовании" от 1 июля 1966 г. № 6.
  11 Если наследник оформил заявление о принятии наследства и отправил его по почте в нотариальную контору по месту открытия наследства, а затем лично явился в эту нотариальную контору и подал заявление об отказе от наследства, в этом случае нотариус принимает то заявление, которое первым поступило в нотариальную контору по месту открытия наследства.
 
 
  4. Фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Следует отметить, что на практике самым распространенным способом принятия наследства является фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом понимаются любые действия наследников по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплата налогов и других платежей и т.д. При этом фактическое вступление во владение частью наследуемого имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
  Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом могут являться:
  справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства;
  справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;
  справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;
  иные документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.
  Например, если в нотариальную контору представлена справка жилищно-коммунального органа о том, что наследник на похоронах умершего взял часть его вещей, эту справку следует рассматривать, как доказательство принятия наследства путем фактического вступления во владение наследственным имуществом. Если наследственное имущество состоит лишь из денежного вклада, хранящегося в банке (кредитной организации), наличие у наследника сберегательной книжки (иного документа, удостоверяющего наличие банковского вклада) может служить доказательством его вступления во владение наследственным имуществом при условии, если нотариус будет располагать данными, подтверждающими получение наследником этой книжки (иного документа) в шестимесячный срок со дня открытия наследства.
  Нотариус должен тщательно выяснить все необходимые обстоятельства с тем, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом он может доказать, что фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом. При невозможности представления документов о вступлении во владение наследственным имуществом факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке.
 
  5. Наследственная трансмиссия. В соответствии с ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
  В ст. 548 ГК РСФСР предусмотрен переход права (т.е. наследственная трансмиссия) на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный шестимесячный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Это право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока для принятия наследства менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев, Переход права на принятие наследства возможен и при наследовании по закону, и при наследовании по завещанию. Наследник, принявший таким образом наследство, должен обратиться к нотариусу с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.
  Например, после умершей 02.12.78 г. гр-ки С. в нотариальную контору обратился ее племянник Г., отец которого П. (брат умершей) умер 13.04,79 г., не успев принять наследство после смерти сестры. Для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону нотариусу должны быть представлены свидетельства о смерти С. и П., свидетельства о их рождении, свидетельство о браке С. и свидетельство о рождении Г.
  В соответствии со ст. 69 Основ и ст. 549 ГК РСФСР наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство. Он имеет право производить за счет наследственного имущества лишь следующие расходы:
  1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения;
  2) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя;
  3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, приравненных к ним;
  4) по охране наследственного имущества и по управлению им, а также на публикацию сообщения о вызове других наследников,
 
  6. Отказ от наследства. Согласно ст. 550 ГК РСФСР наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства, если, как уже было ранее отмечено, он не подал нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также не предпринял каких-либо действий, которые могли бы свидетельствовать о фактическом вступлении им во владение (управление) наследственным имуществом12. При этом не требуется, чтобы наследники, в пользу которых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по закону или по завещанию13. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник может отказаться от наследства в пользу наследников, как первой, так и второй очереди. Наследник по завещанию может отказаться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в пользу наследника по закону любой очереди, в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной, общественной организации или любого другого юридического лица. Вследствие отказа от наследства доля отказавшегося наследника переходит к тому наследнику, в пользу которого был сделан отказ.
  Необходимо учитывать, что отказ от наследства может быть совершен в пользу нескольких наследников или одновременно в пользу наследника, государства и организации. Наследник вправе определить доли лиц, в пользу которых он отказывается от наследства (например, 1/4 доля наследства отказывается в пользу одного и 3/4 - в пользу другого наследника). Однако заявления об отказе от наследства с указанием в них конкретного имущества, которое должно перейти в пользу каждого из наследников, не могут приниматься, поскольку такой отказ не следует из предписаний закона.
 
 
  12 К отказу от наследства приравнивается несовершение лицом в установленные законом порядке и сроки действий, свидетельствующих о принятии наследства.
  13 В данном случае речь идет о наследниках, имеющих право наследовать по закону или по завещанию, но которые не обратились к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о его принятии (выдаче свидетельства о праве на наследство), не вступили фактически во владение или управление наследством, а равно не были извещены нотариусом об открытии наследства в их пользу.
 
 
 
  Совершение отказа от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и непринятие наследства: в этом случае доля отказавшегося от наследства наследника распределяется поровну между всеми наследниками, принявшими наследство.
  Отказ от наследства является универсальным: наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства, - и безусловным: наследник, подавший нотариусу заявление об отказе от наследства, не может впоследствии на это наследство претендовать. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, имеет право на безоговорочный отказ от наследства. В этом случае имущество переходит к наследникам по завещанию. Нельзя изменить содержание отказа с тем, чтобы безоговорочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен, или заменить указанного ранее наследника другим.
  Об отказе от наследства наследник подает соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства, в котором указывается наименование нотариальной конторы, куда адресуется заявление; фамилия, имя и отчество наследодателя; адрес его постоянного места жительства и дата его смерти; фамилия, имя и отчество наследника, отказавшегося от наследства, адрес его местожительства, а в необходимых случаях также фамилии, имена и отчества наследников или полное наименование организаций, в чью пользу совершается отказ14, В заявлении указывается также основание наследования - осуществляется ли оно по закону или завещанию. Подлинность подписи на заявлении об отказе свидетельствуется органом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия. Заявление об отказе от наследства может быть подано как лично наследником, так и его поверенным, имеющим нотариально заверенную доверенность, а также направлено по почте.
  При получении заявления об отказе нотариус проверяет своевременность его подачи наследником, Если заявление об отказе от наследства подается в нотариальную контору по месту открытия наследства, то это заявление остается в делах этой Нотариальной конторы и на его основании заводится наследственное дело.
  Отказ от наследства не допускается:
  1) в пользу лиц, не являющихся наследниками ни по закону, ни по завещанию;
  2) в пользу лиц, лишенных наследодателем наследства путем указания об этом в самом завещании;
  3) в пользу граждан, не имеющих права наследовать;
  4) по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.
  Кроме того, в случаях, когда наследство по закону или по завещанию переходит к государству, также не допускается отказ финансового органа от принятия наследственного имущества.
  Признание отказа от наследства недействительным возможно только в судебном порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
  Отказ от наследства от имени несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, может быть удостоверен нотариусом только в том случае, если опекун или попечитель действовали с согласия органов опеки и попечительства.
  В случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследственное имущество в установленный срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по завещанию.
 
  14При этом, следует указывать родственные отношения между наследодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, а, не отношения между отказывающимся от наследства наследником и наследником, в пользу которого производится отказ. Например, следует указать, в пользу "жены наследодателя", а не в пользу "моей матери".
  Поскольку внуки и правнуки наследодателя становятся наследниками по закону только по праву представления, отказ от наследства в их пользу может иметь место, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей внука, который был бы наследником.
  В случае отказа от наследства лица, на которое было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа, оно переходит на других наследников, получивших долю указанного лица.
 
  7. Приращение наследственных долей15. Приращение наследственных долей представляет собой переход к другим наследникам доли в наследственном имуществе отпавшего наследника, т.е. не принявшего наследство или отказавшегося от наследства без указания, в пользу кого произведен отказ. Вопрос о приращении наследственных долей решен в ст. 551 ГК РСФСР16. Согласно ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию либо лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях.
  Например, завещатель Р - завещал все имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе жилой дом, детям: дочери А. - 1/2 долю, сыновьям П. и Д. по 1/4 доли каждому. Сын П. умер до открытия наследства. В этом случае причитавшаяся ему 1/4 доля наследства распределяется между наследниками по завещанию, т.е. между дочерью А. и сыном Д - в равных долях, т.е. по 1/8 (1/4 : 2). (1/2 + 1/8 + 1/4 + 1/8 = 1). Следовательно, свидетельство о праве на наследство по завещанию должно быть выдано: дочери А. на 5/8 долей всего наследства сыну Д. на 3/8 доли.

<< Пред.           стр. 8 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу