<< Пред.           стр. 9 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу

  Иначе распределяется доля отпавшего наследника по завещанию17, если завещана лишь часть наследственного имущества. В этом случае доля наследства отпавшего наследника переходит к наследникам завещателя по закону.
  Например, наследодатель Р. из всего принадлежащего ему имущества жилой дом завещал детям: дочери А., сыновьям П. и Д. в равных долях каждому. Сын К. в завещании указан не был. Сын П. умер до открытия наследства. В этом случае причитавшаяся сыну П. 1/3 доля дома переходит к наследникам по закону умершего Р., т. е. наследуется сыновьями Д. и К., дочерью А. по 1/9 доли дома каждым (1/3:3 = = 1/9). В результате сын Д. и дочь А. каждый получит по завещанию 1/3 и по закону 1/9 долю, а также сын К. по закону - 1/9 долю дома (1/3 + 1/9 + 1/3 + + 1/9+1/9 = 1).
 
 
  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
  1.С какого момента открывается наследство, и с какими юридическими фактами связано время открытия наследства?
  2.Какими документами подтверждается факт и дата смерти наследодателя?
  3.Что признается местом открытия наследства?
 
 
  15 О порядке приращения наследственны/ долей см. также лекцию 23.
  16 Правила ст. 551 ГК РСФСР не применяются к случаям, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, государства или государственной, кооперативной, общественной организации, а также иного юридического лица либо отпавшему наследнику подназначен наследник.
  17 Отпавшим наследником считается наследник, не принявший наследство, наследник, отказавшийся от наследства, либо наследник, умерший ранее или одновременно с наследодателем.
 
  4.В каких случаях свидетельство о праве на наследство выдается должностными лицами консульских учреждений РФ?
  5.Какие существуют основания призвания наследников к наследованию?
  6.В каких случаях наследник признается принявшим наследство?
  7.Какие сроки установлены для принятия наследства?
  8.Каковы последствия пропуска сроков принятия наследства?
  9.Какие сведения включает заявление о принятии наследства ?
  10.Какие сведения содержит и что выражает заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство?
  11.В какие сроки могут быть поданы заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство?
  12.Какие документы являются доказательством фактического вступления наследника во владение наследством?
  13.Что такое наследственная трансмиссия?
  14.Что означает отказ от наследства, и каковы его последствия?
  15.В пользу, каких лиц может быть совершен отказ от наследства?
  16.Как оформляется, и какие сведения включает отказ от наследства?
  17. В пользу, каких лиц не допускается отказ от наследства?
  18. В каком порядке осуществляется приращение наследственных долей?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Лекция 22.
 
  НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
 
  1. Наследники по закону. Круг лиц, являющихся наследниками по закону1, определяется в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР. Они призываются к наследованию согласно очередности:
  наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;
  наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования.
  К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников (т.е. наследников первой или второй очереди) они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
  Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.
  Ст. 532 ГК РСФСР содержит исчерпывающий перечень наследников: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.
  Дети - это сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти матери, и после смерти отца. Дети родившиеся в незарегистрированном браке, наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 Семейного кодекса Российской Федерации.
  Усыновленные - это дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или па месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
 
  1 Согласно ст. 530 ГК РСФСР наследниками при наследовании по закону признаются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.
 
  1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
  2) признаны судом недееспособными;
  3) лишены судом родительских прав.
  Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
  1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  2)супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
  4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
  5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
  6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.
  Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении кровных родителей.
  Пасынки и падчерицы не являются наследниками по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы. Не являются наследниками и дети, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства.
  Супруг - это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и были установлены судом.
  Семейный кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 1 марта 1996 г., установил понятие брачного договора, ранее отсутствовавшее в российском законодательстве. В соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Он может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака. Если брачный договор заключен до государственной регистрации заключения брака, то он вступает в силу со дня такой регистрации. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов, Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей, предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42 СК РФ). Соглашение об изменении или расторжении брачного договора совершается в любое время и в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Действие брачного договора в соответствии со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период после прекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. Кроме того, брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования п. 3 ст. 42 СК РФ, являются ничтожными.
  Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных.
  Внуки и правнуки наследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также обладают правом наследования. Законодательством строго определен круг лиц, наследующих по праву представления: только внуки и правнуки наследодателя. Право представления состоит в том, что в случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства (т.е. до смерти наследодателя) его наследственная доля переходит к его детям (т.е. к внукам наследодателя), а в случае смерти последних - к их детям (т.е. к правнукам наследодателя). Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько, они делят между собой поровну ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства. При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они выступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, которых они представляют2.
  Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II и III групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Для того чтобы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наследником, он должен находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества. В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
 
  2 Право представления применяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства кого-либо из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам завещателя).
 
 
 
  1) бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;
  2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
  3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
  4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
  Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками.
  Наследниками по закону могут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные братья и. сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются. Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.
  Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца - только если имеется юридическая связь ребенка с отцом.
 
  2. Доказательства права наследования по закону. Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, запись в паспортах о детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственными учреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки, заменяющие первичные документы органов загса, должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества наследника и наследодателя3.
  В отдельных случаях при невозможности представления документов органов загса о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с другими документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника значится такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.
 
 
  3 В наследственном деле нотариус оставляет копии этих документов, заверенные им в упрощенном порядке с учинением удостоверительной надписи следующего содержания: "С подлинным верно. Нотариус - подпись".
 
 
 
  Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус должен особо критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении.
  Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство и представивших соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем4. Согласие наследников оформляется в виде письменного заявления,, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетельствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать нотариальные действия. Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.
  При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, которые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследников от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные (иные отношения) с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества (ст. 247 ГПК РСФСР). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в законную силу решения суда.
  Порядок раздела наследственного имущества рассмотрен в лекции 7 "Выдача свидетельства о праве на наследство".
 
 
  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
  1.Какие лица могут являться наследниками по закону, и в каком порядке они призываются к наследованию?
  2.Что включает право представления?
  3.Кто является наследником по .праву представления?
  4.В каком порядке лицо признается иждивенцем наследодателя?
  5.На основании каких документов устанавливается право наследования по закону?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4 Такой же порядок установлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленных в первоначально выданном свидетельстве, если в такое свидетельство включается дополнительный наследник, лишенный возможности представить доказательства своих родственных отношений с наследодателем.
 
  Лекция 23.
 
  НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
 
  Завещание - это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.
  Удостоверение завещаний занимает особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение производится только после смерти завещателя, что делает невозможным исправить неправильно оформленное завещание. Поэтому составление завещания, соответствующего действительной воле завещателя, его надлежащее, в строгом соответствии с законом, оформление имеет важное значение.
 
  1. Гражданско-правовая природа завещания. Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Свобода завещательного распоряжения ограничивается обеспечением интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивенцев.
  Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью завещателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые ему лично представлены завещателем. Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя последнего (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удостоверено также одно завещание от имени нескольких лиц. При удостоверении завещания нотариусом устанавливается личность завещателя на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно его личности. Во избежание возможных в дальнейшем споров фамилия, имя и отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность и истребованном нотариусом.
  Завещание является сделкой строгой формы, В соответствии со ст. 540 ГК РСФСР оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. Нотариус обязан разъяснить завещателю его права и обязанности по составлению завещания (вытекающие из наследственных правоотношений) и оказать ему содействие в составлении проекта завещания. Если же проект завещания представлен нотариусу уже составленным, он обязан проверить содержание завещания и законность сделанных завещателем распоряжений. В указанных случаях нотариус для выяснения действительной воли завещателя должен побеседовать с завещателем без посторонних лиц. Это обстоятельство особенно важно, когда нотариус выезжает для удостоверения завещания на дом или в больницу, так как там завещатель особенно часто может находиться под влиянием заинтересованных лиц и сделать завещательное распоряжение, не соответствующее его воле. Сведения, полученные нотариусом в беседе с завещателем и отражающие волю завещателя, необходимо точно воспроизводить в тексте завещания. Поэтому при его изложении не допускается использование выражений, содержащих противоречия и различные толкования.
 
  2. Нотариальное удостоверение завещания. Завещатель подписывает завещание в присутствии нотариуса или иного лица, полномочного совершать рассматриваемое нотариальное действие. Так, в местностях, где нет нотариальной конторы (не учреждена должность нотариуса), завещание может быть удостоверено должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации) согласно п. 1 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. Кроме того, в соответствии со ст. 541 ГК РСФСР к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
  1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;
  2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под, флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
  3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
  5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
  6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
  Перечень должностных лиц и случаев, при которых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещания, является исчерпывающим.
  Граждане Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся за границей1, имеют право обратиться за удостоверением завещания в консульское учреждение Российской Федерации.
  В тех случаях, когда нотариусу (указанному иному лицу) представлено подписанное завещание, завещатель должен лично подтвердить, что завещание подписано им самим. Особый порядок установлен для подписания завещания, когда завещатель ввиду болезни, неграмотности2 или по иным причинам не может сам расписаться на завещании. В этом случае по просьбе завещателя в его присутствии и в присутствии нотариуса завещание может быть подписано другим лицом. Причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание, должны быть дополнительно указаны в тексте завещания и в удостоверительной надписи. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении, за исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завещателя, О наличии такой просьбы делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтверждается подписями завещателя (лица, подписавшего завещание по его поручению), нотариуса и оттиском его печати (печати государственной нотариальной конторы).
 
 
  1В случае, когда в период своего пребывания вне территории Российской Федерации граждане изъявят намерение составить и удостоверить завещание.
  2 Если завещатель неграмотный, нотариус должен прочитать ему завещание, сделав об этом отметку в тексте завещания.
 
  Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет важное значение в случае оспаривания подлинности завещания или возникновения спора о дееспособности завещателя в момент составления завещания, или когда имеются два или более завещаний и необходимо установить, какое из них имеет силу как составленное позднее. Завещания, как правило, удостоверяются в помещении нотариальной конторы.
  Однако в тех случаях, когда завещатель по болезни, инвалидности или по другой причине не может явиться в помещение нотариальной конторы, нотариус может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В этом случае в удостоверительной надписи и в реестре для регистрации нотариальных действий должно быть обязательно указано, где удостоверено завещание (квартира завещателя, наименование соответствующего лечебного учреждения или иное помещение и точный адрес их местонахождения).
  Завещание должно быть написано ясно и четко чернилами от руки или напечатано на пишущей машинке либо с использованием компьютерной техники. Так как в нотариальной практике сохраняют силу некоторые правила о форме совершения нотариальных действий, применявшиеся ранее исключительно в деятельности государственных нотариальных контор, то использование типовых типографских бланков завещаний должно осуществляться со строгим соблюдением их целевого назначения. Поэтому, в частности, недопустимо использовать бланк, рассчитанный для завещания всего имущества, если завещатель делает распоряжение только на определенное имущество, например на дом или вклад3.
  Следует иметь в виду, что подчистки в тексте завещания не допускаются. Приписки и иные исправления в тексте завещания должны быть сделаны так, чтобы ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде. Например, если в тексте завещания исправлены слова "жилой дом" на слова "одна вторая доля жилого дома", то следует исправление оговорить так: "зачеркнутые слова "жилой дом" не читать, написанному "одна вторая доля жилого дома" верить". Все исправления и приписки должны быть оговорены завещателем и нотариусом: оговорка делается в присутствии нотариуса завещателем (или другим лицом, которое по просьбе завещателя подписало завещание) непосредственно в тексте завещания перед его подписью либо в конце завещания, но в этом случае текст оговорки подписывается завещателем дополнительно. Нотариус делает соответствующую оговорку в конце удостоверительной надписи и скрепляет ее своей подписью и печатью.
  Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и из которых один остается у завещателя, а другой - на хранении у нотариуса (в делах нотариальной конторы). При удостоверении завещания должностными лицами органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством, один экземпляр остается на хранении в соответствующем органе. Если завещание удостоверяется иными лицами, на которых такие полномочия возложены ст. 541 ГК РСФСР, один экземпляр завещания передается (направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) ими на хранение нотариусу (в государственные нотариальные конторы) по известному последнему постоянному месту жительства завещателя. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.
 
 
 
  3 В целях предупреждения спора необходимо использовать бланки соответствующей формы, а при их отсутствии печатать текст завещания на машинке (с использованием компьютерной техники) или писать его от руки.
 
 
 
  Особое внимание необходимо обратить на то, что форма завещания, как было указано ранее, предусмотрена законом и данное положение носит императивный характер. Поэтому несоблюдение нотариальной формы этой сделки, а равно отсутствие требуемых законом реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом и т.п.) влечет ее недействительость и такая сделка признается ничтожной согласно ч. 1 ст. 165 ГК РФ.
  После проверки представленного проекта или составления по просьбе завещателя проекта завещания нотариус совершает действия по его удостоверению. Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи4, подписании ее нотариусом и проставлении его печати (печати государственной нотариальной конторы).
  Однако, следует учитывать, что удостоверение завещания состоит не только в простом заверении подписи завещателя и учинении удостоверительной надписи. При совершении этого нотариального действия нотариусом должны быть разъяснены завещателю, помимо выяснения его подлинной воли, требования действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав его нетрудоспособных, несовершеннолетних наследников и иждивенцев.
 
  3. Проверка дееспособности завещателя. Право завещать свое имущество по своему усмотрению, предоставленное гражданам статьей 534 ГК РСФСР, принадлежит только дееспособным физическим лицам: не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности и ограниченно дееспособные лица. Поэтому при удостоверении завещания нотариус должен не только, как было указано выше, проверить личность завещателя, но и убедиться в его дееспособности, руководствуясь предписаниями статьи 43 Основ.
  Дееспособность граждан согласно ст. 21 ГК РФ возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста, либо в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетнее лицо. Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, нотариус может отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный статьей 41 Основ и не превышающий одного месяца с даты вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. Это право предоставлено нотариусу для того, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решения о признании завещателя недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении одному из лиц или одной из организаций, указанных в ст. 258 ГПК РСФСР, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным5. В зависимости от принятого этим лицом (организацией) решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает удостоверение завещания до разрешения дела судом.
 
  4Удостоверителыная надпись должна соответствовать формам реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, утвержденным Министерством юстиции СССР 29 декабря 1973 г. и сохраняющим действие на территории Российской Федерации:
  форма 34 представляет собой удостоверительную надпись на завещании, подписанном самим завещателем;
  форма 35 - удостоверительную надпись на завещании от имени лица, не могущего подписаться на завещании лично вследствие физического недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам.
  5Согласно ст. 258 ГПК РСФСР дело о признании гражданина ограничено дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами либо недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия может быть начато судом общей юрисдикции по заявлению профсоюзов и иных общественных организаций, членом которых является завещатель, а также по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического лечебного учреждения.
  В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, что не может понимать значения своих действий или не может руководить ими (например, в нетрезвом состоянии), нотариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.
 
  4. Наследственное имущество. Гражданин может по завещанию6 оставить указанным им наследникам имущество и имущественные права, которые будут принадлежать ему на момент открытия наследства7. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления обратившимся лицом доказательств его прав на завещаемое имущество, так как наследственная масса определяется на момент смерти завещателя и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании части имущества его незавещанная часть переходит к наследникам по закону.
  В соответствии со ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: в равных долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т.д.). Однако при составлении завещания на дом завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома предназначается им в пользование каждому из названных им наследников (например: сыну - южная половина дома, дочери - северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками. Нотариус должен проследить также, чтобы доли между наследниками были точно распределены. Так, если условно все имущество принять за 1, то сумма долей не должна ее превышать. Например, не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель указал, что половину имущества он завещает жене, одну треть - дочери, одну четверть - сыну: 1/2+1/3+1/4=1 1/12,- сумма долей превышает условную 1.
 
  5. Обязательная доля. Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещателю в соответствии со ст. 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и ст. 535 ГК РСФСР не предоставлено право, полностью лишить наследства своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также иждивенцев.
 
  6Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных организациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, сделать распоряжение банку (кредитной организации) в форме заявления о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также государству или отдельным юридическим лицам и организациям. На указанном заявлении нотариусом свидетельствуется подлинность лишь подписи заявителя. Оформив заявление, нотариус разъясняет гражданину необходимость своевременного направления его в соответствующий банк (кредитную организацию).
  7Оставшиеся на дату смерти завещателя им недополученными пособия по временной нетрудоспособности и (или) по беременности и родам, выдаются совместно проживавшим с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего (п. 50 Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О пособиях по государственному социальному страхованию" от 23 февраля 1984 г. № 191. - СП СССР, 1984, № 8, ст. 46). Таким образом, указанные суммы не включаются в состав наследственного имущества.
  При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 125 Закона РФ "О государственных пенсиях в Российской Федерации" (от 20 ноября 1990 г. № 340-I) суммы пенсии, причитающиеся пенсионеру и недополученные им в связи с его смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются до принятия наследства.
 
  Перечень наследников, имеющих право на получение части наследственного имущества независимо от содержания завещательного распоряжения8, является исчерпывающим: указанные наследники, независимо от содержания завещания, получают не менее 2/3 той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). При этом ни суд, ни нотариус не вправе, ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли.
  При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, в состав которого также включаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства. Рассмотрим это положение подробнее.
  Итак, при определении размера обязательной доли нотариус учитывает стоимость всего наследственного имущества, в том числе и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода. Следует отметить, что в случае, когда наследник, имеющий право на обязательную долю, проживал совместно с наследодателем, стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода также зачисляется в эту обязательную долю. Для определения всей наследственной массы полностью наследник по завещанию или наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственного имущества. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем, имуществе наследодателя приходится доля, больше обязательной доли или равная ей, тогда ст. 535 ГК РСФСР не применяется, то есть доля наследника не ограничивается размерами обязательной доли.
  Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60.000 рублей и дочери - паенакопление в ЖСК в сумме 80.000 рублей. Единственная наследница по закону дочь наследодателя, будучи инвалидом III группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обязательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества в квартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашней обстановки и обихода на сумму 40.000 руб. В данном примере дочери положена обязательная доля в сумме 120.000 руб. (60.000 руб. + 80.000 руб. + 40.000 руб. = = 180.000 руб.; 2/3 от 180.000 руб. = 120.000 руб.). Между тем по завещанию ей причитается паенакопление 80.000руб., а также к ней перешло имущество на сумму 40.000 руб., находящееся в квартире, в которой она проживала совместно с наследодателем. Таким образом, ей обеспечена обязательная доля и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию свидетельства согласно воле завещателя.
  В случае, когда завещана лишь часть имущества, обязательная доля исчисляется, исходя из стоимости всего наследственного имущества, но выделяется обязательному наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, тогда недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. В том случае, если наследник по завещанию является одновременно и наследником по закону, оставшаяся вне завещания часть имущества делится поровну между всеми наследниками по закону, в том числе и наследником, указанным в завещании.
  Например, наследодатель завещал 1/2 долю дома дочери, а другая половина осталась незавещанной. На момент открытия наследства наряду с дочерью - наследницей по завещанию - оказались жена и двое несовершеннолетних детей. В этом случае обязательные доли несовершеннолетних детей определяются, исходя из всего наследственного дома, т.е. 2/3 от 1/4 (всего четверо наследников) и равняются 2/12 доли дома.
 
  8Если в отношении вкладов, хранящихся в банках (кредитных организациях), сделано завещательное распоряжение этому банку (кредитной учреждении) или удостоверено нотариальное завещание, право на обязательную долю на вклады не распространяется (ст. 561 ГК РСФСР).
  Поскольку по завещанию 1/2 (или 6/12) доля дома переходит к дочери, то вне завещательного распоряжения остаются 6/12. Эта часть имущества согласно ст. 537 ГК РСФСР должна была бы быть разделена между всеми четырьмя наследниками по закону поровну. Однако закон, охраняя права нетрудоспособных наследников, закрепляет за каждым из несовершеннолетних детей по 2/12. Эти доли выделяются из незавещанной доли дома: 6/12 - 2/12 - 2/12 = 2/12. Оставшиеся 2/12 делятся поровну между женой и дочерью. Таким образом, дочь получает по завещанию 1/2 дома и по закону 1/12 от незавещанной части имущества. Каждый несовершеннолетний ребенок - обязательный наследник- получает по 2/12, жена наследодателя получает всего 1/12 долю дома (1/2 + 1/12 + 2/12 + + 1/12 + 2/12= 1).
  Необходимо учитывать, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на часть его (например, автомашина или жилой дом). Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию либо предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.
  Вторым важным критерием при определении размера обязательной доли в наследстве нотариус должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в том числе учитывать и внуков, имеющих право на наследство по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии наследства количество всех известных им наследников по закону. Например, наследодатель завещал все имущество в пользу дочери. Однако на день открытия наследства были в живых жена наследодателя, которой исполнилось 55 лет, дочь и два сына, один из которых - инвалид III группы. Следовательно" жене и сыну-инвалиду положены по закону обязательные доли как нетрудоспособным иждивенцам (соответственно по возрасту и состоянию здоровья). Кроме того, жена просила о выдаче свидетельства о праве собственности, как пережившей супруге. Если бы не было завещания, каждому из наследников по закону после выдачи свидетельства о праве собственности причиталось бы 1/2 : 4 = = 1/8 доля9. Обязательная доля равна 2/3 от 1/8, т.е. 2/24, или 1/12 доли. Таким образом, жена получит свидетельство о праве собственности на 1/2 долю имущества и свидетельство о праве на наследство по закону на 1/12 (обязательная доля). Такая же доля 1 /12 имущества переходит сыну-инвалиду. Оставшуюся 1/3 долю имущества получит дочь по завещанию (1 - 1/2 - 1/12 - 1/12 - 4/12, или 1/3)10. Необходимо обратить особое внимание, что закон охраняет лишь права несовершеннолетних наследников, нетрудоспособных наследников первой очереди, а также нетрудоспособных иждивенцев, состоявших на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, сохраняя за ними во всех случаях право на обязательную долю. Однако наследники второй очереди, а также внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, могут получить обязательную долю только в случае, если они призваны к наследованию как иждивенцы наследодателя. Нетрудоспособность иждивенцев может быть связана законодательством РФ с достижением определенного возраста (выход на пенсию по возрасту) или с состоянием здоровья (инвалидность в связи с увечием, общим заболеванием и т.п.).
 
 
  9 Наследственная масса завещателя составляет 1/2 совместного имущества супругов.
  10Однако при оформлении свидетельства о праве на наследство часть каждого наследника определяется в идеальной доле. При этом наследственное имущество всегда принимается за I. Следовательно, жене и сыну, имеющим право на обязательные доли в наследстве, свидетельства о праве на наследство должны быть выданы на 1/6 долю каждому (1:4= 1/4 ? 2/3 = 2/12, или 1/6). Далее в свидетельстве указывается, из чего состоит наследство. В данном примере: из 1/2 доли всего наследственного имущества.
  Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 535 ГК РСФСР ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет.
  Наследник вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю в размере менее установленного законом лимита в две третьих либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию наследственная доля менее 2/3 доли наследства, о чем подается нотариусу заявление соответствующего содержания. Указанные заявления от имени опекунов или попечителей обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства.
  Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает такого согласия. Поэтому в случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более десяти дней. При получении сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего право наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, выдача свидетельства на обязательную долю приостанавливается до разрешения дела судом. При неполучении в десятидневный срок такого сообщения нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю (ст. 41 Основ).
 
  6. Завещательный отказ. В соответствии со ст. 538 ГК РСФСР завещатель имеет право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. В основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. Завещательный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.
  На наследника, к которому переходит жилой дом или квартира, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или квартирой либо определенной их частью. При последующем переходе права собственности на жилой дом или квартиру либо их часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Указанное обязательство сохраняется при любой форме отчуждения жилого дома или квартиры (продажа, мена, дарение) и при переходе жилого дома или квартиры в порядке наследования.
  Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.
  Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга. Такой отказ может быть только безусловным. Кроме того, Отказополучатель может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного права, если его действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению завещательного отказа. Отказополучатель имеет право воспользоваться своими правами в течение общего срока исковой давности - трех лет.
 
  7. Исполнение наследником обязанности неимущественного характера. Завещанием может быть возложена на наследников обязанность неимущественного характера, т.е. исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Если эти действия носят имущественный характер, то применяются правила, относящиеся к завещательному отказу. Различие между завещательным отказом и возложением заключается в том, что отказ представляет собой обязанность, исполнение которой дает выгоду отказополучателю, а возложение может быть не связано с имущественной выгодой, и делается оно не в пользу определенного лица, а направлено на осуществление общеполезной цели.
 
  8. Содержание завещания. Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты. В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР завещатель имеет право назначить исполнителя воли, который после открытия наследства принимает меры к ее исполнению. Исполнителем воли может быть и наследник, указанный в завещании, и другое назначенное завещателем лицо (исполнитель завещания). В последнем случае требуется согласие исполнителя завещания, выраженное им в надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. На исполнителя завещания может быть возложено исполнение завещания в целом или отдельных распоряжений завещателя. В том случае, если не назначен исполнитель воли, считается, что воля завещателя должна быть исполнена наследниками по завещанию. Исполнитель воли завещателя имеет право совершать все действия, необходимые для исполнения завещания, однако он не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим имуществом. По исполнению завещания исполнитель завещания обязан представить наследникам по их требованию отчет. В случае несогласия наследников с действиями исполнителя завещания они вправе обжаловать его действия в - судебном порядке. В любое время исполнитель завещания может отказаться от выполнения своих обязанностей по исполнению завещания, о чем ставит в известность наследников по завещанию. Поскольку поручение по исполнению завещания носит личный характер, исполнитель завещания не вправе передоверить исполнение завещания другим лицам.
  Завещатель не имеет права составить, а нотариус соответственно не вправе удостоверить завещание под условием, заключающимся, например, в получении им от наследника пожизненного содержания. В этом случае односторонняя сделка, какой является завещание, превращается в двустороннюю возмездную сделку, совершенную на случай смерти. Такое завещание не может быть признано законным, так как ставит силу завещания в зависимость от выполнения определенных обязательств лицом, назначенным наследником, и ограничивает завещателя в свободе отмены или изменения завещания. Как видно из вышеизложенного, это в корне не соответствует правовому содержанию данной сделки.
  Также не может быть удостоверено завещание, в котором завещатель ограничивает права наследника по распоряжению в дальнейшем полученным по наследству имуществом (например, завещание, в котором завещатель завещает своей жене принадлежащий ему дом, обязывая ее продать этот дом и выплатить часть вырученных от продажи дома денег своему племяннику), так как наследник, становясь собственником этого имущества, не может распорядиться им по своему усмотрению, что нарушает его конституционно гарантированное право.
  Подлинность подписи на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально засвидетельствована даже в том случае, если завещатель явился в нотариальную контору лично. Удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи должна соответствовать формам № 49 и 53, утвержденным Министерством юстиции СССР 29 декабря 1973 г. и сохраняющим действие на территории Российской Федерации.
 
  9. Отмена или изменение завещания. Поскольку завещание является односторонней сделкой, в соответствии со ст. 543 ГК РСФСР завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, т.е. при жизни наследодателя завещание не создает никаких прав для наследников. Изменить завещание можно путем составления нового завещания, в котором завещатель отменяет или изменяет отдельные распоряжения первого завещания. Позднее составленное завещание, может, не отменяя и не изменяя ранее составленное, лишь дополнить его. В том случае, если последующее завещание охватывает все имущественные распоряжения первого завещания, ранее составленное завещание оказывается отмененным последним завещанием. Отмена завещания путем составления нового завещания является окончательной и бесповоротной. Однако отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу заявления об отмене завещания, а в местностях, где, нет нотариуса, указанное заявление подается должностному лицу органа исполнительной власти. Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившие новое завещание или принявшие заявление об отмене завещания, направляют его нотариусу или должностному лицу, удостоверившим отмененное завещание. Получив заявление об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нотариус (должностное лицо) должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы), в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Если при этом сам завещатель представит имеющийся у него экземпляр завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который в свою очередь должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдельного наряда отмененных завещаний не допускается.
  Отмена завещания представляет собой разновидность завещательного распоряжения, поэтому она может осуществляться во всех формах, которые допускаются для завещательных распоряжений. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре завещания, не имеют юридической силы. В таких случаях наследование осуществляется в соответствии с экземпляром завещания, хранящимся у нотариуса.
 
  10. Доказательства права наследования по завещанию.
  При оформлении наследства по завещанию наследники представляют все документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия наследства и для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания, К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти.
 
  11. Приращение наследственных долей. В соответствии со ст. 551 ГК РСФСР в случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях. Отпадение наследника происходит в следующих случаях: непринятия наследства; отказа от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается от наследства; лишения завещателем наследника права наследования.
  Приращение наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника по завещанию или по закону, либо в пользу государства или юридического лица, либо когда отпавшему наследнику подназначен наследник. При переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии приращения наследственных долей также не наступает.
  В соответствии со ст. 552 ГК РСФСР наследственное имущество по праву наследования переходит к государству в следующих случаях:
  1) если имущество завещано государству;
  2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
  4) если ни один из наследников не принял наследства. В случае, если кто-либо из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. При завещании только части имущества наследодателя и отсутствии наследников по закону к государству переходит незавещанная часть наследства,
 
  12. Обобщение нотариальной практики. В завершении изложения материала настоящей главы хотелось бы обратить внимание на некоторые обобщения нотариальной практики по удостоверению завещаний. Как правило удостоверяются завещания, в которых одному или нескольким наследникам завещается все или какое-то определенное имущество, например дом или вклад. Однако сложные завещания, такие, как, например, с подназначением наследника, с возложением на наследника исполнения каких-либо обязательств в пользу других лиц или с назначением исполнителя завещания, удостоверяются лишь в исключительных случаях. По-видимому, это свидетельствует о нежелании нотариусов составлять проекты завещаний, содержание которых могло бы учитывать весь правовой массив наследования по завещанию. В то же время, несмотря на то; что согласно ст. 1 Основ нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации, анализ практики указывает на ряд существенных нарушений и ошибок, допущенных нотариусами при удостоверении завещаний:
  удостоверялись завещания с условием пожизненного содержания или с условием, ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом (например, завещатель обязывает наследника продать полученный по наследству дом);
  в некоторых завещаниях не ясно, а порой неграмотно, излагалась воля завещателя (например, в одном из завещаний указано: "Из принадлежащего мне имущества: а) камышитового дома из трех комнат, кухни, веранды завещаю жене С,, внуку Е. в равных долях. После моей смерти свою долю завещаю племяннику Ю.; б) все остальное имущество - им же");
  имелись случаи удостоверения в присутствии свидетелей завещаний, не подписанных завещателем или нотариусом, а также завещаний, составленных от имени нескольких лиц;
  при составлении завещания в пользу нескольких лиц не всегда определялись их доли в наследственном имуществе;
  многие завещания составлялись небрежно, при использовании бланков текст завещания печатался прямо по тексту бланка, допускались искажения фамилий и ошибки в их написании, сокращения и ошибки в тексте завещания, не прочеркивались свободные места;
  нередко исправления в текстах завещаний делались небрежно и неправильно оформлялись;
  не делалось необходимых отметок при удостоверении завещаний на дому или в больнице;
  в ряде случаев не соблюдались правила отмены завещаний, в частности, не делались отметки об Отмене завещаний в реестре и в алфавитной книге, заявления об отмене подшивались отдельно от отмененных завещаний; нотариусами при удостоверении завещаний не соблюдались формы удостоверительных надписей, особенно в случаях, когда завещание из-за неграмотности или болезни завещателя подписывало по его просьбе другое лицо: в удостоверительных надписях не всегда указывались причины, по которым завещатель не смог подписать завещание, в них часто не было отметок об установлении личности лица, подписавшего завещание, применялись такие устаревшие термины, как "самоличность", "собственноручно", не всегда отмечалось, что завещание подписано завещателем в присутствии нотариуса, не указывалась фамилия нотариуса, удостоверившего завещание. Имелись случаи, когда в удостоверительной надписи указывались фамилия, имя, отчество одного нотариуса, а завещание подписывалось другим нотариусом. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы надеяться, что приведенные ошибки будут учтены при изучении курса "Наследственное право Российской Федерации".
 
 
  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
  1.Что такое завещание и в чем его сущность?
  2.В чем отличие наследования по завещанию от наследования по закону?
  3.В каком порядке нотариус удостоверяет завещание?
  4.Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным?
  5.С какой целью нотариус должен проверить дееспособность завещателя?
  6.Что включает наследственное имущество?
  7.Как определяются доли наследственного имущества?
  8.В каком порядке исчисляется обязательная доля?
  9.Какие наследники имеют право на обязательную долю?
  10.В чем заключается сущность 'завещательного отказа?
  11.В пользу какого лица завещатель совершает завещательный отказ?
  12.В каком порядке наследник исполняет завещательный отказ?
  13.С какой целью завещатель может возложить на наследников обязанность неимущественного характера?
  14.Кем и в каком порядке могут производиться изменения или отмена завещания?
  15.В каком порядке осуществляется приращение наследственных долей и в каких случаях оно не допускается?
 
 
 
 
 
  Лекция 24.
 
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКА ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
 
  1. Основания наступления ответственности наследников по долгам наследодателя. Граждане (физические лица) согласно ч. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ являются участниками отношений, регулируемых гражданским законодательством Российской Федерации, в соответствии с его положениями приобретают и реализуют гражданские права, осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ст. 23 ГК РФ), несут обязанности, возникающие из гражданских правоотношений, и отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание (ст. 24 и 25 ГК РФ)1. Обязательства гражданина (должника) прекращаются с даты его смерти, если исполнение этих обязательств не может быть произведено без личного участия умершего либо эти обязательства иным образом неразрывно связаны с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Из этого следует, что неисполненные обязательства умершего перед его кредиторами по выплате в счет долга денежных средств или передаче определенной содержанием обязательства вещи2 после его смерти должны быть исполнены его правопреемниками. Устанавливая данную норму, законодатель обеспечивает ее исполнение положениями раздела VII "Наследственное право" ГК РСФСР, регулирующими в настоящее время порядок удовлетворения требований кредиторов наследодателя.
 
  2. Порядок исполнения обязательств по долгам наследодателя. В соответствии со ст. 553 ГК РСФСР наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества и не обязан платить долг, превышающий этот размер. На таких же основаниях отвечает по долгам наследодателя государство, к которому поступило имущество в порядке перехода наследства к государству.
  Ответственность наследников по долгам наследодателя всегда долевая, т.е. наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам пропорционально их доле в наследственном имуществе. При определении действительной стоимости наследственного имущества необходимо исходить из розничных цен на соответствующие вещи с учетом их износа, а при отсутствии розничных цен стоимость определяется по экспертной оценке. Стоимость жилых домов и квартир определяется исходя из инвентаризационной оценки, а если инвентаризация в местности не проведена, - исходя из страховой оценки. Стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода должна быть включена в общую стоимость наследственного имущества того из наследников, который получил эти предметы.
  На основании ст. 554 ГК РСФСР кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство наследникам или исполнителю завещания, или нотариусу (государственной нотариальной конторе) по месту открытия наследства либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу. Претензии кредиторов предъявляются ими к указанным лицам независимо от наступления срока соответствующего требования, то есть право кредитора наследодателя на предъявление претензии возникает со дня смерти указанного должника, а не с даты, когда наследодатель должен был бы погасить долг.
 
  1Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам определен в Приложении № 1 к ГПК РСФСР.
  2Исключение составляют обязательства по передаче индивидуально определенной вещи, которая является результатом исполнения умершим должником договора подряда (иного гражданско-правового договора), из содержания которого следовало бы, что должник, используя свои профессиональные умения и навыки, изготавливает указанную вещь. Если же эта вещь была им изготовлена и не была передана кредитору до дня смерти должника, то его наследники обязаны передать эту вещь кредитору.
  Таким образом, закон гарантирует кредиторам исполнение обязательства должника его наследниками (указанными лицами) и защищает имущественные интересы кредитора. В соответствии со ст. 63 Основ претензии должны быть предъявлены кредиторами в письменной форме.
  Шестимесячный срок на предъявление претензий кредиторами установлен только для требований, вытекающих из обязательств наследодателя, и не распространяется на требования третьих лиц о признании права собственности на имущество и его истребовании. Указанный срок не распространяется и на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также на требования о возмещении расходов по охране наследственного имущества и управлению им - к этим требованиям применяется общий срок исковой давности, составляющий согласно ст. 196 ГК РФ три года.
  Несоблюдение требований ст. 554 ГК РСФСР влечет за собой утрату кредиторами принадлежащих им прав требования. Правила о восстановлении, перерыве и приостановлении сроков давности и последствиях их истечения на сроки для предъявления претензий кредиторами наследодателя не распространяются.
 
  3. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств наследодателя. Как было отмечено выше, кредитор вправе предъявить претензии по неисполненным обязательствам не только к наследникам должника или исполнителю его завещания, но и к нотариусу (в государственную нотариальную контору), который обязан принять меры к удовлетворению заявленного требования. В этом случае нотариус обязан принять заявление кредитора и зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Заявление кредитора о принятии мер к охране наследственного имущества регистрируется нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Если до даты обращения кредитора к нотариусу им не было заведено наследственное дело на умершего, оно заводится по заявлению кредитора. Однако нотариус, которым принято указанное заявление кредитора, не вправе самостоятельно выдавать распоряжения об удовлетворении претензии за счет наследственного имущества, а обязан лишь в необходимых случаях принять меры к охране наследственного имущества, сообщить наследникам о поступившем заявлении кредитора и предложить им добровольно погасить долг, когда нотариусу известно, что у наследодателя есть наследники и их место жительства или работы удалось установить.
  При отказе наследников добровольно удовлетворить претензии кредитора и предъявить имущество к описи нотариус составляет акт об этом и разъясняет кредитору порядок обращения в суд общей юрисдикции с иском к этим наследникам. Акт составляется в двух экземплярах: один - подшивается в наследственное дело, другой - передается кредитору.
  Если у умершего должника отсутствует имущество, подлежащее описи, нотариус должен составить акт об отсутствии имущества и сообщить об этом кредитору.
  В тех случаях, когда от кредитора поступило заявление о предъявлении претензии, а наследников нет и имущество в порядке наследования будет передано государству, нотариус принимает меры к охране наследственного имущества, сообщает кредитору о наличии имущества и разъясняет ему порядок предъявления претензии к соответствующему финансовому органу.
 
 

<< Пред.           стр. 9 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу