<< Пред.           стр. 10 (из 13)           След. >>

Список литературы по разделу

 По мнению И.Г. Филановского, каждой форме вины соответствует определенная группа мотивов (при неосторожности - хвастовство, эгоизм). Однако в систему мотивации неосторожных преступлений нередко входят типичные для умышленных преступлений сомотивы: алкогольные, хулиганские, корыстные, карьеристские и т.п.
 Судебная практика свидетельствует о том, что суды не всегда разграничивают умышленное убийство и причинение смерти по неосторожности. Чаще других необоснованно признается умышленным убийством причинение смерти по неосторожности, причем сознание виновным фактической стороны своих действий ошибочно признается свидетельством предвидения смерти потерпевшего. Эти выводы делаются без учета конкретных обстоятельств дела, взаимоотношений потерпевшего и виновного, их намерений и всей обстановки происшедшего.[263]
 Преступные действия, повлекшие смерть потерпевшего, могут расцениваться как совершенные по неосторожности лишь в том случае, если виновный не имел умысла ни на причинение смерти потерпевшему, ни на причинение ему тяжкого телесного повреждения.[264]
 Причинение смерти потерпевшему путем нанесения побоев или телесных повреждений, а равно наступление смерти потерпевшего в результате удара его о твердый предмет при падении от толчка или побоев, нанесенных виновным, квалифицируется как причинение смерти по неосторожности при условии, если действия совершены виновным без умысла на убийство или на причинение тяжкого телесного повреждения, когда установлено, что он по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть наступившие последствия.
 Причинение смерти в результате легкомыслия подлежит отграничению от убийства с косвенным умыслом. При этом необходимо учитывать, что:
 1) при легкомыслии виновный предвидит лишь возможность наступления смерти в аналогичных случаях, при косвенном умысле виновный предвидит также и вероятность наступления смерти в данном случае;
 2) при легкомыслии виновный надеется на предотвращение смерти потерпевшего, а при косвенном умысле виновный, не принимая никаких мер к предотвращению смерти потерпевшего, не желает, но сознательно допускает ее наступление, либо относится к этому безразлично.
 Причинение смерти по неосторожности необходимо отграничивать от случайного причинения смерти. Ответственность за причинение смерти исключается:
 1) если лицо предвидело возможность причинения смерти другому человеку и, не желая этого, предприняло все необходимые, по его мнению, меры для предотвращения наступления смерти, но смерть наступила по независящим от него причинам;
 2) если лицо не предвидело, не могло и не должно было предвидеть наступление смерти другого человека.[265] В последнем случае сочетание объективного (должен был) и субъективного (мог) критериев при оценке деяния позволяет прийти к правильному выводу о разграничении причинения смерти по небрежности и случайного причинения смерти.
  Причинение смерти по неосторожности как самостоятельное преступление должно отграничиваться от других преступлений, которые сопряжены с причинением смерти человеку по неосторожности: при умышленном причинении вреда здоровью (ст. 111 УК), при незаконном производстве аборта (ст. 123УК), неоказании помощи больному (ст. 124 УК РФ), похищении человека (ст. 126 УК), незаконном лишении свободы (ст. 127) и др. В таких случаях основным критерием отграничения является то, что помимо причинения смерти по неосторожности совершаются иные действия (бездействие), посягающие на другой объект. Здесь речь идет и об ответственности за преступление, которое может быть совершено с двумя формами вины.
 
 Горшкова Е.В.
 студентка 2 курса ЮФ РГГУ
 
 Суд присяжных как либеральный правовой институт в России: опыт и перспективы
 
 В России возрожден суд присяжных, существовавший ранее на протяжении 58 лет, с 1864 г. до октября 1922 г., когда упоминание о нем было исключено из законодательства.
 Многим вопрос о суде присяжных кажется краеугольным камнем правовой реформы в России.
 После реформы 1864 г. суд присяжных превратился в высокоразвитый и авторитетный институт российского общества, так что нельзя говорить о том, что это либеральное явление абсолютно чуждо российскому менталитету.
 Первый судебный процесс с участием присяжных заседателей состоялся в декабре 1993 года в Саратове.
 Переходя к демократии, мы переняли одну из двух существующих систем суда присяжных – систему, где присяжные решают вопрос о виновности подсудимого независимо от судьи (США, Канада, Великобритания).
 В странах Европы действует принципиально другая система – три профессиональных судьи и присяжные[266]. Сложно однозначно ответить на вопрос, какая система более совершенна для эффективного внедрения в России.
 Здесь стоит задаться вопросом, какое народное мнение в системе судебной власти нам важнее: окрашенное подчас сомнительным профессионализмом судьи или то, которое опирается преимущественно на интуицию и жизненный опыт. Кажется, в последнем варианте во многом суть данного правового института.
 Восстановление подобного судопроизводства в 1992-1993 годах имело целью вывести систему правосудия из-под политического контроля, способствовать укреплению состязательного начала судебных процессов, положить конец явной предрасположенности судов к стороне обвинения и «перебросить мостик» от правовых институтов к гражданам[267].
 Проблема полноценного внедрения в российскую судебную систему суда присяжных стала актуальной не только потому, что Правительство РФ серьезно настроено проводить в жизнь инициативу с системой судов присяжных. В конце концов, законодательная власть представительна, исполнительная подотчетна и подзаконна, судебная тоже подзаконна и независима. Ко всему этому нелишне добавить и прямой контроль граждан за осуществлением правосудия с возможностью повлиять, посмотрев театрально построенные, обоснованные выступления состязающихся сторон, на справедливость решения суда.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2001 г. «О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2002-2006 годы» в целях реализации ст. 47 Конституции РФ предполагается введение суда присяжных заседателей во всех субъектах Российской Федерации для обеспечения реального равенства граждан перед законом и судом. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение органов федерального правосудия соответствующими рабочими площадями (с учетом введения судов присяжных).
  Суд присяжных, третейские и мировые суды – развивающиеся альтернативные формы судопроизводства, которым, согласно постановлению Правительства РФ от 7 октября 1996 г. "Об утверждении Концепции реформирования органов и учреждений юстиции Российской Федерации", Министерство юстиции Российской Федерации оказывает содействие.
  Часть 4 ст. 123 Конституции РФ 1993 года устанавливает одну из форм участия граждан в осуществлении правосудия – в качестве присяжных заседателей.
 
 
 Необоснованный отказ суда в принятии дела к своему производству и рассмотрении его, неоправданная задержка в рассмотрении дела являются нарушением права гражданина, предусмотренного ч. 1 ст. 47 Конституции. Это нарушение может быть обжаловано в вышестоящий суд.
 Предоставление обвиняемому инициативы в выборе той формы судопроизводства, которая, по его мнению, может в наибольшей степени обеспечить защиту его прав и в то же время вынесение справедливого приговора, является логическим развитием положений этой статьи.
 Право обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных было впервые установлено на конституционном уровне (ч. 2 ст. 47, Конституция РФ).
 Возможность для обвиняемого в особых, предусмотренных законам случаях самостоятельно решить, будет ли его дело рассмотрено судом присяжных, представляет собой дополнительную гарантию защиты прав личности в уголовном процессе и является реальным шагом в проведении судебной реформы.
 Введение суда присяжных означает установление новой формы судопроизводства: вопрос о виновности лица, привлеченного к ответственности, решается присяжными самостоятельно, по внутреннему убеждению; при произнесении напутственного слова председательствующему запрещается в какой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, поставленным перед присяжными.
 Создаются дополнительные гарантии независимости суда. Вердикт, т. е. решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, выносится присяжными самостоятельно; вердикт о невиновности подсудимого обязателен для председательствующего судьи и влечет вынесение им оправдательного приговора. Суд присяжных обеспечивает широкую коллегиальность. В рассмотрении дела принимают участие двенадцать присяжных, отобранных путем жеребьевки. Лишь определение меры наказания является прерогативой судьи-профессионала.
  Одной из существенных гарантий беспристрастности присяжных является ч. 3 ст. 328 УПК РФ 2001, где указана обязанность председательствующего разъяснить кандидатам в присяжные заседатели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а также представить необходимую информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства. После этого председательствующий должен опросить кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела.
  Функция присяжных – разрешать уголовное дело «как подобает свободному гражданину и справедливому человеку» (ст. 332 УПК РФ).
  С переходом к рассмотрению некоторых категорий дел с участием присяжных характер судебного процесса стал более состязательным, что привело к изменению стандартов доказывания.
 Благодаря положению закона об обязательном исключении недопустимых доказательств, которое на практике применяется только в суде присяжных, версия обвинения часто разрушается, что в конечном счете опосредованно, но верно ведет к повышению способности работников следственных органов и прокуратуры обеспечить качество работы, близкое к высоким стандартам системы с судами присяжных.
 Самым большим препятствием на пути развития системы судов присяжных является недостаточность бюджетного финансирования.
 Ежедневное вознаграждение, выплачиваемое в России присяжному, составляет половину суммы суточного жалованья судьи, участвующего в рассмотрении дела[268].
 Но невозможность должного финансирования – удобная причина, чтобы не замечать общественно значимые правовые факты – доля оправдательных приговоров, выносимых судами присяжных, составила в среднем около 20% (по сравнению с 0,37% в обычных судах)[269]. Это стало настоящим потрясением.
  Таким образом, суд присяжных постепенно воспитывает у участников судебного процесса убеждение нового юридического сообщества. Убеждение в том, что оправдательный приговор – вполне легитимный исход судебного разбирательства. Практика Саратовского суда показывает, что большинство решений, принятых присяжными, являются справедливыми, исходя из объема представленных им доказательств.
 Технические проблемы связаны с составлением списков потенциальных присяжных и заполнением присяжными опросного листа, слишком запутанного для сознания дилетанта.
 Своими положительными методами работы суд присяжных способен поделиться с обычными судебными процессами.
 Судебная власть приближается к простым гражданам, что делает ее продуктивной.
 Американский юрист, профессор Уильям Бернэм считает, что, обеспечивая обвиняемому предстать перед судом присяжных, ему обеспечивают неоценимую защиту против коррумпированных или излишне рьяных обвинителей и против податливых, непредсказуемых и необъективных судей.
 Суды присяжных защищают независимость судей и не желают доверять одному судье или их группе неограниченную власть над жизнью и свободой гражданина[270].
 Делая вывод, хочу отметить, что широкое привлечение населения к осуществлению правосудия, самостоятельность принимаемых решений характеризуют суд присяжных как наиболее демократичную форму судопроизводства.
 Поскольку суд присяжных гарантирован Конституцией, он будет введен в России, что обеспечит в какой-то мере устойчивое развитие российского общества, баланс интересов.
 Тем более что членство России в Совете Европы к подобным мерам обязывает.
 
 Широков Н.А.
 адъюнкт МУ МВД РФ
 
 Формирование личности субъекта вандализма
 
  Субъект преступления рассматривается в российской науке уголовного права как один из необходимых элементов состава преступления. Наличие субъекта преступления является определяющим условием уголовной ответственности, так как «она возможна только при наличии в первую очередь лица, совершившего преступление»[271].
  Лица, совершающие акты вандалима, имеют ряд общих особенностей. Как отмечают исследования, они относятся к наиболее запущенной категории правонарушителей[272]. Их преступное поведение возникает раньше, чем у других правонарушителей. Вандалы обладают небольшим криминальным опытом, сложившимися взглядами и стереотипами антиобщественного поведения. Их поведение отличается нестабильной криминальной направленностью, а потребности крайне ограничены и примитивны, отчуждены от социальных ценностей. Социальная дезадаптация обычно усугубляется отсутствием семьи, специальности, постоянных мест работы и жительства, различными психическими анамалиями. В криминальной среде они пользуются небольшим влиянием. Преступное поведение вандалов тесно взаимодеиствует с их антисоциальным образом жизни.
  Личность преступника-вандала, как правило, деформирована его включением в криминальную среду, дефектами семейного воспитания уже в раннем возрасте, хроническим неудовлетворением его насущных потребностей, постоянной ситуативной потребностью[273].
  У личности, совершающей преступления данного вида, обычно сформирован особый тип поведения - ситуативная зависимость поведения - установка на совершение криминальных действий в любой ситуации.
  Как констатируют многие исследователи, вандализм - преимущественно мужской феномен (А. Голдштейн, Дж. Говард, Д.Франсис). Многочисленные исследования и статистические данные показывают, что большинство актов вандализма совершается молодыми людьми, не достигшими 25 лет. По данным выборочных исследований подростков, пик вандализма приходится на 11 – 13 лет (Д. Элиот, М.Лебланк, М.Фрешет, Р.Мейби). Вандализм занимает заметное место в структуре криминальной активности подростков 13 – 17 лет.
  В общественном сознании существует определенный стереотип подростка-вандала. Разрушитель предстает примитивным существом с отклонением в умственном и психическом развитии. Эти данные ассоциируются с низким социальным статусом семьи. Однако данные изучения не подтверждают этого образа. Исследования не выявили корреляции между склонностью к вандализму у подростков и их принадлежностью к определенному социальному слою. Подростки- вандалы обладают примерно таким же уровнем интеллекта, как и их сверстники, однако успевают в школе гораздо хуже. В некоторых исследованиях показано, что большинство «злостных» вандалов находится в кризисной ситуации.
  В общественном сознании вандализм часто представляет бессмысленным, бесцельным, немотивированным поведением. Выявление мотивов вандализма стало одной из главных задач социально- психологических исследований с момента появления первых публикаций по этой проблеме[274]. Существуют следующие мотивационные типологии вандализма.
  Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения – материальная выгода.
  Идеологический вандализм. Когда разрушитель преследует социальные или политические цели. Объект разрушения имеет ярко выраженный символический смысл.
  Вандализм как мщение. Разрушение происходит в ответ на обиду или оскорбление.
  Вандализм как игра. Эта распространенная разновидность детского разрушения рассматривается как возможность поднять статус в группе сверстников.
  Злобный вандализм. Представляет собой акты, вызванные чувствами враждебности, зависти, неприязни к другим людям и удовольствия от причинения вреда.
  Другая классификация мотивов вандализма представлена Д. Кантером. Кроме рассмотренных уже мотивов мести и враждебности Кантер называет следующие причины:
  – Гнев. Разрушительные действия объясняются чувством досады, переживанием неспособности достигнуть чего-либо и могут быть попыткой справиться со стрессом.
  – Скука. Причина – желание развлечься. Мотивом выступает поиск новых впечатлений, острых ощущений, связанных с запретностью и опасностью.
  – Исследование. Целью разрушения служит познание (любопытство, желание понять, как работает система, – в детском возрасте).
  – Эстетическое переживание. Наблюдение физического процесса разрушения создает новые визуальные структуры, сопровождающиеся звуками, которые кажутся приятными.
  – Экзистенциональное исследование. Расшифровывая этот мотив, Кантер поясняет, что вандализм может выступать как средство самоутверждения, исследование возможности своего влияния на общество, привлечения внимания к себе.
  В качестве основных причин возникновения девиантного поведения несовершеннолетних обычно остро выделяют моменты социализации подростков-старшеклассников: выбор линии поведения на фоне резкой актуализации денежных аспектов социального статуса, разрешение в новых условиях конфликта личных потребностей и материальных возможностей, направленность структуры ценностей школьной молодежи, потенциал конструктивного сотрудничества с обществом и его институтами.
  Подростки из малообеспеченных семей зачастую вынуждены оставлять учебу после девяти классов и получения аттестатов об общем среднем образовании главным образом по материально-экономическим причинам. Необходимость удовлетворять свои с каждым годом возрастающие потребности толкает молодежь к поискам дополнительных источников финансирования. Но далеко не всем удается найти работу, и часть подростков тяготеет к противоправным способам добычи денег.1
  В настоящее время приходится сталкиваться также с острыми моральными проблемами. Слом прежних нравственных устоев, либерализация нравов превратились в погром норм цивилизованного общежития. Молодежи приходится вырабатывать свои взгляды на жизнь в обстановке моральной вседозволенности. Одним из важнейших факторов обучения моральным ценностям и поведенческим нормам служит семья. Многочисленные исследования преступности показали, что около 85 % молодых людей с отклоняющимся поведением воспитывались в неблагополучных семьях. Однако немало случаев проявления отклоняющегося поведения и в совершенно благополучных семьях. Дело в том, что – это далеко не единственный, хотя и важнейший, институт общества, участвующий в социализации личности. Нормы, воспринятые с детства, могут быть пересмотрены или отброшены в ходе взаимодействия с окружающей действительностью, в частности, с социальным окружением.
  Неблагоприятные условия досуговой деятельности и отдыха молодежи, недостаточность для нее социально-культурных благ также является причиной девиантного поведения несовершеннолетних.
  Сегодня значительно уменьшилось число подростков и юношей, занимающихся техническим творчеством и рационализацией, литературным и художественным творчеством, музыкой и пением, художественной самодеятельностью. Это объясняется, с одной стороны, невостребованностью (например, занятий рационализацией и изобретательством), с другой – недостаточностью средств для подобного рода занятий (стали не по карману фотоматериалы, предметы коллекционирования и т.д.).
  Снижается интерес к занятиям физкультурой и спортом. Причины снижения интереса к этой форме поведения досуга и затрат времени на нее общие: уменьшение свободного времени в связи с ухудшившимися условиями жизни, закрытие многих существовавших ранее учреждений физкультуры и спорта, внедрение рыночных отношений в данную сферу. Наблюдаются тенденции снижения числа «читающего» населения, уменьшение количества подписчиков на газеты и журналы.
  Снижение ценности свободного времени в последние годы сказалось и на посещении учреждений культуры. Объясняется это отчасти рядом объективных обстоятельств: многие из культурно- просветительских заведений прекратили, вследствие недофинансирования, свое существование или ограничили свою деятельность, ухудшились материальные возможности большинства граждан. Число молодежи, посещающей театры, музеи, библиотеки и дома культуры, сократилось за последние десять лет в 3 раза, и ходить в них она стала, как правило, реже.
  Проблема досуга во многом связана с таким негативным социальным явлением, как алкоголизация и наркотизация молодого поколения. Серьезно тревожит катастрофический рост курящих подростков, увеличение почти в четыре раза тех, кто тратит карманные деньги на сигареты.
  Таким образом, в сегодняшних социально-экономических условиях в нашей стране основной удар неурядиц приходится на молодое поколение. Большинство подростков в основном приняли требования либерализованной рыночной экономики, принципы индивидуальной ответственности за свою судьбу. Но не может не беспокоить равнодушие, заметное ослабление критичности многих из них к такому пороку, как вандализм.
  Вместе с тем невнимание к жизненно важным проблемам молодежи, задержка с их решением способны привести и приводят не только к последствиям в криминальной сфере. Это неизбежно скажется на эффективности участия молодежи в социальных преобразованиях, в поднятии экономики страны. Столь же неизбежно замедлятся, окажутся недостаточно эффективными вообще все усилия в социальном развитии общества и государства.
  Устойчивое, долгосрочное, конструктивное сотрудничество всех ветвей власти, некоммерческих организаций, общественных объединений может способствовать преодолению многих кризисных явлений в молодежной сфере, а значит, и в России в целом.
 
 * * *
 
 Финансово-правовое, административно-правовое и социально-правовое обеспечение устойчивого развития
 
 
 
 Россинский Б.В.
 д-р юрид. наук, проф. ГУ – ВШЭ,
 заслуженный юрист РФ
 
 Проблемы совершенствования контроля
  НаД деятельностью юридических лиц в современных условиях
 
 В последние годы все более и более обостряется противоречие между стремлением хозяйствующих субъектов получить в процессе своей деятельности максимальную прибыль и необходимостью соблюдать многие специальные нормы. Эти нормы направлены на: обеспечение жизни и здоровья граждан; безопасности в промышленности, строительстве, на транспорте; охрану окружающей природной среды и др. Необходимые мероприятия по выполнению подобных положений законодательных актов, различных правил и стандартов не только требуют от юридических лиц существенных материальных, трудовых и иных затрат, но зачастую просто выходят за рамки основной деятельности данных организаций. Все это противоречит их экономическим интересам. Естественно, что юридические лица нередко нарушают соответствующие требования и, исходя из своих частных задач, пренебрегают публичными интересами.
 Контроль над деятельностью юридических лиц направлен на предупреждение, выявление и пресечение таких нарушений. В целом ряде случаев контроль позволяет избежать многих связанных с этим отрицательных последствий, предотвратить аварии, пожары, эпидемии и другие чрезвычайные события, обеспечить безопасность личности, общества и государства. С этих позиций осуществление государственного контроля, безусловно, отражает потребности общества и государства.
 Однако есть и другая сторона проблемы. Контроль отличается многообразием его видов, что во многом обусловлено сложностью как экономических процессов, так и самой системы государственного управления. Контрольные полномочия присущи многим государственным органам, но наиболее существенная роль в осуществлении контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов принадлежит органам исполнительной власти.
 Возможность столь широкого контроля за юридическими лицами обусловливает проведение в них бесконечных контрольных проверок, причем в целом ряде случаев не подкрепленных объективной необходимостью, а иногда и просто сковывающих их хозяйственную самостоятельность. Исследования показывают, что в организациях в среднем осуществляются ежегодно до 70 – 90 различных контрольно-надзорных проверок, т.е. до 6 – 8 проверок в месяц или до 2 в неделю. Отмечаются случаи, когда проводилось 10 и более проверок в месяц, т.е. не менее 2,5 в неделю. При пятидневной рабочей неделе это проверка через день.
 Безусловно, проверки отличаются по задачам, природе и уровню контролирующего органа, количеству проверяющих лиц, времени контрольной акции. Это, например, и короткий визит в организацию инспектора органов государственного пожарного надзора, и длительная финансовая ревизия. Однако все проверки, вне зависимости от их длительности, не только отвлекают администрацию и сотрудников проверяемых организаций от исполнения своих функциональных обязанностей, создают ненужную напряженность в работе, но и нередко приводят к нарушению прав юридических лиц, их необоснованным материальным потерям. С этих позиций осуществление государственного контроля зачастую ущемляет частные интересы юридических лиц.
 Говоря о контрольно-надзорной деятельности и связанных с ней нарушениях прав юридических лиц, нельзя не упомянуть о ставшей уже притчей во языцах российской коррупции. Отсутствие серьезной законодательной базы, регламентирующей вопросы государственного надзора и контроля, во многом предопределяют уровень этой коррупции. По оценкам многих экспертов, возможность откупиться спасает юридических лиц, иного пути преодоления жесткого контрольно-надзорного барьера эксперты не видят.
 К великому сожалению, мало что дал принятый в 2001 году Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». Прежде всего, его положения не распространяются на: налоговый, валютный, бюджетный контроль, банковский и страховой надзор, таможенный, лицензионный и некоторые другие виды контроля и надзора. А ведь при осуществлении подобных контрольных операций совершается немало нарушений прав юридических лиц, ущемляются их частные интересы.
 Но даже при осуществлении тех видов контроля, которые формально подпадают под действие Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», фактически нет никакой гарантии соблюдения прав юридических лиц, защиты их частных интересов. Этот Федеральный закон установил периодичность плановых проверок – не более чем один раз в два года. Но, во-первых, это каждым органом государственного контроля или надзора, а таких органов очень и очень много. А во-вторых (и данное обстоятельство, пожалуй, является главным контраргументом), кроме плановых мероприятий по контролю допускается проведение внеплановых проверок. При этом круг оснований для осуществления внепланового контроля столь широк, что соответствующие проверки деятельности юридических лиц могут проводиться по сути дела систематически.
 Конечно, перечисленные в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» основания для осуществления внеплановых контрольных проверок не являются надуманными, они, безусловно, выражают публичные интересы, связанные с необходимостью обеспечения жизни и здоровья граждан, предотвращения чрезвычайных событий, обеспечения безопасности личности, общества и государства. Однако приоритет публичных интересов над частными интересами юридических лиц, причем приоритет значительный, здесь несомненен.
 В то же время нельзя приветствовать и обратное явление ? приоритет частных интересов юридических лиц над публичными интересами. В этом случае будут постоянно возникать те или иные чрезвычайные события, обусловленные нарушениями хозяйствующими субъектами соответствующих требований. Подобных примеров предостаточно. Видимо, здесь следует искать золотую середину.
 Думается, что прежде всего необходимо принять федеральный закон, посвященный широкому спектру проблем организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности, в том числе в отношении юридических лиц. В этом законе, в частности, следует четко отграничить контрольную деятельность от надзорной и дать соответствующие законодательные дефиниции. Как известно, вопрос о соотношении надведомственного контроля и административного надзора в деятельности органов исполнительной власти долгие годы остается предметом научной дискуссии и до сих пор не получил законодательного разрешения.
 Данное в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» определение контрольно-надзорной деятельности неудачно. Согласно нему, контрольно-надзорные полномочия государственных органов распространяются на проверку любых требований, предъявляемых к товарам, работам и услугам. Такой подход отражает идеологию сохранения полного контроля государства за деятельностью юридических лиц и фактического отрицания их собственных контрольных полномочий как необходимого элемента рыночного механизма. Между тем потенциальные возможности собственного контроля юридических лиц за соблюдением тех или иных норм, регулирующих различные аспекты их деятельности (внутреннего контроля) достаточно велики.
 Приведем характерный пример. Пассажирский междугородный автомобильный транспорт включен в единый транспортный комплекс страны, руководство которым осуществляет Минтранс России. Непосредственное управление этим видом транспорта осуществляют государственные и муниципальные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и др. В этих организациях есть должностные лица, которые от лица государства осуществляют контрольно-надзорные функции. В частности, контролеры-ревизоры, билетные контролеры контролируют правильность оплаты проезда и провоза багажа. Они же вправе рассматривать дела о соответствующих правонарушениях и назначать административные наказания.
 На деле же во многих случаях указанные должностные лица не осуществляют предписанных им административно-юрисдикционных полномочий, а продают нарушителям билеты на сумму, в два-три раза превышающую стоимость проезда или провоза багажа.
 Распространенность подобной практики во многих регионах страны объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, купить предлагаемые билеты пассажирам дешевле, чем заплатить установленный Кодексом РФ об административных правонарушениях штраф (нередко необходимых денег у пассажиров просто нет). В любом случае они предпочитают купить у контролеров билеты, что обходится дешевле. Во-вторых, и это главное. Предприятиям, занимающимся перевозками, невыгодно назначать административные штрафы, суммы которых подлежат зачислению в бюджет. Им желательно продавать как можно больше билетов, получая дополнительную прибыль.
 Эффективность контроля, ориентированного на частные интересы, здесь выше, чем эффективность контроля, исходящего из приоритета публичных интересов. К слову, уровень поборов с безбилетных пассажиров при превалировании частных интересов существенно меньше. Таких примеров можно привести еще немало.
 Следует признать, что в данном и многих других аналогичных случаях фактически нарушаются условия гражданско-правового договора. Борясь с такими нарушениями традиционными методами административного принуждения, мы продолжаем жить иллюзиями, закрывая глаза на то, что здесь отнюдь не административно-правовые, а гражданско-правовые отношения.
 В этой связи одно из основных направлений совершенствования контрольно-надзорной деятельности видится в передаче определенной части контрольных полномочий от государства самим хозяйствующим субъектам. Думается, что при этом публичный интерес будет во многом обусловливаться обеспечением частных интересов различных юридических лиц.
 Крайне важен также вопрос о субъектах, наделяемых государственными контрольно-надзорными полномочиями. Как уже отмечалось, такие полномочия присущи многим государственным органам, но наиболее существенная роль здесь принадлежит органам исполнительной власти. Это естественно. Для проверки соблюдения юридическими лицами требований бесчисленных и достаточно специфических правил, стандартов, должностных инструкций, для производства по делам об административных правонарушениях в большинстве случаев требуются специальные познания. Такими познаниями обладают в основном должностные лица соответствующих органов исполнительной власти.
 Однако в целом ряде случаев хозяйственные товарищества и общества, кооперативы являются конкурентами государственных и муниципальных предприятий, создают излишние сложности в работе государственных и муниципальных органов. В этой связи федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, местные администрации, обеспечивая явный приоритет публичных интересов региона или территориально образования над частными интересами хозяйствующих субъектов, нередко дают соответствующие указания подчиненным и зависимым от них инспекциям, надзорам, другим контрольно-надзорным органам. Должностные лица, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, не стесняются признаваться, что их деятельность в отношении хозяйствующих субъектов крайне тенденциозна. На нарушения же, совершаемые «родными» по ведомству государственными структурами, они смотрят сквозь пальцы.
 Мы согласны с высказывающимися в литературе суждениями об узости понимания системы государственной власти как системы, состоящей лишь из трех ее ветвей. Видимо, пришло время серьезно осмыслить проблему целесообразности формирования самостоятельной, независимой от других ветвей власти ее контрольно-надзорной ветви. И это в определенной степени должно способствовать обеспечению оптимального сочетания государственных интересов и интересов юридических лиц при контроле за их деятельностью.
 
 Селюков А.Д.
 канд. юрид. наук, доцент РАГС
 
 Влияние территориальной организации местного самоуправления на его финансовую обеспеченность
 
 Для развития финансово-экономического потенциала местного самоуправления большое значение имеет территориальный фактор в организации местного самоуправления. Территориальная оформленность местного самоуправления напрямую связана с разграничением экономической базы муниципальных образований между собой. Как серьезное препятствие на пути развития бюджетной системы Правительством РФ рассматривается неопределенность бюджетного статуса муниципальных образований и существующая система административно-территориального деления субъектов РФ.[275] Поскольку федеральное законодательство проблему территориального размещения местного самоуправления оставляет открытой, то ее окончательное решение осуществляется на уровне регионального законодательства.[276] Конечно, главный вопрос состоит не в том, каковы территориальные размеры муниципального образования, а в том, какие условия имеются на этой территории для реализации сущности местного самоуправления.
  В предстоящей реформе местного самоуправления критерием территориального его построения назван признак территориальной доступности органов власти муниципального образования для каждого его жителя. Не оспаривая этого признака, полагаем необходимым дополнить его признаком экономической самообеспеченности муниципального образования хотя бы на 50 процентов за счет собственных средств. Если у муниципального образования доля собственных доходов близка к нулю, то его органы местного самоуправления не в состоянии воздействовать через механизм управления на развитие экономики своих территорий.[277]
  В настоящее время в стране одни муниципальные образования образованы по поселенческому признаку (Курская область, Ставропольский край), и некоторые из них настолько маломощные, что фактически превратились в придатки к районному уровню государственной власти. Другие муниципальные образования образованы по территориальному признаку (Оренбургская, Томская области)[278] и имеют все возможности самостоятельно решать вопросы местного характера. Существует также вариант смешанной формы организации местного самоуправления. Так, в Калужской области муниципальные образования существуют на уровне городов, поселков, сельсоветов и районов.[279] Как отмечает В.И. Фадеев, в настоящее время в субъектах Федерации «реализуются различные схемы территориальной организованности местного самоуправления. Так, в одних субъектах Федерации имеются районные муниципальные образования - в других они отсутствуют и т.д.»[280]
  Нечеткость законодательных положений по данному вопросу порождает хаотичное развитие в территориях местного самоуправления, ведет к созданию муниципальных образований, не способных иметь собственную экономическую базу.[281] Речь идет о наличии многоуровневого построения системы власти в рамках муниципальных образований.[282] Дело в том, что законодательством об организации местного самоуправления допускаются случаи образования в пределах действующих муниципальных образований других муниципальных образований, но одновременно запрещается подчиненность одного муниципального образования другому муниципальному образованию.[283] При этом закон не дает ответа на вопрос о том, как в этой ситуации надо строить отношения между такими муниципальными образованиями, в том числе межбюджетные отношения. С одной стороны, предусматривается, что для каждого муниципального образования должна обеспечиваться экономическая и финансовая самостоятельность, с другой стороны, не допускается подчиненность одного муниципального образования другому. Практика решает эту проблему просто: одно муниципальное образование, входящее по принципу матрешки в другое муниципальное образование, попросту подчиняется ему во всем. Есть, правда, случаи, когда доходы между муниципальными образованиями, находящимися в вертикальном соподчинении, устанавливаются законом субъекта РФ.[284] Однако чаще всего появление муниципальных образований на территории других более крупных муниципальных образований на деле предполагает подчинение мелких муниципальных образований более крупным муниципальным образованиям. Так, во Владимирской области вышестоящее муниципальное образование уменьшило полномочия нижестоящего по финансированию всего лишь 11 бюджетных учреждений, забрав все остальные вопросы на уровень района.[285] В связи с этим Счетная палата Владимирской области совершенно справедливо поставила вопрос о выходе с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по ограничению создания муниципальных образований, не имеющих достаточного объема собственных доходных источников, необходимых для обеспечения финансирования предметов ведения местного самоуправления.
  Еще одним примером может стать факт создания муниципального образования "Поселок Запрудня Талдомского района Московской области", которое, согласно ст. 3 его Устава, является муниципальным образованием второго вида в границах территории муниципального образования "Талдомский район Московской области".[286] Отношения между двумя уровнями муниципальных образований строятся на договорных отношениях.[287] Важно то, что все полномочия муниципального образования второго вида сведены к наличию прав иметь собственную символику, принимать устав, распоряжаться муниципальной собственностью поселка, утверждать и исполнять местный бюджет, регулировать вопросы застройки территории поселка. Из того, что могут делать органы местного самоуправления поселка для его жителей, можно выделить: содержание и использование муниципального жилищного фонда, санитарную очистку и озеленение территории, снабжение населения топливом. Все остальные вопросы, касающиеся обеспечения интересов населения поселка, относятся к сфере совместного ведения самого поселка и вышестоящего муниципального образования. Роль органов местного самоуправления поселка по поводу реализации совместных полномочий сведена к тому, чтобы заключить с районными органами власти договор о разграничении совместных полномочий, получить для их реализации средства из вышестоящего бюджета и под контролем вышестоящего муниципального образования их реализовать. Интересно, что ст. 93 поселкового Устава, определяя состав муниципальной собственности поселка Запрудня, перечисляет в основном не те объекты, которые находятся в собственности, а те, которые могут находиться в таком качестве (за исключением земли и бюджета), что свидетельствует об отсутствии такого имущества.
  В связи с этим возникает вопрос о целесообразности создания такого муниципального образования, которое не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию потребностей населения, а выступает всего лишь опосредующей «конторой» между вышестоящим уровнем власти и населением. Возможно, целью создания муниципального образования «второго вида» выступало создание самой «конторы», а не поиск оптимального способа реализации интересов жителей поселка. Очевидно, требуется разработать комплексный критерий оправданности создания муниципального образования на определенной территории.[288] В этом критерии следует учитывать названные выше факторы территориальной доступности для жителей центра их муниципального образования, наличие экономической базы, достаточной для получения установленной доли собственных доходов, а также иные показатели, включая принцип экономии расходов на содержание управленческого аппарата. К сожалению, в нашей стране нередки случаи, когда создается какое-либо организационное подразделение или даже целая организация, имеющее целью только одно – обеспечить должность отдельной важной персоне. Нужна ли стране такая практика в сфере местного самоуправления? Тем более, при сохранении принципа субсидиарности в вопросах финансового обеспечения деятельности маломощных муниципальных образований, нет ничего проще - создать под определенные групповые интересы муниципальное образование и идти требовать для обеспечения его потребностей средства из вышестоящего бюджета.
  Двухуровневая структура построения местных органов власти применяется в таких субъектах Российской Федерации, как Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Новосибирская, Брянская, Астраханская области и др. По подобной организации построения местного самоуправления некоторые муниципальные образования более крупного уровня полностью состоят из муниципальных образований второго уровня. Общим правилом является наличие бюджетов только у крупных муниципальных образований. Муниципальные образования рангом ниже районного уровня, как правило, не имеют своих бюджетов.[289] В этой ситуации вышестоящие муниципальные образования берут на себя функции посредника во взаимоотношениях региональных органов власти и органов местного самоуправления нижестоящего уровня. Им вменяется в обязанность решение более широкого объема задач. В частности, они распределяют финансовую помощь, поступившую от государства в адрес нижестоящих муниципальных образований. Они же определяют норматив отчислений от регулирующих доходов, полученных из бюджета субъекта РФ. В таком же порядке решается проблема финансирования объектов социальной инфраструктуры. Они тоже становится предметом заботы вышестоящего уровня муниципальных органов власти. При наличии двух уровней муниципальных образований не реализуется право органов местного самоуправления осуществлять бюджетный процесс, устанавливать местные налоги. В такой ситуации мелкое муниципальное образование не реализует свое право устанавливать свои налоги, что противоречит положениям законодательства.[290] Часто подчиненное муниципальное образование вопреки требованиям Конституции РФ вместо самостоятельного бюджета имеет всего лишь смету. Муниципальные образования второго уровня целиком зависят от вышестоящего (на сей раз такого же муниципального) бюджета. В такой ситуации неминуемо возникают свои межбюджетные противоречия.
  Таким образом, в условиях двухуровневой организации местной власти существует подчинение одних муниципальных образований другими муниципальными образованиями, что противоречит положениям федерального законодательства.[291] Реализация своей сущности местным самоуправлением на нижестоящем уровне превращается в фарс. Местное самоуправление в этом случае приобретает статус, близкий подразделению какой-либо организации, не имеющей самостоятельных властных функций.
 При подготовке законодательства, регулирующего деятельность местного самоуправления, законодатель стремился обеспечить максимум демократии, предоставив на местах возможность на базе волеизъявления населения свободно создавать новые муниципальные образования на территории уже созданных таких же образований. То, что при этом обязательно возникнут урезанные в своих правах органы публичной власти, – об этом последствии надо думать сейчас. Хорошее демократическое начало при отсутствии нормальной организованности может породить отрицательный результат и дискредитировать саму идею. Именно поэтому Президент РФ в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ поставил задачу «определиться со структурой местного самоуправления», закрепить законом «те его формы, которые доказали свою жизнеспособность на практике».[292]
 Однако нельзя признать оптимальной меру, предлагаемую рабочей группой по подготовке проекта Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (глава II), по установлению одновременно поселенческого и территориального принципов. При подобном подходе также будет воспроизведен механизм подчинения одних муниципальных образований другими. Есть, правда, и положительный аспект в новации. В частности, предполагается унифицировать порядок территориальной организации местного самоуправления. Следует поддержать также меру по установлению минимального количественного критерия для состава жителей муниципального образования, что станет сдерживающим фактором для создания мелких муниципальных образования.
  По нашему мнению, следует отказаться от практики создания разных по экономическим возможностям муниципальных образований, а также от того, чтобы объем полномочий у отдельных муниципальных образований различался. Для решения данной проблемы, а также активизации в целом развития местного самоуправления также следует пересмотреть сложившийся подход относительно оправданности существования маломощных муниципальных образований. С учетом того, что в России в настоящее время насчитывается более 1000 городов, более 2000 поселков и 155 тысяч сельских населенных пунктов, создавать муниципальные образования в каждом из них - значит привести к распыленности системы муниципальной власти.[293] По данным Центральной избирательной комиссии в различных муниципальных образованиях насчитывается различное количество избирателей: от нескольких сот человек до нескольких сот тысяч человек. Самое маленькое число избирателей насчитывает всего 27 человек.[294]
  Традиционно базовыми территориями, на которых формируются органы местного самоуправления, выступают городские и сельские поселения. В большинстве субъектов РФ муниципальные образования созданы на уровне городов, районов. В то же время в Оренбургской области создано 578 муниципальных образований, в Пензенской области – 406. В отдельных случаях район как местный уровень государственной власти образует консолидированный бюджет унитарного характера, в котором предусматривается финансирование органов местного самоуправления по смете. Он же назначает местные налоги, без участия при этом представительных органов власти, что противоречит Конституции РФ. Районная власть в этом случае назначается субъектом РФ и в части бюджетных обязательств не несет никакой ответственности перед населением данного района, объединенным в единое местное самоуправление.[295] Однако Конституцией РФ не предусмотрено создание местного уровня государственной власти таких, как, например, административно-территориальные образования на территории городов.
  По нашему мнению, следует перейти к иной практике формирования самих муниципальных образований с тем, чтобы они в состоянии были за счет собственных средств исполнять закрепленные за ними полномочия. Однако это не значит, что следует устанавливать зависимость объема закрепленной компетенции от объема ресурсных возможностей индивидуально для каждого муниципального образования. Вместо этого предлагается создавать только такие муниципальные образования, которые будут в состоянии реализовывать закрепленные за органами местного самоуправления полномочия. Принцип соразмерности объемов полномочий и ресурсов должен осуществляться через соответствие объема ресурсов объему полномочий, а не наоборот. Но не учитывать совершенно объем ресурсов также нельзя. Самым лучшим вариантом будет создание таких муниципальных образований, которые всегда будут иметь достаточные ресурсы для выполнения поставленных перед ними задач.[296]
  Аргументом в пользу высказанного предложения является то, что расходы местных бюджетов на душу населения, как правило, выше в среднем на одну тысячу рублей в городах и меньше в сельских населенных пунктах. Территориальная организация местного самоуправления по поселенческому признаку на уровне отдельных сел, по нашему мнению, только увеличит разрыв в уровне жизни городов и сел, приведет к усилению оттока населения в город. В случае единого муниципального образования есть надежда, что на его территории будут действовать единые критерии финансирования объема социальных услуг. В связи с этим нельзя согласиться с предлагаемой в проекте Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» мерой о допустимости установления для сельских населенных пунктов уровня финансирования социальных услуг на 50 процентов ниже, чем в городах (см.: п. 2 ст. 60 проекта). При таком подходе будет продолжена политика обезлюдевания сел, которая осуществлялась на протяжении почти всего двадцатого века.
  Примером преобразования многочисленных, но бедных муниципальных образований в крупные образования на уровне районов и крупных городов может стать Курганская область. Там вместо 459 муниципальных образований на уровне сельсоветов намечено создать 26 муниципальных образований. При этом прежний порядок предполагал существование двухуровневой системы муниципальных образований. С практической точки зрения переход на новую систему муниципального устройства даст значительную экономию на организационно-управленческих расходах. Новацию активно поддерживает все население области. В соседней Тюменской области такую же реформу уже завершили.[297] На необходимость укрупнения муниципальных образований указывается в "Программе социально-экономического развития Иркутской области до 2005 г.". Аргументируется такая задача ожиданием «эффективного наполнения местных бюджетов», образованием крупных хозяйственных объединений, снижением административных управленческих расходов.[298]
  Действующее законодательство не допускает организационное решение территориального формирования муниципальных образований сверху, со стороны органов власти Российской Федерации или субъекта РФ[299]. Однако нет запрета на проведение организационной и разъяснительной работы среди населения, чтобы оно проголосовало за вариант формирования муниципальных образований исходя из принципа целесообразности. Важно не то, чтобы каждому хуторку иметь свою самостоятельность, а то, чтобы иметь собственный экономический потенциал, способный обеспечить органы местного самоуправления собственными финансовыми источниками. В противном случае будут существовать маломощные, с урезанными правами муниципальные образования, которые больше дискредитируют идею местного самоуправления, нежели ее реализуют. В перспективе, если экономика страны станет богатой, возможно, легче будет установить принцип формирования муниципальных образований в каждом населенном пункте.
  Для повышения жизнеспособности местного самоуправления следует отказаться от названной позиции о возможности создания муниципального образования вне зависимости от наличия соответствующей экономической и финансовой базы.[300] Сущность самоуправления состоит не в том, чтобы создать «свой» бюджет и затем идти к органам власти другого муниципального образования, в региональный бюджет и там выбивать финансовую помощь. На наш взгляд, нецелесообразно создавать маломощные муниципальные образования в отдельных населенных пунктах, которые не имеют и никогда не будут иметь собственной экономической базы. Принцип формирования органов местного самоуправления должен учитывать возможность адекватной реализации сущности местного самоуправления. Полагаем, что заслуживает одобрения и поддержки то, что в некоторых субъектах РФ созданы муниципальные образования не ниже района. Все другие населенные пункты, включая города районного значения, переводятся на сметное бюджетное финансирование. Население в данном случае не лишается права создавать местное самоуправление. Мало того, никем не возбраняется формирование территориальных органов самоуправления в каждом населенном пункте как элементов гражданского общества.
  Необходимо также на уровне закона указать единый принцип формирования муниципальных образований, что обеспечит единство концептуальных подходов и выработку на их основе работающей модели местного самоуправления. Эта мысль высказана Президентом РФ В.В. Путиным при обсуждении концепции реформирования местного самоуправления, где он отметил необходимость установления федеральным законом единых принципов территориальной организации муниципалитетов.[301] Полагаем, что принципом формирования муниципальных образований может быть только одноуровневая их структура. Очевидно, следует провести реформу административного характера с целью создания муниципальных образований с учетом экономических возможностей этого образования, чтобы она хоть в какой-то степени могла самостоятельно решать свои функции. Необходимо также иметь в виду, что в Бюджетном кодексе и Налоговом кодексе говорится только об одноуровневом строении местного самоуправления.
  Экономические, в том числе бюджетные, возможности подобных укрупненных органов местного самоуправления будут в состоянии решать вопросы содержания объектов социальной инфраструктуры, обслуживания всего населения данной территории. Важно также, чтобы распределение средств консолидированного бюджета страны производилось с учетом фактически осуществляемой доли расходов через бюджеты местного уровня. Для этого следует реализовать на правовой основе разграничение полномочий и соответствующих материальных и финансовых ресурсов между всеми уровнями публичной власти. Таким образом, определяющим критерием должна быть возможность муниципального образования иметь собственную достаточную экономическую базу для проявления самодеятельности населения муниципального образования.
 
 
 
 Ручкин О.Ю.
 канд. юрид. наук
 
 Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности в Российской Федерации
 
 Важнейшим элементом социального управления в обществе с рыночной экономикой является государственный контроль. Под государственным контролем понимается форма воздействия государства, органов государственной власти субъектов Российской Федерации на экономику России. Целенаправленное воздействие государства на экономические процессы, в том числе и контроль за предпринимательской деятельностью как элемент государственного управления играет очень важную роль в обеспечении функционирования политической системы и непосредственно самого государства, так как предпринимательство (предпринимательская деятельность) как сердцевина экономики служит основой для всех общественно-политических и социальных процессов, происходящих в обществе[302].
 Безусловно, государственный контроль является элементом механизма государственного управления, выраженным в системе экономико-правовых действий конкретных органов государственной власти и управления. Контроль, в данном случае, одна из основных функций управления, выступающая как заключительная стадия управленческого процесса, когда фактические результаты воздействия на управляемый объект сопоставляются с требованиями принятых решений, основанных на нормативных предписаниях, а в случае выявления нарушений принимаются необходимые меры по устранению выявленных отклонений.
 Следует также отметить, что контроль – это постоянно действующий фактор управления, не связанный исключительно с проверкой исполнения управленческих решений. В таком понимании контроль охватывает все стороны деятельности управляемых объектов, в нашем случае предпринимательскую деятельность, представляя собой постоянное наблюдение за упорядоченностью управляемой системы, за ее состоянием. Значение контрольной функции управления в том, что она дает данные для других основных функций управления, не утрачивая при этом своего самостоятельного значения[303].
 Нередко рассматриваемую форму государственного воздействия на экономику сложно отличить от государственного регулирования хозяйственной деятельности. Не случайно, что в законах Российской Федерации наряду с разграничением государственного регулирования и контроля (надзора) допускается и их отождествление. Так, в Федеральном законе «О естественных монополиях»[304] четко проводится различие между методами регулирования деятельности субъектов естественных монополий (ст. 6) и государственным контролем за естественными монополиями. Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. «Об энергоснабжении»[305] предусматривается, что объектом государственного регулирования является, в частности, осуществление государственного контроля (надзора) за эффективным использованием энергетических ресурсов.
 По нашему мнению, в данном случае прослеживается общая тенденция, направленная на законодательное разграничение государственного контроля от государственного регулирования, проявляющаяся также в том, что в последние годы теоретически обосновывается самостоятельность государственного контроля как разновидности публичного воздействия на предпринимательскую деятельность[306].
 Составной частью государственного контроля, его основной разновидностью является государственный финансовый контроль. Особая значимость данного контроля для государств с рыночной экономикой связана, прежде всего, с контролем за движением государственных финансов, а также использованием государственной собственности. Следует согласиться с высказываемыми точками зрения, что государственный финансовый контроль охватывает не только общественную часть совокупного продукта, но опосредованно касается частных финансов, используемых в предпринимательской деятельности[307]. В связи со сказанным контроль государства за состоянием и развитием рынка предполагает регулируемое воздействие на хозяйственную деятельность самостоятельных предпринимателей, определение оснований и пределов публичного вмешательства в нее.
 Таким образом, государственный финансовый контроль – это одна из важнейших функций государственного управления, которая направлена на вскрытие отклонений от принятых стандартов законности, целесообразности и эффективности управления финансовыми ресурсами и иной государственной собственностью, а при наличии таких отклонений – на своевременное принятие соответствующих корректирующих и превентивных мер.
 В России государственный финансовый контроль реализуется, главным образом, в регламентированной законодательством деятельности специальных государственных органов (Правительства РФ[308], Счетной палаты РФ[309], Главного контрольного управления Президента РФ[310], Департамента Государственного финансового контроля и аудита Министерства финансов РФ[311], являющегося преемником Контрольно-ревизионного управления Минфина РФ, Главного управления федерального казначейства Минфина РФ[312], Министерства РФ по налогам и сборам[313], Государственной налоговой службы РФ[314], Федеральной службы налоговой полиции[315], Государственного таможенного комитета РФ, Департамента банковского контроля Банка России, Контрольно-ревизионного управления Минфина России в субъекте РФ[316], а также иных государственных органов в пределах предоставленной им компетенции).
 Одним из важнейших органов государственного финансового контроля, созданным в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 г. «О Счетной палате Российской Федерации», является Счетная палата РФ, постоянно действующий орган, образуемый Федеральным собранием и ему подотчетный. Основными задачами Счетной палаты является организация и осуществление контроля за своевременным использованием доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности; оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов.
 Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются: на все государственные органы и учреждения, на федеральные бюджетные фонды, а также на органы местного самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые организации и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности, если они получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета или используют федеральную собственность либо управляют ею, а также имеют предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества.
 Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе проводить ревизии и тематические проверки, не вмешиваясь в оперативную деятельность проверяемых организаций. О результатах ревизий и тематических проверок Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу. При выявлении нарушений в хозяйственной, финансовой или иной деятельности, наносящей государству ущерб, Счетная палата вправе давать администрации проверяемой организации предписания, обязательные для исполнения. В случаях неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний Счетная палата вправе по согласованию с Государственной Думой принять решение о приостановлении всех видов финансовых, платежных и расчетных операций по банковским счетам проверяемых организаций.
 Инспекторы Счетной палаты при проведении проверок и ревизий наделены необходимыми правами: беспрепятственно посещать государственные органы, предприятия, учреждения, организации, банки; опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады, архивы, а при обнаружении подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений – изымать необходимые документы, оставляя в делах акт изъятия или опись изъятых документов.
 В своей контрольной деятельности Счетная палата взаимодействует с другими контрольными органами Российской Федерации (ст. 22 Закона). Контрольные органы Президента и Правительства РФ, контрольные органы субъектов Федерации, правоохранительные органы, Центральный банк РФ, а также органы ведомственного контроля обязаны оказывать содействие деятельности Счетной палаты.
 Обозначенные выше нормативно-правовые акты свидетельствуют о том, что принятые в последние годы законы и иные правовые акты значительно усиливают роль государства в становлении рыночной экономики.
 С учетом конституционного устройства Российского государства и функционирования частной, государственной и муниципальной собственности можно выделить общее государственное воздействие на предпринимательскую деятельность, осуществляемое независимо от форм собственности, и особенное (особое), когда государство выступает как собственник своего имущества.
 Управление муниципальным имуществом строится по той же схеме, что и государственным имуществом, хотя и составляет самостоятельный блок публичного воздействия органов местного самоуправления.
 С точки зрения содержания общий государственный контроль в сфере предпринимательства можно классифицировать на контроль: в области стандартов, ценового регулирования, официального статистического и бухгалтерского учета и других сферах. К государственному контролю можно отнести и предварительный контроль за образованием субъектов предпринимательской деятельности.
 Таким образом, анализ осуществления государственного контроля за предпринимательской деятельностью позволяет сделать следующие выводы:
 - важнейшим элементом социального управления в обществе с рыночной экономикой является государственный контроль, под которым понимается форма воздействия государства, органов государственной власти субъектов Российской Федерации на экономику России;
 - государственный контроль является элементом механизма государственного управления, выраженным в системе экономико-правовых действий конкретных органов государственной власти и управления;
 - государственный контроль за предпринимательской деятельностью сложно отличить от государственного регулирования хозяйственной деятельности. В то же время в последние годы теоретически обосновывается самостоятельность государственного контроля как разновидности публичного воздействия на предпринимательскую деятельность;
 - составной частью государственного контроля, его основной разновидностью является государственный финансовый контроль. Особая значимость данного контроля для государств с рыночной экономикой связана, прежде всего, с контролем за движением государственных финансов, а также использованием государственной собственности;
 - государственный финансовый контроль охватывает не только общественную часть совокупного продукта, но опосредованно касается частных финансов, используемых в предпринимательской деятельности.
 
 Ручкина Г.Ф.
 канд. юрид. наук, доцент кафедры частного права ЮФ ИЭУП РГГУ
 
 Некоторые аспекты распределения финансовых ресурсов организации
 
 Развитие и совершенствование форм и методов рыночного воздействия на хозяйствующих субъектов затронуло и распределительные отношения внутри финансов организаций. Если в рамках административно-командной экономики организации не испытывали потребности в эффективном финансовом менеджменте, так как отсутствие или недостаток финансовых ресурсов восполнялись государством через централизованные распределительные отношения, то в настоящее время успех предпринимательской деятельности организации напрямую зависит от состояния и распределения ее финансовых ресурсов.
 Основным источником финансовых ресурсов организации является прибыль. Глава 25 Налогового кодекса РФ достаточно детально регулирует отношения, связанные с определением прибыли, подлежащей налогообложению. В то же время действующим законодательством, за исключением некоторых случаев, не регламентирован процесс распределения чистой прибыли, оставшейся в распоряжении организации после уплаты налогов.
 Это предполагает произвольную форму распределения прибыли, из которой формируются различные внутрихозяйственные фонды: фонды накопления, фонды потребления, а также резервные (страховые) и иные фонды. Распределение чистой прибыли в основном регламентировано учредительными документами юридического лица, а также учетной политикой организации.
 Определенные нормативы установлены действующим законодательством для акционерных обществ по поводу распределения чистой прибыли в резервные фонды для создания резерва по сомнительным долгам и под обесценивание ценных бумаг: например, для акционерных обществ не менее 15%, для совместных предприятий не менее 20 %, для обществ с ограниченной ответственностью - в зависимости от закрепления в учредительных документах. Указанные отчисления носят первоочередной характер, так как наличие и прирост резервного капитала обеспечивает увеличение акционерной собственности, характеризует готовность предприятия к риску, обеспечивает возможность выплаты дивидендов по привилегированным акциям даже в отсутствие прибыли текущего года, покрытие непредвиденных расходов и убытков без риска потери финансовой устойчивости.
 Если же внутрихозяйственные фонды не создаются, то в целях эффективного расходования средств, составляются сметы расходов на развитие производства, социальные нужды работников, материальное поощрение и т.д. Из чистой прибыли также возмещаются следующие расходы: банковские проценты, дивиденды, арендная плата и некоторые другие платежи.
 В соответствии с учредительными документами юридического лица из фонда потребления средства направляются на различные социальные цели: расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, состоящих на балансе, проведение оздоровительных мероприятий, строительство объектов непроизводственного назначения, оплату питания и компенсации удорожания стоимости питания, дополнительных отпусков, компенсации транспортных расходов работников, материальной помощи работникам, ветеранам, пенсионерам и т.д.
 Если прибыль не расходуется на потребление, то она остается у организации как нераспределенная прибыль прошлых лет и увеличивает размер собственного капитала организации. Наличие нераспределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость организации, свидетельствует о наличии источника для последующего развития.
 В отличие от фонда потребления, фонд накопления в основном используется для развития производства, инвестирования средств в научно-исследовательскую деятельность, увеличение уставного капитала, долгосрочных финансовых вложений, вложения в уставные капиталы других предприятий и т.д.
 Хотелось бы отметить, что каких-либо жестких границ между фондами не существует, поэтому организация может свободно перераспределять средства внутрихозяйственных фондов, формируемых за счет чистой прибыли внутри финансов организации. К тому же обезличенные финансовые ресурсы сосредотачиваются на едином расчетном счете организации.
 Помимо прибыли внутренним источником формирования финансовых ресурсов организации являются также амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления - это средства, которые накапливаются у организации в результате переноса стоимости основных фондов по определенным нормам на текущие издержки производства и обращения, т.е. в результате амортизации стоимость изнашиваемых основных фондов переносится на произведенный с их помощью продукт. Нормой амортизации является выраженная в процентах доля балансовой стоимости основных фондов, подлежащая включению в текущие издержки в течение отчетного года. Амортизационные отчисления имеют целевое назначение, так как предназначены для полного восстановления изношенных основных фондов организации. Если ранее у организаций был специальный амортизационный счет, то в настоящее время амортизационные отчисления накапливаются на едином расчетном счете организации и поступают на счет организации в составе выручки от реализации продукции (работ и услуг).
 Существенные изменения, внесенные в действующее законодательство главой 25 Налогового кодекса РФ, коснулись в том числе и срока амортизации, который в настоящее время может самостоятельно устанавливаться организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
 Следует отметить, что основные фонды большинства промышленных российских организаций изношены на 70-80 %. Это во многом связано с тем, что амортизационные отчисления как источник инвестиций утратили свое значение в связи с ориентацией большинства российских организаций на краткосрочное выживание в ущерб долгосрочным интересам развития. Постоянно испытывая недостаток оборотных средств, организации используют амортизационные отчисления на их пополнение, включая их в том числе на выплату заработной платы и прибыли учредителям. При этом забывается целевое предназначение амортизационных отчислений – финансирование новых капитальных вложений в основные средства, долгосрочные финансовые вложения, приобретение нематериальных активов.
 Среди внешних источников формирования финансов организации, иногда называемых привлеченными средствами, можно также выделить: бюджетные ассигнования, коммерческие и банковские кредиты, заемные средства других организаций, кредиторскую задолженность организациям, долевое участие иных субъектов, безвозмездную финансовую помощь, средства от выпуска ценных бумаг, иные заемные средства, средства в порядке перераспределения и прочие поступления.
 Одним из основных заемных источников являются кредиты банков - средства, полученные на условиях возвратности, срочности, платности. В условиях невозврата кредитов кредитные учреждения требуют от заемщиков определенных способов обеспечения исполнения обязательств, как правило, залога имущества или поручительства третьих лиц. Следует отметить, что выдаче кредита предшествует анализ финансовой устойчивости организации. Финансовой кредитоспособностью обладают организации, способные в течение обусловленного срока возвратить кредит и уплатить за пользование им проценты. Проверка кредитоспособности включает в себя проверку уставных документов организации, его финансовой отчетности за определенный период, внутренние материалы о его хозяйственной деятельности, бизнес-план на срок действия кредита, а также анализ состоятельности гарантий под кредит. В связи с тем что кредиты носят целевой характер, банк осуществляет наблюдение за ходом выполнения кредитуемых мероприятий. При невыполнении заемщиком своих обязательств банк вправе применить экономические санкции, вплоть до расторжения кредитного договора.
 Спецификой крупного российского предпринимательства является создание холдингов, включающих в себя и промышленные организации и соответствующие банковские структуры, как владельцев акций организаций, позволяющих активно использовать коммерческий кредит в производственной деятельности.
 Организации могут также активно использовать коммерческий кредит, т.е. средства, по какой-либо законной причине оказавшиеся у организации (предоставление отсрочки или рассрочки платежа, получение аванса в результате предварительной оплаты товаров и т.д.).
 Существенно расширить возможности организации по привлечению временно свободных денежных средств иных субъектов для инвестирования производственной деятельности позволяет такой финансовый инструмент, как эмиссия ценных бумаг – облигаций, векселей и их размещение на финансовом рынке. В основном данный способ привлечения заемных средств могут использовать организации со значительными активами, известные большому числу потенциальных инвесторов.
 В последние годы получает распространение такой источник заемных средств, как бюджетные кредиты, выделяемые из бюджетов разного уровня на финансирование быстро окупаемых и экономически обоснованных перспективных проектов, реализация которых позволяет обеспечить развитие приоритетных отраслей хозяйства. Бюджетные кредиты в основном размещаются на основе конкурсов.
 В конце 90-х годов в связи с принятием Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге» в предпринимательской деятельности стал применяться лизинг - как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату на определенных условиях и определенный срок с правом выкупа лизингополучателем[317]. Лизинг позволяет организациям снизить уровень собственного капитала в источниках финансирования инвестиций. Он может классифицироваться как товарный кредит в основные фонды, а по форме имеет сходство с инвестиционным финансированием.
 К сожалению, остается неиспользованным такой внешний источник пополнения финансовых ресурсов, как инвестиции. Отсутствие необходимых инвестиций в производство выступает одним из главных препятствий подъема реального сектора экономики. Наблюдаются единичные случаи создания совместных организаций. Хотя возможность активизации иностранных инвесторов напрямую связана с активностью национальных инвесторов. Основная проблема в этом направлении - отсутствие благоприятного инвестиционного режима, развитого налогового, земельного законодательства. В научной литературе отмечается, что пока для инвестора не будет предусмотрено законодательством право собственности на предприятие и иную недвижимость в его составе, в том числе земельный участок, не стоит рассчитывать на активизацию данной деятельности.
 В целом, подводя итог анализу распределения финансовых ресурсов организации, можно сделать вывод, что за последние годы не удалось создать эффективное управление внутренними и внешними денежными потоками для обеспечения промышленного и сельскохозяйственного развития, о чем свидетельствуют показатели экономического роста ВВП.
 Следует также отметить, что эффективность распределительных отношений напрямую зависит от распределения прибыли, причем посредством налоговой политики государство имеет возможность стимулировать распределение прибыли на социальные и производственные цели: на капитальные вложения производственного назначения и строительство жилья, финансирование природоохранных мероприятий, на проведение научно-исследовательских работ и т.д. Как правило, реализация данного механизма осуществляется путем внесения отдельных корректировок по определению доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. Они основаны на том, что законодатель ограничивает принятие некоторых расходов в качестве налоговых вычетов либо стимулирует обновление основных средств через величину амортизации для целей налогообложения. Таким образом, эффективное управление финансовыми ресурсами в рамках распределительных внутрифирменных отношений позволяет обеспечить исполнение финансовых обязательств перед государством, а также удовлетворить интересы самой организации как самостоятельного субъекта экономического оборота.
 
 Артемов О.Ю.
 канд. ист. наук, доцент ФУ ИЭУП РГГУ,
 Этингоф М.Е.
 канд. экон. наук, доцент ФУ ИЭУП РГГУ
 
 Социальное партнерство и его место в регулировании трудовых отношений на территории РФ
 
 В России о социальном партнерстве заговорили с конца 1991 г., когда относительно медленное реформирование экономики в рамках прежнего типа политической власти (1985 – 1991 гг.) сменилось интенсивными «шоковыми» преобразованиями.
 Хотя в советский период очень активно использовалась почти вся атрибутика социального партнерства – заключение коллективных договоров и соглашений, участие трудящихся в управлении производством, консультации и переговоры по социальным вопросам, а также планов социального развития на отдельных предприятиях, но эти процессы никто не называл социальным партнерством. Основу советского общества, согласно официальной идеологии, составляло моральное, социально-политическое и экономическое единство всех его членов. И якобы поэтому не могло существовать противоположных по своему содержанию интересов и не было необходимости в таком механизме согласования интересов, как социальное партнерство.
 В процессе реформирования российской экономики отношение к социальному партнерству меняется. Идеология социального партнерства стала активно пропагандироваться государством. Считалось, что современное рыночное хозяйство не может возникнуть в России и тем более развиваться без отлаженной системы социального партнерства, которая должна была обеспечить (гарантировать) гражданский мир в условиях жестких реформ. Поэтому реформирование российской экономики сопровождалось интенсивной работой по разработке правовых актов, необходимых для формирования системы социального партнерства.
 Уже 15 ноября 1991 г. Президентом РФ был подписан Указ «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)», а 24 января 1992 г. - «О создании Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений». На базе последнего Указа и соответствующего постановления Правительства от 20 февраля 1992 № 103 создается Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую вошли представители правительства, профсоюзов и предпринимателей. Начиная с 1992 г., в практику регулирования социально-трудовых отношений входит заключение на трехсторонней основе Генерального соглашения.
 Принятые позднее Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» (11 марта 1992 г.) и дополнения к нему (20 октября 1995 г.), Закон РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» (20 октября 1995 г.), Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (8 декабря 1995 г.), а также постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 468 «О службе по урегулированию коллективных споров» восполнили существующие пробелы в правовой базе социального партнерства.
 В 1995-2002 гг. законы о социальном партнерстве были приняты сначала в Свердловской и Вологодской областях, затем в Омской области, Ставропольском крае, Мурманской области, городе Москве, Республике Мордовия, Алтайском крае и других субъектах РФ.
 Принципиально важным шагом в развитии социального партнерства стало введение в действие с 1 февраля 2002 нового Трудового кодекса Российской Федерации, содержащего отдельный раздел, посвященный вопросам регулирования социального партнерства в сфере труда. При этом в ст. 23 ТК РФ под ним понимается система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
 По мнению разработчиков, именно концепция социального партнерства, основанная на переговорах, посредничестве, консалтинге, экспертизе, сотрудничестве, должна сыграть решающую роль в становлении реальной рыночной экономики.
 Достижению этой цели в значительной степени могут способствовать и сами отношения социального партнерства, которые строятся на основе трипартизма, то есть трехстороннего участия и представительства. Причем на каждом из уровней интересы сторон представляют те или иные образования. Так, на государственном (федеральном) уровне в этих отношениях участвуют представительные органы работников, объединения предпринимателей и органы государственного управления. Аналогичная ситуация складывается на региональном и отраслевом уровнях, а на уровне организации эти отношения имеют двусторонний характер.
 Таким образом, социальное партнерство – это не система органов, сформированная явочным характером с помощью нормативных актов, и не зафиксированные в этих актах процедуры взаимоотношений сторон трудовых отношений. Это система взаимоотношений в сфере труда между реальными социальными партнерами, возникающая в процессе поиска соответствующих решений, содействующих социальной справедливости, построенная и реализуемая на определенных принципах, в том числе:
 равноправия сторон;
 уважения и учета интересов сторон;
 заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях;
 содействия государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;
 соблюдения сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов;
 полномочности представителей сторон;
 свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
 добровольности принятия сторонами на себя обязательств;
 реальности обязательств, принимаемых на себя сторонами;
 обязательности выполнения коллективных договоров, соглашений;
 контроле за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;
 ответственности сторон, их представителей за выполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.
 Трудовой кодекс РФ определяет и основные формы социального партнерства. В соответствии с международной практикой основной правовой формой социального партнерства является проведение коллективных переговоров и взаимных консультаций сторон по вопросам, входящим и в предмет трудового права. Что касается участия работников, их представителей в управлении организацией, то его степень определяется соответствующими нормативными правовыми актами, в число которых могут входить федеральные законы (например, Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), учредительные документы субъектов предпринимательской деятельности, локальные акты. Таким образом, в соответствии с принципами социального партнерства взаимодействие работников или их представителей и работодателей с целью выработки наиболее приемлемых для сторон моделей регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений в настоящее время осуществляется на всех уровнях – от локального до федерального.
 В рамках организаций эти отношения находят свое правовое выражение в коллективных договорах, а за их пределами – в соглашениях различного уровня. Так, первые из них являются главными среди всех правовых актов, комплексно регулирующих на локальном уровне, т.е. в отдельно взятых организациях широкий круг социально-трудовых отношений. Традиционно в коллективные договоры наряду с нормативными положениями включается и обязательственная часть, содержащая в себе конкретные обязательства работодателей по обеспечению нормативных условий труда для работников организаций (в том числе развитие материальной базы, ее ремонт, вопросы медицинского страхования, обслуживания, оздоровления и отдыха работников, обеспечения их жильем и др.).
 В отличие от коллективных договоров в соглашениях определяются в основном принципы, на которых предполагают строить свои отношения стороны социального партнерства на том уровне, на который распространяется конкретное (генеральное, региональное, отраслевое, межотраслевое, территориальное или иное) соглашение. Тем не менее оно является не декларацией, а нормативным актом, так как принципы, включенные в нормативные акты, являются правовой категорией, порождающей взаимные права и обязанности. Соглашения, как правило, являются основой для заключения коллективных договоров, трудовых договоров и не ограничивают права сторон в расширении социальных гарантий и льгот при наличии собственных средств для их обеспечения.
 Стороны соглашений, как и стороны коллективных договоров, свободны в определении их содержания и структуры, однако на практике содержание соглашений, как правило, бывает несколько уже, чем содержание коллективных договоров. Тем не менее в них формулируются не только принципы построения трудовых отношений (оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и т.п.), но и вполне конкретные параметры регулирования этих институтов (в пределах компетенции сторон). Кроме того, стороны финансируют взаимные обязательства по соблюдению принципов социального партнерства на соответствующем уровне.
 Стороны коллективных договоров и соглашений самостоятельно определяют срок их действия и дату вступления в силу. При этом срок действия указанных правовых актов не может превышать трех лет и их действие может быть продлено на этот же срок. Так, например, Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетическом комплексе РФ было заключено сроком на один год (на 2001 г.), а Отраслевое тарифное соглашение по федеральному железнодорожному транспорту – на три года (на 2001 – 2003 гг.).
 Коллективные договоры и соглашения подлежат регистрации в органах по труду в течение семи дней со дня их подписания. Регистрация носит уведомительный характер и осуществляется в целях выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с нормами законодательства и иных нормативных правовых актов. Если же орган по труду обнаружит в них подобные условия, он информирует об этом стороны договора или соглашения, а также государственную инспекцию труда. При этом первые, получив такую информацию, могут внести соответствующие изменения в коллективный договор или соглашение (например, путем подписания приложения к этим нормативным правовым актам). Однако в любом случае эти условия являются недействительными и не подлежат применению, что должны учитывать органы, рассматривающие трудовые споры.
 Рассмотренные выше вопросы формирования механизма социального партнерства свидетельствуют о том, что для сегодняшней России это относительно новая и, несомненно, актуальная задача, которая не всеми воспринимается однозначно. Смысл понятия «социальное партнерство» состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами, действующими на общественной арене России. Такое взаимодействие необходимо, чтобы совместными усилиями решать значимые социальные проблемы.
 Представители каждого сектора часто по-разному понимают степень своей ответственности за участие в решение таких проблем. Они имеют разные возможности и ресурсы для помощи. Зачастую у них разные представления о самой природе социальных проблем. Однако несмотря на все различия и противоречия сотрудничество необходимо: ни государство, ни бизнес, ни общественность не могут «в одиночку» преодолеть социальную несправедливость и конфликты, обеспечить людям равные возможности для достойной жизни.
 К числу проблем, которые требуют дальнейшего разрешения в этой области, можно отнести более глубокую проработку теоретических и методических вопросов социального партнерства, совершенствование законодательных актов, закрепляющих механизмы социального взаимодействия, распространение принципов социального партнерства на некоммерческие организации, определение основных проблем и трудности установления партнерских отношений в регионах и другие.
 
 Томилина И.А.
 филиал РГГУ в г. Ставрополе
 
 Правовые аспекты государственной поддержки системы кредитования предприятий Агропромышленного комплекса
 
 В целях поддержки отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя и создания необходимых условий для функционирования АПК федеральным бюджетом на 2001 год по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» были предусмотрены ассигнования на возмещение разницы в процентных ставках по кредитам, привлеченным предприятиями и организациями АПК в российских кредитных организациях в размере 1 398 300 тыс. руб.
 Возмещение из федерального бюджета разницы в процентных ставках по кредитам (далее – субсидии) производится сельхозтоваропроизводителям, предприятиям и организациям АПК всех форм собственности и крестьянским (фермерским ) хозяйствам.
 Субсидии предоставляются заемщикам ежемесячно в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату предоставления кредита, при условии уплаты заемщиками начисленных процентов по кредитным договорам.
 Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и пищевым и перерабатывающим предприятиям АПК, использующим полученный кредит на приобретение семян, кормов, горюче-смазочных материалов, запасных частей, минеральных удобрений, средств защиты растений, ветеринарных препаратов; закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для последующей переработки.
 При этом кредит должен быть получен заемщиком не ранее 7 марта 2001 года, т.е. даты выхода Постановления Правительства РФ от 07 марта 2001 года №192 и полностью погашен не позднее 15 декабря 2001 года, т.е. в рамках бюджетного года. Действие вышеуказанного Постановления продлено на 2002 год на основании Постановления Правительства №111 от 18 февраля 2002 года.
 Главным распорядителем средств, направляемых на предоставление субсидий, является Минсельхозпрод РФ, который утверждает распределение объемов субсидий по субъектам РФ, в том числе для крестьянских (фермерских) хозяйств.
 По кредитам, выданным банками, имеющими просроченную задолженность по перечислению налоговых платежей в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, субсидии не выплачиваются.
 Орган исполнительной власти субъекта РФ на основании соглашения, заключенного с Минсельхозпродом РФ, предоставляет субсидию заемщику в пределах выделенных Министерством субъекту РФ средств на субсидии на основании представленного заемщиком в орган исполнительной власти субъекта РФ заявления с приложением заверенных банком копии кредитного договора, графика погашения кредита и процентов по нему, а также планового расчета субсидии.
 Для получения субсидии заемщик представляет в орган исполнительной власти субъекта РФ следующие документы:
 заверенные банком выписки из ссудного счета заемщика, подтверждающие оплату кредита, а также документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту процентов;
 заверенные руководителем заемщика и банком копии платежных поручений, целевое использование кредита.
 Минсельхозпрод РФ контролирует правильность оформления всех документов, представленных органами исполнительной власти субъектов РФ и заемщиками, и составляет сводную справку – расчет и сводные реестры для финансирования субсидий по субъектам РФ, которые представляются в Министерство финансов РФ до 20–го числа месяца, следующего за отчетным.
 Министерство финансов РФ выделяет средства для предоставления субсидий в порядке, установленном для исполнения федерального бюджета, направляя реестры территориальным органам федерального казначейства в субъектах РФ.
 Для выплаты субсидии заемщику орган исполнительной власти субъекта РФ представляет в территориальный орган федерального казначейства сводный реестр и платежные документы на перечисление средств на расчетный счет заемщика с приложением следующих документов, являющихся основанием для производства платежа:
 заявление заемщика о предоставлении субсидии;
 копия кредитного договора;
 расчет субсидии;
 заверенные банком выписки из ссудного счета заемщика;
 заверенные руководителем заемщика и банком копии платежных поручений, целевое использование кредита.
 Указанные документы, исполненные в трех экземплярах, остаются в территориальном органе федерального казначейства и передаются в Минфин РФ и Минсельхозпрод РФ.
 Субсидии не предоставляются для возмещения процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. Выплата субсидии осуществляется не позднее 3 рабочих дней с даты зачисления средств федерального бюджета на лицевой счет органа исполнительной власти субъекта РФ, открытый в территориальном органе федерального казначейства, при наличии необходимых документов.
 Орган исполнительной власти субъекта РФ представляет Минсельхозпроду РФ ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о предоставленных субсидиях. Контроль за целевым использованием субсидий органом исполнительной власти субъекта РФ осуществляет Минсельхозпрод РФ совместно с банками.
  ОАО «Россельхозбанк» создано в соответствии с Постановлением и.о. Президента РФ В.В. Путина. Лицензия на осуществление банковских операций выдана 13 июня 2000 года. Целью создания «Россельхозбанка» является создание на его базе национальной кредитно–финансовой системы обслуживания АПК. На данный момент ОАО «Россельхозбанк» занимает 2–е место после «Сбербанка» по субсидированному кредитованию. В дальнейшем «Россельхозбанк» будет уполномоченным агентом правительства РФ по целевым программам в области АПК.
 Таблица 1
 Структура выданных кредитов по СРФ «Россельхозбанк» за 2001–02 гг.
 ОтраслиСумма выданных кредитов, тыс. руб. % к итогу
 Сельхозтоваропроизводители143 11464,1
 Перерабатывающие предприятия45 81520,5
 Прочие предприятия34 34215,4
 Всего предприятиям АПК188 92984,6
 ИТОГО 223 270100
  в том числе субсидированных:
  2001 год
  2002 год
 50 900
 77 000
 22,8
 34,5
 
 Полученные в 2002 году средства по субсидированным кредитам предприятия в соответствии с целевым использованием направили в основном на следующие цели:
 приобретение ГСМ – 24 466 тыс. руб.(31,8%);
 приобретение запасных частей – 14 444 тыс.руб.(18,8%);
 приобретение семян – 1525 тыс.руб. (1,98%).
 ОАО «Россельхозбанк» по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ осуществляет среднесрочное кредитование проектов в реальном секторе экономики АПК.
 Среднесрочные кредиты предоставляются с учетом разработанных и утвержденных Минсельхозпродом РФ целевых программ развития АПК предприятиям и организациям вне зависимости от формы собственности, в первую очередь по производству и переработке сельскохозяйственного сырья, вертикально интегрированным агропромышленным комплексам, в целях модернизации действующих производств, в том числе приобретение отечественной и импортной техники, оборудования и услуг, а также организациям, осуществляющим соответствующие поставки на условиях финансовой аренды (лизинга). Приоритет в получении среднесрочных кредитов отдается сельхозтоваропроизводителям.
  Значительным положительным моментом данной формы кредитования является также то, что в качестве обеспечения по среднесрочному кредиту может приниматься имущество, которое будет приобретено в будущем за счет заемных средств.
 Условия предоставления кредитных средств:
 процентная ставка для среднесрочных кредитов устанавливается в пределах от ? до 2/3 ставки рефинансирования Банка России. Установление уровня процентной ставки входит в компетенцию Правления и Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк»;

<< Пред.           стр. 10 (из 13)           След. >>

Список литературы по разделу